Die Interpretation des Gleichheitssatzes als Willkürverbot oder als Gebot der Chancengleichheit [1 ed.] 9783428421664, 9783428021666

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Die Interpretation des Gleichheitssatzes als Willkürverbot oder als Gebot der Chancengleichheit [1 ed.]
 9783428421664, 9783428021666

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HEINRICH

SCHOLLER

Die Interpretation des Gleichheitssatzes als Willkürverbot oder als Gebot der Chancengleichheit

Schriften zur

Rechtstheorie

Heft 16

Die Interpretation des Gleichheitssatzes als Willkürverbot oder als Gebot der Chancengleichheit

Von Dr. Heinrich Scholler

D U N C K E R

& HUMBLOT

/

BERLIN

A l l e Rechte vorbehalten © 1969 D u n c k e r & H u m b l o t , B e r l i n 41 G e d r u c k t 1969 b e i B u c h d r u c k e r e i B r u n o L u c k , B e r l i n 65 Printed in Germany

Meiner Frau

Vorwort Die Angst vor der Gleichheit prägt die Interpretation dieses Grundrechts bis zum heutigen Tag. Ein von der Verfassung schrankenlos gewährleistetes Menschenrecht ist in Rechtsprechung und Schrifttum so entschärft worden, daß nur bei äußerster Willkür eine Verletzung dieses Grundrechts angenommen wird. Andererseits werden die Gerichte geradezu übeschwemmt mit Rechtsmitteln, welche sich auf die Verletzung des Gleichheitssatzes berufen. Hinter diesem oft als ärgerlich beklagten Mißstand übersieht man allzu leicht ein brennendes Rechtsproblem der Gegenwart: Die Verwirklichung der Idee der Gleichheit in unserer Zeit. Die Zurückhaltung der Rechtsprechung bei der Handhabung dieses Grundrechts steht in so auffälligem Widerspruch zur Häufigkeit und Beliebtheit der damit begründeten Ansprüche oder Querelen, daß sich hier eine immer größere Kluft zwischen Juristenrecht und Laienverständnis oder sagen wir Rechtsgefühl aufzutun droht. Schon zeigen Entwicklungen in Rechtsprechung und Schrifttum, daß sich eine Wandlung im Verständnis des Gleichheitssatzes anbahnt. Unter dem Schlagwort der Chancengleichheit wird eine radikalere Konkretisierung des Gleichheitssatzes gefordert. Die vorgelegte Arbeit möchte als ein Versuch verstanden sein, der Idee der Gleichheit als Chancengleichheit nachzugehen. Dabei war eine Begriffserklärung und eine knappe Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Chancengleichheitsidee, wie eine Betrachtung der methodischen und rechtstheoretischen Interpretationsprobleme voranzustellen. Die Arbeit sollte nicht bei einer Kritik an der „WillkürRechtsprechung" stehen bleiben. Es sollte deshalb versucht werden, den Chancengleichheitsgedanken einerseits mit der Ermessenslehre in der Verwaltung, andererseits mit der alten, aber auch wieder modernen Vorstellung von Prozeßgleichgewichten in Verbindung zu bringen. Daß letzten Endes eine solche Neuorientierung der Interpretation des Gleichheitssatzes auch ein verändertes Staatsbild bedingt und sich beides wechselseitig beeinflußt, dürfte leicht einsehbar sein. Damit sind aber auch schon die Grenzen dieser Untersuchung wie der Interpretation schlechthin aufgezeigt, die vor der Verfassungsumwandlung einhalten und die Aufgabe dem Gesetzgeber überlassen müssen. im September 1969 Heinrich Scholler

Inhaltsverzeichnis I . Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit

13

1. Ausgangspunkt der liberalen Rechtsanwendungsgleichheit

13

2. Das Sozialstaatsprinzip

13

3. Begriff der Chancengleichheit a) Chancengleichheit als T e i l egalitärer Gleichheiten b) Chancengleichheit als Recht auf Glück c) Chancengleichheit u n d Freiheit

14 14 16 17

4. Chance u n d Verwaltungsrecht a) Die Verrechtlichung der Chancen i m Prozeßrecht b) Die Verrechtlichung der Chance i m Verwaltungsrecht

18 18 19

5. Die funktionelle Seite der Chancengleichheit a) Der gemeinverträgliche Gemeingebrauch b) Die Anstaltsnutzung c) Negative u n d positive Chancengleichheit

26 27 28 29

6. Chancengleichheit als prozessuale Waffengleichheit

30

I I . Die Interpretation des Gleichheitssatzes als methodisches und rechtstheoretisches Problem

33

1. Die stereotype Konkretisierung des Gleichheitssatzes als W i l l k ü r v e r b o t

33

2. Kritische Stimmen zur Leerformelinterpretation

33

3. Rechtstheoretische Gründe f ü r die Schwierigkeit der Konkretisierung des Gleichheitssatzes a) Der Wertrelativismus b) Präponderanz der Gesetzgebung c) Demokratischer Relativismus

34 34 34 35

I I I . Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation

36

1. Die Konkretisierung zu besonderen Gleichheitsgeboten (Gleichheitssätzen) a) Besondere Gleichheitsgebote auf der Ebene der Verfassung oder des Gesetzes b) Das Verhältnis des allgemeinen Gleichheitssatzes zu den besonderen Gleichheitssätzen 2. Exemplikative Erörterungen des Interpretationsproblems an H a n d der höchstrichterlichen Rechtsprechung a) Der Gleichheitsgedanke u n d das Sonderopfer i m Enteignungsrecht b) Abgabengleichheit u n d Steuergleichheit

36 36 38 38 38 40

8

nsverzeichnis c) Der Gleichheitssatz i n der sozialrechtlichen Rechtsprechung d) Der Gleichheitssatz i m K u l t u s - u n d Bildungswesen e) Gleichheit oder Chancengleichheit auf wirtschaftlichem Gebiet

40 44 47

I V . Die Entwicklung des Chancengleichheitsgedankens

51

1. Der Gleichheitssatz u n d die Chancengleichheit i m Zivilrecht a) Justitia commutativa u n d distributiva i m Privatrecht b) Waffen- u n d Chancengleichheit i m Arbeitsrecht

51 51 52

2. Die Chancengleichheit auf der Ebene des politischen Kampfes a) Wahlgleichheit als Chancengleichheit b) Parteienfinanzierung u n d Chancengleichheit

53 53 54

3. Einwände gegen die Chancengleichheit a) Rechtsphilosophische Bedenken b) Der weite Ermessensspielraum bei darreichender V e r w a l t u n g c) Der V o r w u r f der mangelnden Justitiabilität

55 55 57 57

V. Verwaltung und Chancengleichheit

59

1. Legislatives u n d administratives Ermessen

59

2. Geschichtliche Entwicklungslinien

62

3. Die Bedeutung einer formalen Gleichheit f ü r die moderne V e r w a l t u n g a) Das Fehlen einer dogmatischen Rechtfertigung b) Die Bedeutung des Gleichheitsgebotes f ü r die V e r w a l t u n g c) Chancengleichheit als Aufgabe der V e r w a l t u n g

64 64 65 69

V I . Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die Verwaltung

76

1. Gleichheit u n d Prioritätsgrundsatz a) Der Gleichheitssatz i m Rahmen des Beurteilungsspielraumes b) Die Frage der Beschwer c) Prioritäts- oder Losentscheidung d) Geltung des Prioritätsgrundsatzes e) Demokratische Verwaltungsstrukturen u n d Prioritätsgrundsatz

76 77 78 79 80 82

2. Chancengleichheit u n d Verwaltungsverfahren 84 a) Der Musterentwurf f ü r ein Verwaltungsverfahrensgesetz (EVwVerf G 1963) 84 b) Untersuchung einiger Grundsätze des E V w V e r f G 1963 85 V I I . Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit

89

1. Der staatsrechtliche Gleichgewichtszustand

89

2. Ungleichgewichte Staat — Gesellschaft u n d das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht a) Der Begriff des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts b) Verfassungsrechtliche Probleme eines „dynamischen" Gleichheitssatzes 3. Chancengleichheit oder D i s k r i m i n i e r u n g durch Globalsteuerung a) Ungleichheit der Chancen als M i t t e l der Globalsteuerung?

89 90 90 92 93

nsverzeichnis

9

b) Privilegierung durch Globalsteuerung?

94

c) Korrekturmöglichkeit oder Umstrukturierung?

94

4. Die Interpretation des Prozeßgleichgewichtes als Rechtfertigung

95

5. Gewaltenteilung u n d Gewaltenbalancierung

97

6. Parität als Balance oder Chancengleichheit

98

V I I I . Der Standort der Chancengleichheit unter dem Aspekt der Staatsstruktur 100 1. Identität von rechtsstaatlichem Gesetz u n d Gleichheit i m liberalen Rechtsstaat 100 2. Persönliche Rechtsgleichheit u n d Privilegierungsverbot als Sinngestalt des demokratischen Staatsbildes 100 3. Formale Gleichheit u n d Chancengleichheit als Strukturmerkmale der pluralistischen Gesellschaft 101 Verzeichnis der benutzten Literatur im Auszug

104

Abkürzungsverzeichnis a.a.O.

am angegebenen Ort

AcP

Archiv für die civilistische Praxis

ALR

Allgemeines Landrecht

AöR

Archiv für öffentliches Recht

ARSP

Archiv f ü r Rechts- u n d Sozialphilosophie

AVAVG

Gesetz über Arbeitsvermittlung u. Arbeitslosenversicherung

BayBS

Bayerische Bereinigte Sammlung

BayGO

Bayerische Gemeindeordnung

B a y O L G (Z)

Bayerisches Oberstes Landesgericht (Entscheidungen i n Z i v i l sachen)

Bay VB1

Bayerische Verwaltungsblätter

BayVerfG (E)

Bayerisches Verfassungsgericht (Entscheidung)

B a y V e r w G (E)

Bayerisches Verwaltungsgericht (Entscheidung)

B a y V G H (E)

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Entscheidung)

BayW G

Bayerisches Wassergesetz

BB

Der Betriebsberater

BBauG

Bundesbaugesetz

Betr.

Der Betrieb

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl

Bundesgesetzblatt

B G H (Z)

Bundesgerichtshof (Zivilsachen, Entscheidungen)

BK

Bonner Kommentar

BTDr

Bundestags-Drucksache

BWGöD

Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öff enti. Dienstes

DBG

Deutsches Beamtengesetz

DJT

Deutscher Juristentag

DÖV

Die öffentliche V e r w a l t u n g

DRiZ

Deutsche Richterzeitung

Dsiöd

Der Schwerbeschädigte i m öffentl. Dienst

DVB1

Deutsches Verwaltungsblatt

EVwVerf G

Musterentwurf eines Verwaltungsverfahrensgesetzes

Abkürzungsverzeichnis

11

FamRZ

Ehe u n d Familie i m privaten u n d öffentlichen Recht

FVGE

Fürsorgerechtliche Entscheidungen der Verwaltungsgerichte

GBO

Grundbuchordnung

GG

Bonner Grundgesetz

GVBl

Gesetz- u n d Verordnungsblatt

JÖR

Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart

JR

Juristische Rundschau

JUS

Juristische Schulung

JZ

Juristenzeitung

LM

Lindenmaier-Möhring, Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofs

MDR

Monatsschrift f ü r Deutsches Recht

NDBZ

Neue Deutsche Beamtenzeitung

NDV

Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche u n d private Fürsorge

n. F.

neue Folge

NJW

Neue Juristische Wochenschrift

OLG

Oberlandesgericht

OVG

Oberverwaltungsgericht

PBefG

Personenbeförderungsgesetz

RdNr.

Randnummer

RefE

Referentenentwurf

RdA

Recht der A r b e i t

RdL

Recht der Landwirtschaft

RiA

Das Recht i m A m t

RWS

Recht - Wirtschaft - Schule

SchlHAnz

Schleswig-Holsteinischer Anzeiger

SGB

Die Sozialgerichtsbarkeit

StT

Der Städtetag

VGH

Verwaltungsgerichtshof

VerwArch.

Verwaltungsarchiv

VerwRspr.

Verwaltungsrechtsprechung

VVdStRL

Veröffentlichung der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer

VwGO

Verwaltungsgerichtsordnung

WHG

Bundeswassergesetz

ZevKR

Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht

ZRP

Zeitschrift für Rechtspolitik

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit 1. Ausgangspunkt der liberalen Rechtsanwendungsgleichheit

Die Konkretisierung des Gleichheitssatzes ist abhängig von Staatsbegriff und Staatsbild1. Art. 3 Abs. 1 GG zeigt dies, indem er entgegen Art. 1 Abs. 3 GG von Gleichheit vor dem Gesetz als der Rechtsgleichheit 2 spricht. Demgegenüber ist auch der Gesetzgeber selbst dem Gleichheitssatz unterworfen 3. Die Idee der Rechtsanwendungsgleichheit ist Ausdruck des liberalen Rechtsstaates, der nach Wegfall des demokratisch-politischen Moments, dessen erster großer Verfechter Robert von Mohl war 4 , als formaler Rechtsstaatsgedanke fortlebte. Reiner Rechtsstaatsbegriff, wie wir ihn bei Otto Mayer 5 dann sehen, ist Ausdruck der „wohlgeordneten Verwaltung", gekennzeichnet durch Mehrwert, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, unter welchem sich, oder vor welchem die Gleichheit zur Entfaltung kommt. 2. Das Sozialstaatsprinzip

Hat die Verankerung des sozialen Rechtsstaates in Art. 20/28 GG auch eine Änderung der Gleichheitskonzeption mit sich gebracht? Das GG enthält Ansatzpunkte hierzu in dem Postulat der Gleichberechtigung von Mann und Frau® Art. 3 Abs. 2 GG, dem Verfassungsauftrag zur Gleich1 Dem aristotelischen Staatsbild entspricht eine proportionale Gleichheitsvorstellung (Aristoteles, Nikomachische Ethik, 5, 5, 1130 b 30—1131 a 1; Thomas von Aquin, Summa theologiae, I I , I I qu. 61 1 co.), während dem rationalen namentlich bei Descartes, ein mathematisches Staatsbild auf Basis der Substanzgleichheit entspricht. Vgl. hierzu W. Böckenförde, Der allgemeine Gleichheitssatz und die Aufgabe des Richters, B e r l i n 1957, S. 24, 39. 2 Schnabel, Deutsche Geschichte i m 19. Jh., I, 3. Aufl., Freiburg 1947, S. 110; Aldag, Die Gleichheit vor dem Gesetz i n der Reichsverfassung, Berlin 1925, S. 14—20. 3 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Karlsruhe 1967, S. 163/166; Böckenenförde, a.a.O., S. 39 ff.; Lerche betont die Verabschiedung des Gleichheitssatzes i m Enteignungsrecht und hält allenfalls einen sehr viel engeren Gleichheitsbegriff für vertretbar (Lerche, Übermaß und Verfassungsrecht, K ö l n 1961, S. 183 ff.). Nicht der Erforderlichkeitsgedanke, sondern das gewandelte Staatsbild sind hierfür verantwortlich. 4 E. Angermann, Robert von Mohl, Neuwied 1962; Schneuner, Juristentagsfestschrift 1960, I I , 229; E. v. Hippel, Staatslexikon V, Sp. 804. 5 Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, 3. Aufl., München 1924,1, S. 65 ff. β B G H Z 30, 50 (Höfe-Ordnung); BVerfGE 3, 239; zum Begriff der Gleich-

14

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit

Stellung des unehelichen mit dem ehelichen Kinde 7 Art. 6/V GG. Es erhebt sich nun die Frage, ob auch die Interpretation des allgemeinen Gleichheitssatzes in Art. 3/1 GG eine dem Wandel des Staatsbegriffes entsprechende Modifikation erfahren hat; mit anderen Worten: ist die herrschende Willkürinterpretation des Art. 3/1 GG dem sozialen Rechtsstaatsdenken adäquat oder nicht. 3. Begriff der Chancengleichheit

Ein anderer Zugang zu der Fragestellung eröffnet sich vom Begriff der Chancengleichheit her. Die begriffliche Zusammenziehung von Chance und Gleichheitsidee hat eine substantielle und eine funktionelle Seite. Substantiell will der Begriff, ähnlich wie andere dieser Art (ζ. B. Lasten- oder Steuergleichheit, Rechtsschutzanwendungsgleichheit) eine Hinführung des Gleichheitssatzes auf die Chance bewirken. Wie der Begriff der Gleichheit nie absolut, sondern nur relativ zur Freiheit verstanden werden kann, so kann auch der Begriff der Chancengleichheit nur in seiner Zuordnung 8 zur Freiheit begriffen werden. Verstehen wir die Chancengleichheit als Verdichtung des Gleichheitssatzes im Sinne einer „Égalité des Conditions"9, so reiht sich die Chancengleichheit in eine Reihe anderer egalitärer Gleichheitspostulate ein. a) Chancengleichheit als Teil egalitärer Gleichheiten Zu diesen anerkannten egalitären Statusgleichheitspostulaten gehören nach Dürig 1 0 Rechtsgleichheit, Rechtsschutzgleichheit, Rechtliches Gehör, Wertigkeit der Geschlechter: BVerfGE 15, 345; 17, 12; 17, 38; 17, 50. Das Gericht wendet sich aber ausdrücklich gegen „Gleichmacherei": 3,240; 5,12. 7 Becker, Z u m RefE, N D V 1966, 301; Göppinger, Betrachtungen zum RefE, FamRZ 1966, 418. Der E n t w u r f über die rechtliche Stellung der unehelichen K i n d e r v o m 7. Dezember 1967 (BTDrucks. V 2370) geht i n der Begründung (S. 19) auf das Problem der Gleichstellung u n d der Schaffung gleicher Bedingungen ein u n d sieht darin etwas Verschiedenes, w e i l schematische Gleichstellung f ü r das uneheliche K i n d nicht Chancengleichheit ist (BTDrucks. V 2370, S. 19). I n diesem Zusammenhang w i r d vor allem die A m t s vormundschaft erwähnt (vgl. BRDrucks. 351/68 v o m 4.10.1968 u n d BRDrucks. des Rechtsausschusses 351/1/68 v o m 26. 9.1968). Z u r Bedeutung des A r t . 6 Abs. 5 GG gegenüber dem Gesetzgeber, vgl. nunmehr den Beschluß des B V e r f G v. 29.1.1969, N J W 1969, Heft 12, Pressemitteilungen. 8 Das B V e r f G gebraucht den Begriff der Zuordnung zur Abgrenzung von Freiheit u n d Freiheitsschranke i m Rahmen der Wechselwirkungstheorie (BVerfGE 20, 162 = N J W 1966, 1603 ff.). Hier w i r d der Begriff Zuordnung anders verstanden. 9 Tocqueville , Demokratie i n Amerika, F r a n k f u r t 1956, S. 39. Feldhoff verneint, daß f ü r Tocqueville zwischen den egalitären u n d liberalen Prinzipien ein Kontradiktions- oder Identitätsverhältnis bestanden habe. Er t r i t t hier

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit Rechtsanwendungsgleichheit (egalitäres Recht auf: Nichtabweichen, Nicht-unangewendetlassen, pflichtmäßiges Ermessen), Menschenrechtsgleichheit im Rahmen der Menschenwürde, Elementarrechte (Lebenserhaltung, Eheschließung usw.), wirtschaftliche Gleichheit als Gleichheit der Chance (Beruf, Ausbildung, Eigentum, nicht Nivellierung), gleiches Existenzminimum, Opferausgleichssatz 11, also ganz verschiedene Basisrechte. Die Chancengleichheit wird von Dürig als berufliche, wirtschaftliche und wohl auch bildungsmäßige Startgleichheit verstanden. Abgesehen von der Garantie eines egalitären Minimumstandards bleibt zwischen dieser Startgleichheit und dem Chancengleichheitsanspruch der Gescheiterten auf den minimum-standard of life ein weiter Spielraum für Differenzierung und Ungleichheiten. Die egalitäre Gleichheit der Basisrechte bleibt aber doch dem Wesen nach eine égalité en droit, denn nur rechtlich gewährleistete Positionen gehören zu diesen „Basisrechten". Basis-Chancen werden von dieser égalité en droit nicht erfaßt. Soweit der Gesetzgeber Basis-Chancen nicht umformuliert in Rechtspositionen, oder voll ausgestaltete subjektiv-öffentliche Rechte, würden sie weder von einer egalitären, noch einer distributiven Gleichheit, einer Gleichheit des suum cuique tribuere, erfaßt und geschützt werden. Neben die egalitär-formalen Basisrechte als einer égalité en droit muß deshalb die égalité en fait 1 2 treten, um die Einbeziehung von Basis-Chancen in den Gleichheitsschutz gewährleisten zu können. Wieweit égalité en fait zu gewähren ist, das heißt, wie weit der Gesetzgeber korrigierend in die Seinsstrukturen der sozialen Um- und Mitwelt eingreifen muß, um faktische Ungleichheiten auszuräumen, kann selbstverständlich nicht dem Gleichheitssatz entnommen werden. Dieser gibt nur den Imperativ, daß Gleiches gleich zu behandeln sei, nicht dagegen die Wertung, was normativ und wertend als gleich anzusehen ist. Normen außerhalb des Gleichheitssatzes, die speziellen Gleichheitssätze, aber vor allem die auf die Sozialwelt bezogenen und auf sie einwirkenden Normen der Verfassung, wie ζ. B. das Sozialstaatsprinzip, erteilen hier dem Gleichheitssatz die Weisung, auch eine égalité en fait herzustellen. Eindeutig geschieht dies in Art. 6 Abs. 5 GG, der von der Schaffung gleicher Bedingungen für die unehelichen Kinder spricht. In der Diskussion um die L a s k i und T a l m o n w i e auch Dahrendorf entgegen (Feldhoff, Die P o l i t i k der egalitären Gesellschaft, K ö l n 1968, S. 53/54 u n d S. 118). 10 Dürig, Staatslexikon, Freiburg 1959: Gleichheit, Bd. 3, Sp. 984. 11 Forsthoff, D Ö V 1965, 289. Dies verkennt gründlich die Entscheidung des B G H v. 16. 9.1967, DVB1 1967, 236, die den Aufopferungsanspruch bei V e r letzung i m Turnunterricht wegen des allgem. Lebensrisikos verneint. 12 Egalité entre les situations différentes: Jaenicke, Der Begriff der D i s k r i m i nierung i m modernen Völkerrecht. Strupp/Schlochauer, Wörterbuch des V ö l kerrechts, Bd. I, 1960, S. 387, 690; Zimmermann, Die Preisdiskriminierung i m Recht der Europäischen Gemeinschaft f ü r K o h l e und Stahl, F r a n k f u r t 1962, S. 44, A n n 79/80.

1 6 I . Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit A u s d e u t u n g zwischen d e m B e g r i f f der G l e i c h b e r e c h t i g u n g i n A r t . 3 Abs. 2 G G u n d der S c h a f f u n g gleicher B e d i n g u n g e n i n A r t . 6 A b s . 5 G G , h a t m a n i n der B e d i n g u n g s g l e i c h h e i t e i n W e n i g e r sehen w o l l e n , als i n der G l e i c h b e r e c h t i g u n g 1 3 . L e t z t e r e h a t m a n ohne w e i t e r e s als egalitäres Basisrecht m i t r e d u z i e r t e m D i f f e r e n z i e r u n g s s p i e l r a u m angesehen, w ä h r e n d m a n die B e d i n g u n g s g l e i c h h e i t i n B e z i e h u n g z u A r t . 3 A b s . 1, also z u m W i l l k ü r v e r b o t setzen w o l l t e . Es h a n d e l t sich jedoch w e d e r u m e i n m i n u s , noch sonstwie u m eine A u s f o r m u n g des a l l g e m e i n e n G l e i c h h e i t s satzes, sonderen u m e i n a l u i d , n ä m l i c h die égalité en f a i t . D i e f a k t i s c h e n u n d sozialen U n g l e i c h h e i t e n sollen i m A u f t r a g der V e r f a s s u n g aufgehoben w e r d e n . Es h a n d e l t sich s o m i t u m e i n e n echten F a l l v o n C h a n c e n gleichheit a u f Verfassungsebene.

b) Chancengleichheit als Recht auf Glück D i e C h a n c e n g l e i c h h e i t d a r f w o h l n i c h t so r e s t r i k t i v ausgelegt w e r d e n , daß sie n u r b e i m E i n t r i t t i n das B e r u f s - u n d B i l d u n g s a l t e r gleiche V o r aussetzungen g e w ä h r t , v i e l m e h r m u ß aus d e r S o z i a l s t a a t l i c h k e i t g e f o r d e r t w e r d e n , daß der S t a a t n e b e n der S t a r t g l e i c h h e i t als égalité des c o n d i t i o n s u n d der M i n i m u m s t a n d a r d g l e i c h h e i t K o r r e k t u r e n v o r s i e h t , d i e V e r z e r r u n g e n des sozialen K ö r p e r s h i n t a n h a l t e n oder w i e d e r beseitigen. D a h r e n d o r f s p r i c h t h i e r v o n Decke u n d Fußboden, die die H i e r a r c h i e des Ranges i m Interesse s t a a t s b ü r g e r l i c h e r G l e i c h h e i t b e g r e n z e n 1 4 . N u n w i r d m a n den Begriff der Chancengleichheit mißverstehen, w e n n m a n i n i h m die E i n e b n u n g a l l e r sozialen D i f f e r e n z i e r u n g e n u n d H ö h e n u n t e r schiede sieht. V e r s t e h t m a n u n t e r Chance — das W o r t k o m m t aus d e m Französischen u n d l e i t e t sich aus d e m l a t e i n i s c h e n cadentia — G l ü c k s f a l l — ab die M ö g l i c h k e i t der S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g z u einer h a r m o n i schen L e b e n s g e s t a l t u n g , so g e r ä t m a n unversehens i n die N ä h e d e r i n den n o r d a m e r i k a n i s c h e n V e r f a s s u n g e n g a r a n t i e r t e n Menschenrechte a u f happiness 1 5 . Chance ist d e m n a c h die S c h a f f u n g eines a l l g e m e i n e n E r w a r tungshorizontes u n a n t a s t b a r e r A u s g a n g s p o s i t i o n e n u n d u n ü b e r s c h r e i t barer Z i e l g r e n z e n u n t e r rechtlicher V e r f e s t i g u n g dieser E r w a r t u n g e n z u M u ß - E r w a r t u n g e n . D i e V e r k n ü p f u n g der C h a n c e n g l e i c h h e i t m i t d e m Recht auf G l ü c k i n einer r e c h t l i c h v e r f e s t i g t e n F o r m zeigt w e i t e r h i n , daß es d a r u m geht, die Z u f a l l s f ä l l e 1 6 des Lebens, das i n d i v i d u e l l e U n g l ü c k , 13

Vgl. Anm. 7 und I I , Anm. 1. Dahrendorf, Reflektionen über Freiheit und Gleichheit, i n Hamburger Jahrb. f. Wirtschafts- u. Gesellschaftspolitik, Festausgabe für Eduard H e i mann, 4. Jg., Tübingen 1959, S. 56 ff. 15 Verfassung von Virginia v o m 12. 6.1776, Sect. 1: "Namely the enjoyment of life and liberty w i t h the means of acquiering an possessing property and persuing and obtaining happiness and safety." 16 Dies gilt z.B. für das Mutterschutzrecht. Vgl. zur Reform: Schulte! Langforth , N D V 1965, 352; Welzel, B B 1965,1441. 14

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit auszuschalten, um somit die Bahn für einen allgemeinen und gleichen Erwartungshorizont der Selbstverwirklichung freizumachen 17. Bestandteil dieses Erwartungshorizontes sind Eigentum und Einkommen, Bildung und Beruf, Prestige und Autorität. c) Chancengleichheit und Freiheit Die Bedrohung der Freiheit durch Chancengleichheit ist theoretisch möglich. Nach Dahrendorf 18 ist die Gleichheit immer dann Bedingung der Möglichkeit der Freiheit, wenn sie sich auf den Rang der menschlichen Existenz bezieht, aber eine Bedrohung der Chance der Freiheit, wenn sie auch die Weise der menschlichen Existenz betrifft. Zulässig ist nach ihm nur die egalitäre Eingrenzung des sozialen Feldes nach unten, um die poverty-line auszuschalten, und die Maximalbegrenzung nach oben, um den Umschlag von Eigentum, Einkommen oder Autorität in rational unkontrollierbare Macht auszuschließen. Die Idee der Rehabilitation 19 , wie sie für den Kriegs- oder Zivilversehrten oder auch den sozial Gescheiterten sich entwickelt hat, zeigt aber deutlich, daß es nicht der Gesellchaft überlassen werden kann, zwischen Decke und Fußboden der Hierarchie der Ränge, Glück und Unglück willkürlich zu verteilen. Auch die Idee eines zweiten und dritten Bildungsweges20 zeigt den Versuch, eine vielleicht verpaßte Chance wiederum zu gewähren. Die Idee der Chancengleichheit als Glücksverwirklichung ist Bedingung der Freiheit auch dann, wenn der Spielraum zwischen Begrenzung nach unten und oben durch Chancenwiederholung verengt wird. Nur wenn man die Chancengleichheit als Gebot zur Egalisierung und Nivellierung aller sozialen Differenzen zu jedem denkbaren Zeitpunkt gesellschaftlichen Daseins verstünde, würde das Agens der Spannung von Gleichheit und Ungleichheit aufgehoben und die Freiheit eingeebnet21. I m Begriff der Chance

17 Dahrendorf, a.a.O., S. 66 ff.; T. H. Marshall, Citizenship and Social Class, Cambridge 1950, S. 30, 31. Z u m Versicherungsgedanken bei Leibnitz, vgl. Schmitt-Lermann, Der Versicherungsgedanke i m deutschen Geistesleben des Barock und der Aufklärung, München 1954, S. 47 ff. 18

Dahrendorf, a.a.O., S. 78. Eine Übersicht über den Stand der Rehabilitation gibt der Bericht i n N D V 1961, 190. Burghardt, Wirkungen und Grenzen der Sozialpolitik, Die neue Ordnung, 1961,12 ff. 19

20

Zur Bedeutung der Sozialstaatsklausel siehe Zacher, AöR 93, 341.

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Der häufige pejorative Gebrauch des Wortes „egalitär" i n der modernen Rechtsprechung w i r d v o m B a y V e r f G H durch die Formulierung „egalitaristisch" umgeprägt. Ob dadurch ein Unterschied zwischen egalitärem u n d egalitaristischem Gleichheitssatz gemacht werden soll, bleibt offen (BayVerfGH, N J W 1966, 393; DÖV 1966, 793). Schultz! Schaff er, Die Staatsform der BRD, Berlin 1966, S. 147. 2 Scholler

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I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit

liegt ja immer auch die Möglichkeit des Nichtergreifens und Scheiterns 22 und damit die Gewährleistung problematischer und assertorischer Freiheit. 4. Chance und Verwaltungsrecht

Auf dem Boden des Verwaltungsrechts zeigt sich der substantielle Gehalt der Chance als kann- oder soll-Erwartung, wenn das Verhältnis des Bürgers zur Verwaltung durch Ermessensfreiheit der Behörde gekennzeichnet ist. a) Die Verrechtlichung

der Chancen im Prozeßrecht

Das Bestreben des rechtsstaatlichen Verwaltungsdenkens war es von jeher, den Ermessenspielraum, den man als rechtsstaatswidrig empfand, zu kontrollieren und einzuschränken. Die Kontrollen der Ermessensbetätigung wurden von den innerbehördlichen Kontrollorganen auf abgesonderte und verselbständigte Spruchkörper verlegt, die im Lauf der Zeit zur eigenen Gerichtsbarkeit ausgebaut wurden 23 . Den Abschluß dieser Entwicklung bildet die Einführung der Generalklausel, die damit auch im öffentlichen Recht den chancengleichen Zugang aller Bürger in allen Rechtssachen bedeutete24. Der aus Art. 19 Abs. 4 GG entspringende Anspruch auf Rechtsschutz25 gegen alle Maßnahmen der öffentlichen Gewalt hat die ursprüngliche Chance auf Rechtsverwirklichung durch Aufsichtskontrolle oder durch gerichtliche Klage in einen rechtsförmlichen Anspruch verwandelt und darüber hinaus diesen Anspruch grundrechtlich erhöht und abgesichert 26. Am Beispiel der ausgebauten Verwaltungsgerichtsbarkeit2 7 — der allgemeinen wie der besonderen Verwaltungs22 Das Fehlschlagenkönnen w i r d v o m B V e r f G i n der Entscheidung zur Parteienfinanzierung gerade als K r i t e r i u m u n d Konsequenz staatlicher Unabhängigkeit gewertet (BVerfGE 20, 36 = DVB11966, 636). 28 Einen historischen Rückblick geben: Rüfner, Verwaltungsrechtsschutz i m 19. Jh. vor Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, D Ö V 1963, 719; Thierf elder, DVB1 1963, 649. Über die Entwicklung der letzten 100 Jahre i n der V e r waltungsgerichtsbarkeit berichten insbesondere: Menger, D Ö V 1963, 726; Reuß, JR 1963, 321 u n d der Sammelband: Staatsbürger u n d Staatsgewalt, Jubiläumsschrift aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit u n d des 10jährigen Bestehens des BVerwG, hrsg. v. K ü l z / N a u mann, Karlsruhe 1963; sowie: Aus 100 Jahren Verwaltungsgerichtsbarkeit, hrsg. v. Baring, K ö l n 1963. 24 Imboden, Staatsbild u n d Verwaltungsrechstprechung, B e r l i n 1963; Fellner, DVB11963, 482. 25 Die Rechtsweggarantie greift nicht bei Chancen ein, da sie selbst Rechte nicht gewährt vielmehr voraussetzt, sondern nur, w e n n die Chance sich zum Recht verdichtet hat, BVerfGE 15, 281. M Maunz/Dürig, RdNr. 1 u n d 2 zu A r t . 1 9 I V GG. 27 Fellner, a.a.O., S. 482; Naumann, D Ö V 1963, 732; Becker, R i A 1963, 241; Buri, J Z 1963,577; Henrichs, D Ö V 1963,401; Schäfer, M D R 1963,537.

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit

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gerichtsbarkeiten — läßt sich die Entwicklung der Verrechtlichung der Chance auf Rechts- und Ermessenkontrolle nachweisen. Ein Rückzugsgefecht stellt demgegenüber die Diskussion um den gerichtsfreien Hoheitsakt dar 2 8 In gewissem Sinne könnte man hierzu auch die den gerichtsfreien Hoheitsakten verwandten Gnadenakte 29 und begründungsfreien Verwaltungsakte 30 zählen. Bei letzteren ist zwar der Anspruch auf Rechtsschutz vor Gerichten gewährleistet, doch bedeutet die Verweigerung der Begründung ein Zusammenschrumpfen des Rechtsanspruchs auf eine reine Chance der Rechtskontrolle. Dies gilt natürlich um so mehr für die gerichtsfreien Hoheitsakte, da hier nur eine Chance auf Überprüfung durch die Verwaltungsbehörde oder die hierarchisch übergeordneten Aufsichtsbehörden besteht. b)Die Verrechtlichung

der Chance im allgemeinen Verwaltungsrecht

Der Weg der Verrechtlichung der Chance zum Anspruch ist aber nicht nur auf dem Gebiet des Verwaltungskontrollrechts und der Verwaltungsgerichtsbarkeit begangen worden. Auch das allgemeine und besondere Verwaltungsrecht zeigen diese Entwicklungstendenzen. Die Gegenüberstellung von Recht und Interesse, wie wir sie im 19. Jahrhundert in ihrer schroffen Konfrontierung kennen, und die wohl der strengen Sonderung von Staat und Gesellschaft 81 entsprach, wurde durch die zunächst im Zivilrecht entwickelte Interessenjurisprudenz 32 aufgelockert. An die Stelle der von der Rechtsordnung geschützten Willensmacht trat das rechtlich geschützte Interesse 33. Damit wurde der Kreis der vom Recht 28 O V G Münster, U. v. 4.10.1966, DVB1 1967, 51; BVerwG, U. v. 12.10.1962, DVB1 1963, 728 (Wahlkonsul, m. k r i t . A n m . v. Steinberger) ; BVerwG, U. v. 12.10.1962, D Ö V 1963, 142 (BVerwGE 15, 63), — militärischer Bereitschaftsdienst, m i t k r i t . A n m . v. Czermak. 2e BayVerfGH, U. v. 6.12.1965, N J W 1966, 443; Monz, N J W 1966,137. 80 Z u m Anspruch auf informativen Bescheid vgl. die zum Petitionsrecht ergangene Rechtsprechung: O V G Hamburg, U. v. 20.8.1965, DVB1 1967, 86; Maunz/Dürig, RdNr. 9 u n d 77 zu A r t . 17 GG. 81 Beispielhaft hierfür: Tönnies, Gemeinschaft u n d Gesellschaft, B e r l i n 1912, insbes. S. 282. 82 Larenz bemerkt zutreffend, daß die Interessenjurisprudenz — für Heck genau w i e für Jhering — den Gesetzgeber als Person hinter die gesellschaftlichen Kräfte-Interessen, die sich mittels seiner Gesetze zur Geltung gebracht haben, zurücksetzt. Das Schwergewicht verschiebe sich von der persönlichen Dezision auf die Motive u n d w e i t e r h i n auf die motivierenden Kausalfaktoren. Damit w i r d methodisch die Dichotomie Gesellschaft u n d Gemeinschaft aufgehoben (Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, B e r l i n 1960, S. 49/50; kritisch S. 123 ff.; S. 364: zum Begriff des subjektiven Rechts „Achtung der Person". Z u r besonderen Rolle der Gleichheitsidee bei der Gewinnung v o n Rechtsnormen i m Wege des Analogieschlusses vgl. Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, B e r l i n 1967, S. 205 ff. 88 Daß der verwaltungsgerichtl. Rechtsschutz keine subjektiv-öffentlichen



2 0 I . Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit anerkannten Berechtigungen wesentlich erweitert und Positionen und Chancen, soweit sie vom Recht gebilligt und anerkannt wurden, in den Kreis der Rechte aufgenommen. I m öffentlichen Recht vollzog sich dieser Prozeß wesentlich langsamer, da das subjektiv-öffentliche Recht erst nach der Jahrhundertwende endgültig zur Anerkennung gelangte 34 , während bis dahin der objektive Rechtscharakter des öffentlichen Rechts betont und der Bürger in eine reine Rechtsreflexsituation 35 verwiesen war. Es erscheint durchaus angebracht, den Rechtsreflex — den auch das heutige Verwaltungsrecht in gewissen Institutionen, wie z.B. im Gemeingebrauch, noch kennt — als die ursprüngliche Gestalt der Chance im öffentlichen Recht zu verstehen. Der Rechtsreflex unterscheidet sich schon von dem reinen wirtschaftlichen oder persönlichen Interesse und stellt somit eine höhere Stufe der Chance dar, weil der Bürger durch Gesetzgebungsakt in Relation zu einer objektiven Norm gebracht wird, während bei dem reinen Interesse diese Relation fehlt oder wenigstens fehlen kann. Die Anerkennung eines subjektiv-öffentlichen Rechtes auf Gleichheit war deshalb ein erster und entscheidender Schritt vom Gleichheitsrechtsreflex zum Anspruch auf Gleichheit vor der Verwaltung 36 . Die mannigfaltigen Freistellungen der Verwaltung im Rahmen von Rechtsfolgeermessensnormen und unbestimmten Gesetzesbegriffen haben aber die Bedeutung oder subjektiv-privaten Rechte voraussetzt, ist nunmehr herrschende Meinung. Dies g i l t sowohl f ü r den Rechtsschutz inter partes nach § 42 VwGO, als auch f ü r den Rechtsschutz inter omnes nach § 47 V w G O . Der Begriff „Nachteil" ist i m Sinne des rechtl. geschützten Interesses auszulegen (Ule, Verw.Gerichtsbarkeit, A n m . I I I / l ; Eyermann/Fröhler, RdNr. 29; Redeker v. Oertzen, RdNr. 13; Klinger, RdNr. C 2; Schunck/de Clerck, A n m . 2 g, je zu 47 V w G O . V G H Mannheim, B. v. 30. 7.1960, Bad.-Wttbg. VB1 1960, 140, u n d 5. 5.1961, Bad.Wttbg. VB1 1961, 156; V G H Mannheim, B. v. 14. 2.1967, N J W 1967, 1194). Nach Ehmke, Ermessen u n d unbestimmter Rechtsbegriff i m Verwaltungsrecht, T ü bingen 1960, S. 39, fällt bei Rechtsbindung die Sachentscheidungs- u n d H a n d lungsnorm zusammen, wodurch die Gegenüberstellung von Recht u n d V e r w a l tung aufgehoben wurde. 34 Z u r Entwicklung des subjektiven Rechtsbegriffes: Coing, Z u r Geschichte des Begriffs „Subjektives Recht", F r a n k f u r t 1959, S. 20, 23. Die herrschende Definition von Nipper dey, i n Enneccerus/Nipperdey, Bd. I, A l l g . Teil, Halbbd. 1, 1952, S. 272, umfaßt sowohl die interessenjuristische als auch die i n d i v i d u a l i stische Komponente. 35 G. Jellinek bezeichnet i n seinem System der subjektiven öffentlichen Rechte die Rechtsreflextheorie i n Auseinandersetzung m i t Laband, Dt. Staatsrecht, I, S. 307, als Einfluß „ k r i t i k l o s akzeptierter Reminiszenzen der alten Reichszeit, wonach die Staatsgewalt ein Akzessorium der territorialen Landeshoheit w a r " . Vgl. auch: G. Jellinek, A l l g . Staatslehre, S. 408; O. Mayer, Dt. Verwaltungsrecht, I, S. 114; G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2. Aufl., Tübingen 1905, S. 138, 140, 145. Jellinek betont dort, daß das öffentliche Recht aus individuellem Recht u n d öffentlicher F u n k t i o n zusammengesetzt sei. Ferner: Bachof, Gedenkschrift für Jellinek, 1955, S. 287—307; Bühler, ebd., S. 269—286; Forsthoff, Verwaltungsrecht, 9. Aufl., § 10, 3, 4,14, 2 b ; Wolff, Verwaltungsrecht I, § 43 I. Z u m Gleichheitssatz insbesondere Krüger, DVB11955,178 ff., 208 ff. 36 Der Gleichheitssatz i n der Verwaltungsrechtsprechung, Lademann, SchlHAnz. 1966, 209, verkennt dies allerdings vollständig.

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit der Umwandlung des Rechtsreflexes in einen Rechtsanspruch auf Gleichheit vor der Verwaltung wesentlich relativiert 37 . Die Interpretation des Gleichheitssatzes als Willkürverbot kehrt in gewissem Sinne zurück zu einer Aufweichung des Rechtsanspruches in ein rechtsreflexähnliches Verhältnis. aa) Die jüngere Entwicklung in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft begründet die Verrechtlichung des Verhältnisses Verwaltung-Bürger in viel geringerem Maße mit der Umsetzung von Interessen und Chancen in Rechte, als mit der Präponderanz der Freiheit vor der staatlichen Intervention und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 38 . Das neugewonnene Grundrechtsverständnis läßt staatliche Eingriffe in die verrechtlichten Grundrechtsräume oder Wertzonen nur zu, wenn der Staatsbürger bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf die staatliche Gestattung oder Verstattung hat. Von diesem Denken her sind präventive Kontrollen des freien gesellschaftlichen Verkehrs und der Grundrechtsbetätigungen nur zulässig, wenn der Bürger einen Rechtsanspruch auf Gestattung in einem Verbotssystem mit Erlaubnisvorbehalt hat, wenn nicht überhaupt die Verwaltung sich auf das Erlaubnissystem mit Verbotsvorbehalt beschränken muß und allenfalls eine Anzeigepflicht auferlegt werden darf. Läuft auch die bisher eingeschlagene Entwicklung mit der angedeuteten Verrechtlichung der Chance parallel, so wird doch das Element der Gleichheit zu wenig beachtet, denn es geht nicht nur um Umsetzung von Chancen, Reflexen und Interessen in Rechte, sondern um eine annähernd gleiche Gewährleistung. Vom Gesichtspunkt der Gleichheit ist es weniger ausschlaggebend, ob die Chance bereits verrechtlicht ist, oder ob sie sich noch in der Vorform von Interessen und Reflexen befindet. Ihre Verrechtlichung ist nur wegen der Gewährleistung eines allumfassenden Rechtsschutzes und wegen der Abschirmung vor Gesetzgebung und Verwaltung erforderlich. Da die Verwaltung, gebunden durch den Grundsatz des Vorbehaltes des materiellen Gesetzes, immer einer Rechtsgrundlage für Eingriffe in Rechte bedarf, ist es von großer Bedeutung, ob hoheitliche Maßnahmen nur 87 Deshalb bewegt sich auch die moderne Diskussion i n zwei Richtungen: auf Einschränkung des Handlungsspielraumes der V e r w a l t u n g durch den Gesetzgeber u n d auf unbeschränkte K o n t r o l l e des unbestimmten Gesetzesbegriffes. Vgl. hierzu neuerdings: Korbmacher, DÖV 1965, 696; Jäger, D Ö V 1966, 779; Fellner, DVB1 1966,161; Czermak, DVB11966, 366; Kopp, DÖV 1966, 317; Liebermann, DVB1 1966, 171; Kellner, N J W 1966, 857; sowie die kritische A n m e r k u n g von Ule zu BVerwG, U. v. 28.1.1966, DVB1 1966, 571. Ob dagegen durch die prozessuale Theorie des Beurteilungsspielraums (Schmidt-Salzer, Der Beurteilungsspielraum der Verwaltung, B e r l i n 1968, insbes. S. 76) dies erreicht werden kann, erscheint fraglich. 38 Z u r Präponderanz der Freiheit; Maunz/Dürig, RdNr. 2 zu A r t . 2 Abs. 1 G G ; BVerfGE 20, 155, sowie Rupp, N J W 1966, 2037 u n d Schmidt, AöR 91, 41. Dieser Grundsatz wurde bereits i n Entscheidungen des B V e r f G vorbereitet, so ζ. B. BVerfGE 17, 306, 315; 17, 251, 232.

2 2 I . Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit Interessen oder Chancen berühren, oder ob diese Rechte sich noch im Vorstadium von Interessen oder Chancen befinden 30. Bei der Aufstellung eines Bauleitplanes, der Grünflächen ausweist, ist die kommunale Behörde von der Beachtung des Art. 14 GG freigestellt, wenn die nicht zu Bauland erklärten Grundstücke ihren bisherigen Nutzungsumfang beibehalten können. Denn dann wird ihnen nur eine Chance auf Entwicklung zum Bauland abgeschnitten, die keine rechtsstaatliche Relevanz hat 4 0 . Das Gleiche gilt für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes41. Auch der sogenannte Planungsmehrwert 42 bei Erschließung von Bauland kann ohne Beachtung von Art. 14 GG dem Begünstigten entzogen werden, da er nicht zur Rechtsposition erstarkt ist, sondern sich noch im Vorstadium der Chance befindet. Für das Gleichheitsdenken ist aber die Frage der Rechtsschutzgewährleistung nur von sekundärer Bedeutung, da ja immer erst die Rechtsverletzung das Problem des Rechtsschutzes aufwirft. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob der Gleichheitssatz ganz unabhängig von der Frage der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG und § 42 VwGO eine Berücksichtigung durch die Verwaltung verlangt 48 . Der Rückschluß von der prozessualen Verwirklichung und Durchsetzung auf das Vorhandensein materieller Berechtigungen erscheint unzulässig. I m Falle des Planungsmehrwertes 44 würde dies be39 Das B V e r w G stellte sein U r t e i l v o m 27.1.1967, N J W 1967, 1099 auf die Frage der eigentumskräftigen Verfestigung einer Baulandchance ab, u m der Interessenlage den Schutz von A r t . 14 Abs. 1 GG angedeihen zu lassen. Frieauf, JUS 1962, 422; BVerfGE 20, 155. Vgl. auch Rücksichtnahme auf den Besitzstand i m PBefG, Fromm, DVB11967,181/182. 40 Allerdings w i r d m a n m i t dem B G H zukünftige Wert Steigerungen dann berücksichtigen müssen, w e n n ihre V e r w i r k l i c h u n g i m Zeitpunkt der Enteignung so sicher unmittelbar bevorstand, daß sie sich als wertbildende F a k toren bereits auswirken u n d der Grundstücksverkehr dem Rechnung trägt. B G H , U. v. 29.11.1965, DVB1 1966, 310; U. v. 28. 4.1966, Betr. 1966, 1429. Vonficht, B a y V B l 1966, 10; Müller, B a y V B l 1966, 161; Ipsen, AöR 91, 86; W. Weber, AÖR 91, 382. 41 Die beiden i n der Rechtsprechung anerkannten Abgrenzungstheorien — Sonderopfertheorie des B G H u n d Opferschweretheorie des B V e r w G — haben sich von verschiedenen Richtungen her aneinander angenähert. F ü r die Ausgangspunkte vgl. B G H Z 6, 170 ff. u n d B V e r w G E 5, 143; 7, 197; 11, 168. Durch die Betonung der Opfergrenze i n der Sprengstoffentscheidung und den Niveauänderungsentscheidungen (BGH, L M 17, 22, 30, 32 zu A r t . 14 GG) wurde der Begriff der Opfergrenze u n d seit B G H Z 23, 30 — Grünflächenverzeichnis — die Situationsgebundenheit u n d Pflichtigkeit des Eigentums betont. Es ist u n schwer zu erkennen, daß n u r die Rechtsprechung des B V e r w G eine sinnvolle Abgrenzung von Chance u n d geschützter Rechtsposition ermöglicht (Bender, N J W 1965,1297). 48 BGH, L M 60, 70, 71 zu A r t . 14 G G ; B V e r w G E 5, 143; Ole, VerwArch. 54, 345. 43 Die Theorie von der Selbstbindung der V e r w a l t u n g stellt eine K o n s t r u k t i o n dar, m i t deren H i l f e die Justiziabilität einer v o m Gesetz nicht geforderten Gleichbehandlung erreicht werden soll (OVG Berlin, U. v. 8. 6.1966, N J W 1966, 23, 28; Scholler, DVB11968,409). 44 Vie, VerwArch. 54, 345, 362. V o m Planungsmehrwert ist der spezielle U m legungswertausgleich zu unterscheiden (Stahnke, K o h l h a m m e r - K o m m e n t a r zum BBauG, A n m . 3 zu § 57).

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit deuten, daß die Behörde bei Preisstoppmaßnahmen iim Rahmen von Bauerschließungsprojekten ungleich vorgehen könnte, weil die Belassung oder der Entzug des Mehrwertes nur in Chancen und damit nicht in Rechte eingreift. Um der Chance den Schutz des Gleichheitssatzes einräumen zu können, muß sie deshalb in irgendeiner Form von den Interessen und Rechtsreflexen abgehoben werden können. Die rechtliche Chance würde dann als eine rechtlich geschützte Position den Katalog der geschützten Rechte erweitern. Dieser wohl schwierige Weg ist aber gangbar, da auch andere Rechtsgebiete vor ähnlichen Problemen stehen. So sind die Erweiterung des Eigentumsbegriffes auf alle Vermögenswerten Rechte45, die Einbeziehung wirtschaftlicher Ausstrahlungen in den Schutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes 46 und die Ersetzung des gezielten Eingriffes bei der Enteignung durch die unmittelbare Auswirkung 47 Symptome von Interessenlagen im Kreis der rechtlich anerkannten Interessen. bb) Daneben wird eine rückläufige Entwicklung kritisch zu beobachten sein, wo vom institutionellen Denken her der Rechtscharakter gesetzlicher oder auch verfassungsgeseztlicher Garantien geleugnet wird. Fällt die Subjektivität der Gewährleistung weg, dann nehmen die Ausstrahlungen der Institutionen nur noch den Charakter von Reflexrechten oder Chancen an. Die Gleichheit solcher Chancen würde dann zwar noch einen Schutz darstellen, doch könnte nach der herrschenden Meinung diesen institutionellen Chancen kein Rechtssatz zur Seite stehen48. Allerdings ist die herkömmliche Gegenüberstellung von Institutionen einerseits und subjektivem Recht andererseits ebenso falsch wie überholt, ist es doch anerkannt, daß sich mit der institutionellen Garantie 45

BVerfGE 4, 241; 16,11; 15, 200; 18, 397. Das B V e r w G betont, daß es sich u m eigentumsverwandte Ansprüche handeln muß, während der B G H i m weiteren Umfang Vermögenswerte Rechte als Eigentum anerkennt. Ipsen, Das B V e r f G u n d das Privateigentum, AöR 91, 86; W. Weber, öffentlich-rechtliche Rechtsstellungen als Gegenstand der Eigentumsgarantie i n der Rechtsprechung, AöR 91,382; Kuschmann, N J W 1966,574. 46 Auch die Modifikation der Anerkennung des eingerichteten u n d ausgeübten Gewerbebetriebes (BGHZ 3, 270, Constanze-Urteil I) durch die H ö l l e n feuer-Entscheidung (BGH, U. v. 21. 6.1966, N J W 1966, 1617) u n d die Zuerkennung der grundsätzlichen Rechtmäßigkeit von Eingriffen i n den Gewerbebetrieb i m Rahmen des geistigen Kampfes (BVerfGE 7, 198; 12, 113; B G H Z 36, 77) ändert am Grundsatz nichts. 47 Den Grundsatz der eigentumsgezielten Finalität des Eingriffes hat der B G H zugunsten der unmittelbaren A u s w i r k u n g aufgegeben; B G H Z 37, 47; BGH, DVB1 1965, 83, D Ö V 1964, 100; a. A . Forsthoff, D Ö V 1965, 289; vgl. hierzu auch Bender, N J W 1965, 1297 u n d H. Wagner, N J W 1966, 567. Forsthoff wendet sich n u r gegen die institutionelle Einordnung, Wagner greift das K r i t e r i u m der unmittelbaren A u s w i r k u n g an, indem er zwischen sachlicher u n d persönlicher Mittelbarkeit unterscheiden w i l l . 48 Luhmann, Grundrechte als Institution, B e r l i n 1965, S. 162 ff. (178); Jäckel, Grundrechtsgeltung u n d Grundrechtssicherung, B e r l i n 1967, S. 57 ff. (111, 115).

2 4 I . Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit institutionsbegleitende Grundrechte mit subjektivem Rechtscharakter verbinden 49 und daß die aus der Institution abgeleiteten Chancen in der Rechtsprechung des BVerfG 5 0 schon die Rechtsnatur von derivativen subjektiv-öffentlichen Rechten erhalten haben. Die institutionelle Chance läßt sich ohne Aufsprengung der Institution zu derogativen Rechten (nicht wohl Grundrechten) verdichten. Der Unterschied zur Grundrechtsgarantie bliebe bestehen und hätte seine Hauptbedeutung auf dem Gebiete des Verfassungsprozeßrechts im Ausschluß der Verfassungsbeschwerde und in der Schrankenlehre. Denn die institutionelle Chance wird auch in der rechtlich verdichteten Form von Innen her von der Institution beschränkt. cc) Schließlich muß hier auch die Lehre von der Verwirklichungschance und dem Nichtverwirklichungsrisiko erwähnt werden. Auch hier könnte die Annahme einer rückläufigen Entwicklung, nämlich einer solchen vom Grundrecht zur Chance anzunehmen sein. Die von Peter Schneider 51 entwickelte Lehre geht im Grunde auf die Wechselwirkungs- oder Schaukeltheorie des BVerfG zurück 52 . Letztere entnimmt die Effektivität und die Dimension des Grundrechts aus einer konkreten Güterabwägung mit den durch die allgemeinen Gesetze geschützten Rechtsgütern. Eine solche Wechselwirkung zwischen Grundrecht und Grundrechtsschranke nimmt in gewisser Hinsicht dem Grundrecht seine apodiktische Größe und verwandelt das Recht im Hinblick auf konkurrierende Rechtsgüter wiederum zur Chance. 49 Zur institutionellen Garantie i n Verbindung m i t einem subjektiv-öffentlichen verfassungsmäßigen Recht bei der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden vgl. BayVerfGHE 10, 113; a. Α.: Schmidt/Bleib treu, Die Verfassungsbeschwerde der Gemeinden nach Bundesrecht, DVB11967, 597. 60 Das BVerfG bezeichnet die Pressefreiheit sowohl als institutionelle Garantie als auch als Grundrecht. BVerfGE 10, 118; 12, 113, 121; 19, 73, 75; 20, 162, 176. Das Grundrecht der i m Pressewesen Tätigen ist aber offenbar n u r ein Derivat der institutionellen Garantie. Insoweit ist der Beschluß des BVerfG vom 6.11.1968, DVB1 1969, 75 unklar, w e n n dort für Redakteure u n d Herausgeber die Grundrechte der Meinungs- u n d Pressefreiheit bejaht werden. 51 P. Schneider, Pressefreiheit u n d Staatssicherheit, Mainz 1968, S. 119 ff. Schneider basiert hier auf Giaccometti und berührt sich m i t Maihof er, Recht und Existenz, i n : V o m Recht, Hannover 1963, S. 161, 172 ff. Ausführungen zur Verwirklichungschance u n d zum Nichtverwirklichungsrisiko finden sich auch in: Die Menschenrechte i n staatlicher Ordnung, ARSP 1967, Beiheft 40, S. 77 ff. und in: I n dubio pro libertate, Festschrift D J T 1960, Karlsruhe 1960, S. 263, 290. I n diesem Zusammenhang interessieren nicht die K r i t e r i e n der Güterabwägung, sondern n u r die Kennzeichnung der Güterverwirklichung oder Nichtverwirklichung als Chance u n d Risiko. 52 Zur Wechselwirkungstheorie vgl.: P. Schneider, Pressefreiheit, S. 123; Bettermann, JZ 1964, 601 ff.; Lerche, Ubermaß u n d Verfassungsrecht, K ö l n 1961, S. 150; Schnur, W d S t R L , H. 22, S. 121/128; Copie, J Z 1963, 495, A n m . 13; Hall, JUS 1967, 359; Merten, M D R 1968, 621, 625. Bejahend: Rüfner, i n : Der Staat, 1968, 41, 55 ff.; Herzog, B a y V B l 1968, 77 u n d Denninger, ZRP 1969, 42/46, i n bezug auf die Demonstrationsfreiheit u n d die i h r schrankenziehenden Gesetze,

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit dd) Nach der Abwägung zwischen Verwirklichungschance und dem Nichtverwirklichungsrisiko im Bereich des Grundrechts wie im Bereich der staatlichen Zuständigkeit 53 wird zwar nur auf das Gemeinwohlgut abgestellt. Der Satz, daß die Grundrechtsgewährung auch die Vermutung der Verwirklichungschance für die Gemeinwohlgüter umfaßt, verlegt Chance und Risiko aus dem Grundrechtsbereich in das Schrankenfeld. Das hinter den schrankenziehenden Gesetzen stehende Gemeinwohlgut wird nicht als festgeformtes Gegenrecht verstanden, sondern als Gegengut, dessen Realisierung Chancen für und Risiken gegen sich hat. Diese Lehre berührt sich mit der Wechselwirkungslehre des BVerfG, verlagert aber die Chancen- und Risikoabwägung (Wechselwirkung) in die Güterabwägungsstation, welche der Ziehung der staatlichen Schranken vorausgeht. ee) Die neuere Entwicklung der Einbeziehung der Chance auf der einen Seite, und der Ausdehnung des funktionellen Teilinhalts auf der anderen Seite, zeigt sich auch in der Diskussion um die Wehrgleichheit 54 . Unter Anwendung herkömmlicher Begriffe würde keine Ungleichheit im Recht, keine Verletzung der égalité en droit vorliegen, wenn die Wehrverwaltung die generelle Wehrpflicht nur partiell realisiert. Selbst wenn man hier in die Wehrpflicht des Staatsbürgers auch noch das Recht hineinlesen würde, daß er diese Pflicht nur in gleicher Weise wie die anderen zu erfüllen habe, so stünden doch auf Seiten der Wehrverwaltung genügend sachliche Gründe zur Verfügung, um die differenzierende Inpflichtnahme zu rechtfertigen.Eine Verletzung des Willkürverbotes könnte also in aller Regel nicht behauptet werden 55 . Dennoch zeigt die Eindringlichkeit der Diskussion über die Wehrgleichheit, daß die im Bereich der égalité en droit verbleibende Vorstellung in gar keiner Weise den drängenden Bedürfnissen nach wirtschaftlicher Chancengleichheit gerecht wird 5 6 . Der ursprüngliche Versuch des Losentscheides57 sollte wenigstens 53

P. Schneider, Pressefreiheit, S. 123. G. Hahnenfeld, D r e i Jahre Wehrpflicht, DVB1 1960, 45 ff.; R. Reinhart, Der Widerspruch gegen den Einberufungsbescheid u n d Bereitstellungsbescheid, B W V 1964, 72 ff., 75 u n d 136 ff.; H. Rehbein, Zehn Jahre allgemeine Wehrpflicht, B W V 1967, 105 ff.; K . Zwingenberg er, Rechtsfragen der Einberufung zum Wehrdienst, B W V 1966,145 ff. 55 BVerwG, U. v. 15.5.1964, M D R 1964, 703; Eberh. von Brunn, Die p r a k tische A u s w i r k u n g des Systems der Rechtsbehelfe i n bezug auf die Einberufung von Wehrpflichtigen, B W V 1966,196 ff. G. Hundius, Gedanken zu Folgemaßnahmen der Auswahlwehrpflicht, B W V 1963, 161 ff.; K . Zwingenberger, Wehrpflichtrecht, Stuttgart 1963; B V e r w G E 7,325 ff. 56 K. Brüning, Sind neue Lösungen i m Wehrersatzwesen überfällig? B W V 1963, 231 ff., 234; P. Winterhoff, Das D r i t t e Gesetz zur Ä n d e rung des Wehrpflichtgesetzes, B W V 1967, 105 ff.; G. Hundius, Gedanken zu Folgemaßnahmen der Auswahlwehrpflicht, B W V 1963, 161 ff.; G. Flor, Z u r A u s w a h l der Wehrpflichtigen, Wehrkunde 1957, 703/704. 64

57 Musterungsverordnung i n der Fassung v o m 6.2.1963, B G B l I, S. 113; Wehrpflichtgesetz i n der Fassung v o m 25. M a i 1962, B G B l I, S. 349; Schreiberl

2 6 I . Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit die Objektivität und damit auch die exakte Formalität des Verfahrens unterstreichen. Losentscheidungen sind ja immer Ausdruck einer exakten formalen Gleichheitsvorstellung, was vor allem an Hand der griechischen Demokratiegeschichte 58 bewiesen werden kann. Die Aufgabe des Losentscheides erfolgte deshalb, weil damit keine Gewähr für optimale Inpflichtnahme bestand. Dies dürfte aber nicht der einzige Grund gewesen sein, der gegen den Losentscheid sprach. Bei der Herstellung der Wehrgleichheit geht es ja nicht nur um die égalité en droit, als einer formalisierten und exakten Rechtsanwendungsgleichheit, sondern vor allem um den zweiten Teilinhalt der Chancengleichheitsidee, nämlich um die égalité en fait. Auch die formalisierte Gleichheit durch Losentscheid bringt die ungleichen sozialen Lagen und Chancen in kein ausgewogenes Verhältnis. Deswegen drängt der materielle Teilinhalt, nämlich die Gleichheit der Chance, zur rechtlichen Anerkennung 59 . Deutlich zeigt sich dies in der Forderung nach wirtschaftlicher Besserstellung der Wehrpflichtigen, oder nach wirtschaftlicher Belastung der nicht-Inpflichtgenommenen durch eine Wehrausgleichssteuer eo. Die neueren Entwicklungen lassen erkennen, daß die exakte Abgrenzung zwischen Chance und Recht aufgegeben wird. Dies bedeutet, daß dem materiellen Teilinhalt der Chancengleichheit — Einbeziehung von nicht verrechtlichen Interessenlagen — größere Aufmerksamkeit und Anerkennung geschenkt wird als dem funktionellen. Denn gerade dem funktionellen Element wird auch im Bereich anerkannter Rechte der Vorwurf des Egalitären gemacht. 5. Die funktionelle Seite der Chancengleichheit

Neben dem substantiellen Element im Begriff der Chancengleichheit ist aber noch ein funktionelles enthalten, das häufig sogar derart im Vordergrund steht, daß man unter Chancengleichheit nur die funktionelle Natur versteht. Der funktionelle Charakter tritt dann so stark in das Blickfeld, daß man ohne Rücksicht auf den jeweiligen substantiellen Gehalt von Chancengleichheit spricht, also unabhängig davon, ob sich Wegener , Wehrpflichtgesetz 1962, A n m . 7 zu § 21 (Listenlos); Hahnenfeld, Die Novelle v o m Wehrpflichtgesetz, N J W 1961, 56 ff., 58; Süddeutsche Zeitung v o m 16. 8.1968; K. Zwingenberger, Rechtsfragen der Einberufung zum Wehrdienst, B W V 1966, 145 ff.; Scher er /Krekeler, Wehrpflichtgesetz, m i t Erläuterungen, 3. Aufl., B e r l i n u n d F r a n k f u r t / M . 1966, insbes. § 21 A n m . 8 u n d 9, S. 52. 58 E. Wolf, Griechisches Rechtsdenken, F r a n k f u r t / M a i n 1968, I V , 1, S. 406 f.; Ehrenberg, Die Rechtsidee i m frühen Griechentum 1921, S. 70 f. 59 K . Zwingenberger, Rechtsfragen der Einberufung zum Wehrdienst, B W V 1966, 145 ff.; B V e r w G E 7, 325 ff.; G. Flor, Z u r A u s w a h l der Wehrpflichtigen, Wehrkunde 1957, 703/704. 60 Süddeutsche Zeitung v o m 28.6.1968; 3.7.1968; 5.7.1968; 6./7.7.1968; 8. 8.1968.

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit die Gleichheitsforderung auf Chancen im rechtstechnischen Sinne oder auf rechtlich geschützte Interessen oder subjektive Rechte bezieht. I n diesem Sinne wird Chancengleichheit beim Gegendarstellungsanspruch® 1, bei Presseangriff und Pressegegenschlag62, bei Streik und Aussperrung 63 gebraucht, also bei Rechtsinstitutionen, die geradezu von einem Komplex von Normen gebildet werden. Hier ist Chancengleichheit Ausdruck für eine erhöhte Anforderung an die Gleichheit aller Bedingungen, auch rechtlicher Art, im Sinne einer égalité des conditions. Chancengleichheit in diesem Sinne bedeutet egalitäre Gleichheit der Rechte, eine Forderung, deren Verallgemeinerung auf Ablehnung stößt. Dennoch zeigen sich im Verwaltungsrecht an verschiedenen Stellen Kontraktionen des weitmaschigen Gleichheitssatzes zu einer mehr oder weniger egalitären Gleichheit, wie auch die Verfassung und die Gesetzgebung an verschiedenen neuralgischen Punkten den Gleichheitssatz durch Konkretisierung verdichtet und egalisiert hat. a) Der gemeinverträgliche

Gemeingebrauch

Als besondere Ausprägung des funktionell egalitären Gleichheitsdenkens tritt uns vor allem das Institut des gemeinverträglichen Gemeingebrauchs 64 entgegen. Dieses Institut — substantiell dadurch gekennzeichnet, daß es sich hier um Chancen und nicht um Rechte handelt, die gleichmäßig gewährt werden — hat seine Heimat im öffentlichen Sachenrecht und hat dort gerade im modernen Straßen- und Wasserrecht 65 61

B G H , N J W 1963, 151; A. Arndt, Die öffentliche Meinung, München 1962, S. 17; R. Groß, Z u r Rechtsgrundlage des Gegendarstellungsanspruchs, N J W 1963,479. w Der B G H hat i n der Blinkfüer-Entscheidung, N J W 1964, 29, 1471, sowie i m Höllenfeuer-Urteil, N J W 1966, 1617, die v o m B V e r f G entwickelte Theorie zur Pressefehde übernommen u n d die gegenteilige Auffassung i m ConstanzeU r t e i l I (BGHZ 3, 270) aufgegeben. E r läßt es offen, ob die Tatbestandsmäßigkeit oder die Rechtmäßigkeit hierdurch beseitigt w i r d , neigt w o h l aber ersterer Auffassung i m Anschluß an die B V e r f G E 7,198/208; 12,113/225, zu. 63 Vgl. auch A n m . 62 a. 64 Forsthoff, VerwRecht, S. 360 (365); Wolff , VerwRecht, I, § 58. Das I n s t i t u t des Gemeingebrauchs droht von innen her aufgebrochen zu werden, w e i l der moderne K r a f t v e r k e h r die Gemeinverträglichkeitsgrenze überschreitet. Vgl. dazu die Rechtsprechung des BVerwG, insbesondere das U. v. 12.10. 1965, DVB1 1966, 405; U. v. 4. 3.1966, B a y V B l 1966, 267. Zur Frage der Werbefahrten vgl. die unterschiedliche Auffassung des BayObLG, B. v. 18.1.1966, N J W 1966, 846; N J W 1967, 1190 einerseits, u n d des OVG Hamburg, M D R 1967, 74 andererseits. Der Bad.-Wttbg. V G H , AS 15, 202 (Fuhrbetrieb) v e r t r i t t die ablehnende Rechtsprechung des BayObLG. 65 Das BayObLG, U. v. 22.1.1965, Bay VB1 1965, 247, verneint Gemeingebrauch a m Grundwasserstrom. Die A b k e h r von privatrechtlichen Gestaltungsformen i m öffentlichen Wasserrecht läßt auch den Grundsatz der Gemeinverträglichkeit der wasserrechtlichen Nutzungen stärker i n den Vordergrund treten (Sievers, DVB11965,1).

2 8 I . Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit wachsende Bedeutung erlangt. Für das Straßen- und Wegerecht ist dabei kennzeichnend, daß die ungleichmäßige Entwicklung und Förderung des motorisierten Verkehrs und der erforderlichen Einstellplätze dazu führen müßte, die Generalklauseln der Straßen — und Verkehrsgesetze mit den Auslegungshilfen — Gemeinverträglichkeit und Verkehrsüblichkeit — zu interpretieren 66 . Damit sind Elemente der Chancengleichheit im Sinne einer egalitären oder formalen Gleichheit von Rechten und Bedingungen in das Gesetz aufgenommen worden. Eine derartig akzentuierte Interpretation der Generalklausel kann aber nur dann berechtigt sein, wenn höherrangige Rechtsgrundsätze dies gebieten. Von der Natur der Sache und der Verwaltungspraxis her wird daher die Frage aufgeworfen, ob das Institut der Gemeinverträglichkeit sich nicht unmittelbar aus der Verfassung, nämlich aus der Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes im Lichte des Sozialstaatsprinzipes ergibt. Aus dem Willkürverbotsdenken allein ließe sich eine Konkretisierung des Gleichheitssatzes zu einer formalen Chancengleichheit nicht herleiten. Für das Wasserrecht gelten ähnliche Überlegungen, ausgelöst durch die Knappheit des Schutzobjektes und durch die konkurrierenden Interessen an der Ausnutzung. Hier mußte die Regelung das privatrechtliche Eigentumsschema verlassen, das noch zur Jahrhundertwende für die Ordnung des Lebenssachverhaltes völlig ausreichend war. Gerade das mit der Eigentumsordnung verbundene Belieben der freien Nutzung stand dem wachsenden Bedürfnis nach Gemeinverträglichkeit entgegen. Neben der Sozialbindung des Eigentums entwickelte sich eine Sozialbindung des Gleichheitssatzes in Richtung auf gemeinverträgliche Nutzung des Wassers. Das Institut der Gemeinverträglichkeit greift dabei über den Rahmen des Gemeingebrauchs hinaus und wird zu einem übergeordneten Gesichtspunkt, der alle, auch nicht gemeingebräuchliche Nutzungsmodalitäten erfaßt. Die Überlagerung des Eigentums durch die Sozialbindung und die Einengung des Gleichheitssatzes durch das Sozialstaatsprinzip sind somit Grundlage für neue Ordnungsvorstellungen und Prinzipien im modernen Wasserrecht 67. b) Die Anstaltsnutzung Das funktionale Element, das der Idee der Chancengleichheit ohne Rücksicht auf ihren substantiellen Gehalt innewohnt, läßt sich auch im ββ RGZ 123, 181; B V e r w G E 4, 342, 344; BVerwGE, U. v. 4. 3.1966, DVB1 1966, 406; diese Generalklauseln dürfen nicht einfach von den Schwankungen u n d Schwingungen der zirkulierenden Anschauungen angefüllt werden, sondern bedürfen der verfassungsrechtlichen K o n t r o l l e u n d Ausrichtung, w i e das Fobbe m i t Zustimmung von Evers dargetan hat.

«7 Gieseke/Wiedemann, W H G 1963, Einl. V I ; Siederl Zeitler, W H G 1965, Vorb. RdNr. 6; ders., § 6 RdNr. 6; Dellian, B a y V B l 1966, 338.

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit Anstaltsrecht nachweisen. Durch die Schaffung öffentlicher Einrichtungen unterstellt die öffentliche Hand die Nutzung des Eigentums der öffentlich-rechtlichen Bindung, von ihrem Hausrecht keinen Gebrauch zu machen, das eine Beschränkung nach Belieben ermöglichen würde 68 . Der Widmungsakt bewirkt also, unabhängig davon, ob das Abwicklungsverhältnis durch eine privata Nutzungsordnung oder Satzung geregelt ist, daß ein gleichmäßiger Zugang aller zur Nutzung der Einrichtung begründet wird, und daß der öffentliche Rechtsträger verpflichtet ist, nicht nur das Nutzungsrecht formal gleich, sondern auch die Abwicklungsstufe chancengleich zu behandeln. Die Unterstellung unter das öffentliche Recht verdrängt demnach nicht nur das Belieben des Hausrechts 69 durch ein Willkürverbot des Verfassungsrechts, sondern konkretisiert den allgemeinen Gleichheitssatz zur formalen Gleichheit. Hier wird einem Hoheitsakt — dabei kann offen bleiben, ob er adressatloser Verwaltungsakt oder Akt mit Doppelnatur ist — die Funktion der Konkretisierung des Gleichheitssatzes zur Chancengleichheit beigelegt. Diese Wirkung muß sich aus dem Zusammenspiel des Anstaltsrechts und dem allgemeinen Gleichheitssatz ergeben. Da es sich um Selbstbeschränkungen der Verwaltung handelt, treten Probleme unter dem Gesichtspunkt des Vorbehaltes nicht auf 70 . c) Negative und positive Chancengleichheit Ein funktionales Element zeigt der Gleichheitssatz auch auf dem Bildungs- und Schulsektor. Hier kann es sich sowohl um die Chancengleichheit von privaten Schulträgern gegenüber der öffentlichen Gewalt, als auch um Chancengleichheit zwischen Meinungsbildnern — Filmprodu68 Forsthoff spricht von der Geltung des Paritätsgrundsatzes, der alle Benutzungsarten ausschließt, welche die gleiche Chance der Mitbenützer beeinträchtigten u n d aufheben (Forsthoff, a.a.O., S. 378). Demgegenüber spricht Wolff, VerwRecht, I I , § 99, I V , c, n u r von den Grenzen der Anstaltsgewalt durch das Gleichheitsgebot, das sachliche Differenzierung gestattet. Die ist j e doch etwas ganz anderes, was Wolff a.a.O., § 99 V d auch andeutet, w e n n er dort von der gleichmäßigen Gewährung von Anstaltsleistungen spricht. ββ Z w a r richtet sich die Verfügungsgewalt am Verwaltungsvermögen nach privatem Recht, doch sind daraus hergeleitete Maßnahmen — Hausverbote — durch die Zweckbestimmung u n d insbesondere durch den Gleichheitsgrundsatz beschränkt. OVG Münster, U. v. 12.2.1963, DVB1 1963, 450; Koenig, B a y V B l 1964, 14; Haak, DVB1 1968, 134; bedenklich dagegen: BGH, DVB1 1968, 145 (abweichend von B G H Z 14, 222); vgl. auch O V G Münster, DVB1 1968, 157. 70 BayV G H , U. v. 21. 6.1954, B a y V B l 1955, 59/60; Helmr eich/ W idtmann, A n m . 2 zu A r t . 21; Hölzl, A n m . 3 b aa); Masson, A n m . 4, je zu A r t . 21 BayGO; O V G Berlin, U. v. 8. 6.1966, N J W 1966, 2328. Der Grundsatz der Chancengleichheit gegenüber der gemeindlichen Anstaltsnutzung ist i n einer Reihe von E n t scheidungen anerkannt worden: V G H München, U. v. 28. 2.1966, B a y V B l 1966, 207; V G H Bad.-Württ., U. v. 10.11.1967, DÖV 1968, 179; OVG Münster, U. v. 26.6.1968, DVB1 1968, 842 m i t zust. A n m . von Jülich. Die beiden letzten E n t scheidungen sehen i n § 5 des ParteienG n u r eine Mindestgewährleistung.

30

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit

zenten — untereinander handeln. I m letzteren Falle — bei der steuerrechtlichen Privilegierung von Filmen durch die Filmbewertungsstelle — könnte sowohl das Zensurverbot Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG, wie der Satz der Chancengleichheit für alle Meinungsgeber tangiert sein. Die freie Beteiligung aller Gruppen am Meinungsbildungsprozeß hatte das BVerfG 7 1 veranlaßt, eine formal-egalitäre. Mitwikung aller gesellschaftlich relevanten Gruppen im Rahmen der Gestaltung und Ausprägung der Rundfunkprogramme aller öffentlichen Rundfunkanstalten zu fordern. Während sich hier die Chancengleichheit in ihrer Abwehrfunktion mit dem Freiheitsrecht aus Art. 5 Abs. 1 und 3 GG verbindet 72 , steht bei der Frage der Subventionierung freier Schulen die Konkurrenz des Freiheitsrechtes mit einem dem status positivus zuzurechnenden Recht auf Chancengleichheit im Vordergrund. Von der herrschenden Lehre wird allerdings die Notwendigkeit der Verbindung des Freiheitsstatus mit Rechten aus dem status positivus verneint, und dem Gleichheitssatz eine rein abwehrende Funktion zugeschrieben. Für die hier interessierende Frage nach der Funktionalität der Chancengleichheit ist es nicht so sehr von Bedeutung, ob die Gleichheit der Chance sich positiv oder nur negativ formulieren läßt. Denn, ob man dem staatlichen Schulträger aus dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit Privilegierungen untersagt, oder Forderungen auf Gleichbehandlung erhebt, ändert nichts an dem jeweiligen formalen Charakter des Gleichheitspostulates73. Der Gesetzgeber nimmt der Verwaltung die Frage zwischen negativer und positiver Chancengleichheit ab, indem er sich für die Subventionierung in den meisten Ländern ausgesprochen hat 74 . Die Konkretisierung des Gleichheitssatzes durch den Gesetzgeber stellt die Verwaltung von den Überlegungen der Chancengleichheit nicht grundstäzlich frei, da ja eine Reihe von chancenungleichen Maßnahmen denkbar ist, die sich nicht durch Subventionen ausgleichen lassen, weil sie nicht frei in ein finanzielles Äquivalent umwandelbar sind. Für den funktional-egalitären Charakter dieser Ansprüche ist es unmaßgeblich, ob die Konkretisierung auf dem gesetzlichen oder administrativen Wege erfolgt. 6. Chancengleichheit als prozessuale Waffengleichheit

I n der Gestalt der Waffengleichheit tritt uns die Chancengleichheit ausschließlich in ihrem funktionalen Teilinhalt entgegen. Denn die Waf71

BVerfGE 12, 205. BVerwG, U. v. 4. 3.1966, B a y V B l 1966, 275. 73 BVerwG, U. v. 11. 3.1966, N J W 1966, 1276 m i t A n m . v. H. Weber, S. 1798; Hamann, Das Grundgesetz, 1961, S. 123; Heckel, Deutsches Privatschulrecht, 1955, S. 253; ders., DÖV 1964, 596; Geiger, RWS 1961, 80, 113; Vogel, D Ö V 1967, 17. 74 Vogel, a.a.O., A n m . 2; MengerlErichsen, VerwArch. 57,377. 78

I. Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit fen, deren Anwendung chancengleich zugesichert wird, sind nicht Bedingungen, Interessen oder Reflexe, sondern ausgeprägte, abgegrenzte Rechte. Gerade das Prozeßrecht ist der Sitz dieser funktional verstandenen Chancengleichheit, wie am Beispiel der Rechtsmitteleinlegung dargetan werden soll .Der Prozeßgang als Umformung des Waffenganges hat die Idee von Waffen- und Chancengleichheit am klarsten beibehalten. Zudem steht die prozessuale Chancengleichheit unter dem Gesetz der kleinen Zahl, da vor dem neutralen Richter nur zwei Gruppen handelnd auftreten. Dennoch finden wir auch im geltenden Prozeßrecht unvollkommene Einrichtungen, die den Gedanken der Prozeßgleichheit oder prozessualen Chancengleichheit nicht voll verwirklichen. Bei der Rechtsmitteleinlegung durch eine arme Partei könnte eine Ungleichheit gegenüber einer reichen Partei darin liegen, daß sie nicht die Mittel für die Prozeßführung hat. Diesem Umstand trägt das Prozeßrecht durch die Gewährung des Armenrechts bei vorliegender Armut und hinreichender Erfolgsaussicht Rechnung. Dadurch wird, abgesehen vom Erfordernis der Erfolgsaussicht, die Chance der armen oder nichtarmen Partei egalisiert. Dennoch ergeben sich Zweifelsfragen auch bei Anwendung des § 114 ZPO im Hinblick auf Gleichheit und Rechtssicherheit. Geht man mit der reichsgerichtlichen Rechtsprechung davon aus, daß die arme Partei das Armenrechtsgesuch zwischen 10 und 6 Tagen vor Ablauf der Rechtsmittelfrist einreichen muß — da mit einer Verbescheidung innerhalb eines Zeitraumes von 4 Tagen gerechnet wurde —, würde ihr gegenüber der reichen Partei nur noch ein Überlegungszeitraum von 6 bis 2 Tagen für das Rechtsmittel bleiben 75 . Der BGH hat hierin eine Verletzung der Waffen- und Chancengleichheit der armen Partei gesehen, und es aus dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes für erforderlich gehalten, der armen Partei die volle Ausschöpfung der Rechtsmittelfrist einzuräumen 76 . Die Gewährung der Chancengleichheit an die arme Partei stellt andererseits die Gerichte vor die Frage, ob Wiedereinsetzung gewährt werden kann, wenn über das Armenrechtsgesuch erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist entschieden ist. Dies führt bei negativen Entscheidungen — sei es, daß die Armut oder die Erfolgsaussicht verneint werden — und bei Entscheidungen nach Ablauf der Jahresfrist zu dogmatischen und rechtspolitischen Schwierigkeiten. Es darf in diesem Zusammenhang auf die Regelung der ausländischen Rechte, insbesondere auf das österreichische, hingewiesen werden, das eine Unterbrechung der Rechtsmittel75 RGZ 17, 389; 38, 378; J W 1901, 837, Nr. 9; Lüderitz, u n d Rechtsmittelfrist, A c P 1965,133, A n m . 23,26. 76 B G H Z 16,1 = N J W 1955,345.

Armenrechtsverfahren

3 2 I . Materielle und funktionelle Struktur der Chancengleichheit frist vorsieht, wenn innerhalb der Frist das Armenrecht beantragt wird. Zu dem gleichen Ergebnis kommt bereits de lege lata bei entsprechender Anwendung von § 239 ff. ZPO auch Lüderitz 77. — Eine ähnliche, bisher wenig beachtete Gleichheitsbeeinträchtigung ergibt sich im Zusammenhang mit dem Erfordernis der hinreichenden Erfolgsaussicht. Der B G H 7 8 verlangt von der armen Partei für die Zulässigkeit des Wiedereinsetzungsgesuches innerhalb der Rechtsmittelfrist alle erforderlichen und ihr zumutbaren Angaben (insbesondere hinsichtlich der Rechtsmittelsumme). In Fortentwicklung dieses Gedankens verlangt die Rechtsprechung79 für die Abweichungsrechtsbeschwerde Angaben im Armenrechtsgesuch oder innerhalb der Frist darüber, von welcher Entscheidung die angegriffene Entscheidung abweicht, das Aufzeigen der abweichend beantworteten Rechtsfrage und Darlegung, wieso die angefochtene Entscheidung auf einer Abweichung beruht. Dieser Rechtsprechung ist auch das BVerwG 8 0 gefolgt, wenn es für das Armenrechtsgesuch verlangt, daß innerhalb der Rechtsmittelfrist der Nichtzulassungsbeschwerde nicht nur die Armut der Partei, sondern gemäß § 132 Abs. 3 S. 3 VwGO weiterhin dargetan werden muß, daß die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung habe, oder die Entscheidung bezeichnet werden muß, von welcher die angegriffene Entscheidung abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden muß, auf welchem die Entscheidung beruht. Mutet man diese Angaben der Partei zu, dann verweigert man ihr unter Verletzung der Chancengleichheit jeden Rechtsschutz. Denn diese Frage kann sie nur mit Hilfe eines Rechtskundigen klären und darlegen lassen, wofür sie mangels finanzieller Subsidien gerade nicht in der Lage ist. Deshalb ist zu überlegen, ob die Prüfung der Erfolgsaussicht aus dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit nicht eingeschränkt werden muß, wie das früher unter der Herrschaft der Landesprozeßordnungen im 18. und 19. Jahrhundert und in §§ 103, 107 des ZPO-Entwurfes der Fall war. Die Mutwilligkeitsklausel und der Ausschluß offensichtlich unzulässiger und unbegründeter Rechtsverfolgung würde ausreichen, einem Rechtsmittelmißbrauch zu steuern 81 .

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Lüderitz, a.a.O., S. 131. Hinzuweisen ist noch auf das Gemeine Recht, das den Satz entwickelte: Pauper contra elapsum fatale i n integrum restituitur si modo paupertas causam neglectui dederit. 78 BGH, B. v o m 23. 6.1956, N J W 1956,1435. 79 B G H Z 26, 38. 80 BVerwG, B. v. 17. 9.1964, DVB11964,1003. 81 Lüderitz, a.a.O., S. 132; Koch, Der preußische Zivilprozeß, 1855, S. 212.

I I . Die Interpretation des Gleichheitssatzes als methodisches und rechtstheoretisches Problem 1. Die stereotype Konkretisierung des Gleichheitssatzes als Willkürverbot

Das methodische Problem der Konkretisierung eines allgemeinen — substanzleeren — Rechtsprinzips zeigt sich kaum anderswo so deutlich als in der Ausfüllung des Verfassungssatzes von der Gleichheit vor dem Gesetz durch die Staatsgewalten. Nach der Klärung des unter der Herrschaft der Weimarer Verfassung nicht mehr entschiedenen Streitpunktes, ob der Gleichheitssatz auch den Gesetzgeber binde — Art. 1 Abs. 3 GG —, stellt sich nunmehr der Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung das Problem der Verifizierung eines justitiablen Normgehaltes. Das Bundesverfassungsgericht hat in Anlehnung an den Bayerischen Verfassungsgerichtshof 1 stereotype Formeln entwickelt, die Art. 3 Abs. 1 GG Struktur und Gehalt geben sollen. Das Gericht deutet diese Bestimmung wie folgt: „Der Gleichheitssatz wird verletzt, wenn sich ein vernünftiger, aus der Natur der Sache sich ergebender oder sonstwie einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung nicht finden läßt, d. h. wenn die Regelung als willkürlich bezeichnet werden muß. Der Gesetzgeber muß bei der Regelung eines bestimmten Gebietes nicht alle tatsächlichen Verschiedenheiten berücksichtigen; entscheidend ist, ob für eine am Gerechtigkeitsgedanken orientierte Betrachtungsweise die tatsächlichen Ungleichheiten in dem in Betracht kommenden Zusammenhang so bedeutsam sind, daß der Gesetzgeber sie bei seiner Regelung beachten muß 2 ." 2. Kritische Stimmen zur Leerformelinterpretation

Diese Formulierungen legen den Verdacht nahe, daß es sich um Leerformeln 8 handelt, also um Aussagen, die inhaltsleer und unstrukturiert sind, so daß es sich um keine logisch-juristische Subsumtion, sondern uim eine Dezision handelt. Mit dieser Kritik hat auch Fuß die Judikatur des 1

BayVerfGH, U. v. 15.10.1948, n. F. 1, 64, 79; Ring-Jahrbuch, JÖR 10, 271 ff. BVerfGE 12, 341 (348); J Z 1959, 329/330 f. A n m . 15, 17; Fuß, J Z 1962, 565, A n m . 3. 8 Topitsch, Sozialphilosophie zwischen Ideologie u n d Wissenschaft, Neuwied 1961, S. 33; ders., Menschenrechte, J Z 1963, S. 1. 2

3 Scholler

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II. Die Interpretation des Gleichheitssatzes

Bundesverfassungsgerichts eingehend gewürdigt. Unter Hinweis auf den Zirkelschluß und mangelnde Konkretisiertheit haben Böckenförde 4 und Ipsen5 diese Rechtsprechung bekämpft, während Adolf Arndt 6 gefordert hat, den Begriff der Sachgerechtheit durch Menschengerechtheit zu ersetzen. Flume 7 hat den Begriff „an der Gerechtigkeit orientierte Betrachtungsweise" schließlich als Bestandteil der Rhetorik und nicht der Rechtswissenschaft bezeichnet. Aus all diesen Erwägungen zieht Fuß — allerdings eingeschränkt auf die Wirkung des Gleichheitssatzes gegenüber dem Gesetzgeber — die lapidare Folgerung: „Die Gleichheitskontrolle von Gesetzen ist und bleibt also eine gefährliche Wanderung auf schmalem Grat 8 ". 3. Rechtstheoretische Gründe für die Schwierigkeit der Konkretisierung des Gleichheitssatzes

Während ein Teil der Kritik die Willkürinterpretation als zu weitgehend ansieht, ein anderer Teil sie als logisch mißlungen betrachtet, glaubt ein dritter Teil des Schrifttums — nunmehr bereits gefolgt von einigen Entscheidungen — neue Konkretisierungsformen gefunden zu haben. Eine solche Konkretisierung durch Typisierung könnte im Begriff der Steuer-, Lasten- und Chancengleichheit zu finden sein9. Erweist sich die Interpretaion als Willkürverbot als unzureichend, was zunächst zu unterstellen ist, dann bedarf es noch einer Erhellung der Gründe, die außerhalb des rein Methodologischen liegen. Hierfür gibt es zwei: einen rechtsphilosophischen und einen politologischen. a) Der Wertrelativismus Da es sich bei der Frage, was gleich und was ungleich ist, durchweg um Fragen der Bewertung von Sachverhalts- oder Tatbestandsmerkmalen handelt, muß eine Interpretation der Gleichheit scheitern, wenn es an einem eindeutigen Maßstab für Meßbarkeit der Bewertungen fehlt 10 . b) Präponderanz der Gesetzgebung Das Bekenntnis zur Demokratie involviert nach dem Vorstellungsbild des 19. Jahrhunderts das Bekenntnis zum Gesetzgebungsstaat unter Bre4

Böckenförde, Gleichheitssatz, S. 62; Scheuner, DVB11952, 613 ff. Grundrechte, Bd. I I , S. 111,153 ff. 6 N J W 1961, 2153 f. 7 N J W 1962, 435. 8 J Z 1962, 566. 9 Fuß, J Z 1962, 566, A n m . 12; Leibholz, a.a.O., S. 7, 254; BVerfGE 6, 70 u n d A r t . 134 WV. 10 Leibholz, AöR 12, S. 3; Böckenförde, Gleichheit, S. 47 ff., 88. 6

II. Die Interpretation des Gleichheitssatzes

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chung und Unterwerfung jeder anderen Instanz unter den Gesetzgeber als inkorporierten Volkswillen. Der Gesetzesstaat erscheint somit im Gegensatz zum Verwaltungs- oder Justizstaat als Postulat der Demokratie. Die Befugnis eines Gerichts zur Nichtigerklärung des Gesetzes auf Grund des Gleichheitssatzes erscheint dementsprechend als demokratiefeindliches, oligarchisches Element. Dies besonders dann, wenn man eine verbindliche Wertordnung leugnend, im Richterspruch nur eine an die Stelle des repräsentierten Volkswillens tretende Entscheidung eines Spruchkörpers sieht, der günstigenfalls als Expertokratie, schlimmstenfalls als Exponent der herrschenden Klasse empfunden wird 1 1 . c) Demokratischer Relativismus Der rechtsphilosophische sowie politologische Grund für die Zurückhaltung gegenüber der Konkretisierung des Gleichheitssatzes und das Ausweichen in das Willkürverbotsdenken fließen im übrigen zusammen und sind interdependent. Hans Kelsen 12 hat zutreffend darauf hingewiesen, daß die Idee der Demokratie verschwistert und verbunden ist zu rechtsphilosophischem Relativismus.

11 Forsthoff, Die U m b i l d u n g des Verfassungsgesetzes, Festschrift für Carl Schmitt, B e r l i n 1959, S. 36 u n d passim; ders., Z u r Problematik der Verfassungsauslegung, Stuttgart 1961, S. 23, 24, 28. Eine gewisse Einschränkung dieser Situation geschieht durch die Einschränkung der ex t u n c - W i r k u n g der Nichtigerklärung, Christoph Böckenförde, Die sog. Nichtigkeit verfassungswidriger Gesetze, B e r l i n 1966, S. 132 ff. Z u m E n t w u r f eines 4. Änderungsgesetzes des BVerfGG, Puppe, DVB11969,136. 12 H. Kelsen, V o m Wesen u n d Wert der Demokratie, Tübingen 1920, insbesondere S. 13; ders., Reine Rechtslehre, Wien 1960, S. 175 f.



I I I . Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation 1. Die Konkretisierung zu besonderen Gleichheitsgeboten (Gleichheitssätzen) a) Besondere Gleichheitsgebote auf der Ebene der Verfassung oder des Gesetzes D i e Verfassung selbst zeigt, daß sie die Interpretation des Gleichheitssatzes als W i l l k ü r v e r b o t schlechthin auf bestimmten Gebieten — was nicht mechanische Gleichmacherei bedeuten soll — ablehnt. Dies gilt für das Gleichberechtigungsgebot von M a n n u n d F r a u i n A r t . 3 Abs. 2 G G , für das Diskriminierungsverbot i n A r t . 3 Abs. 3 G G , sowie für A r t . 6 Abs. 5, 9 Abs. 3, S. 1, 28, Abs. 1, 33 1 u. 3 und 38 Abs. 1 G G i m V e r h ä l t nis z u m Gesetzgeber 1 und den anderen Staatsgewalten. I m Verhältnis zu letzteren gilt das auf G r u n d besonderer gesetzlicher Normierungen, w i e w i r sie i m Recht der rechtsgleichen Wiederverwendung oder i n § 13 B V F G i m Begriff der Eingliederung oder i n anderen Vorschriften vorfinden, w i e ζ. B. der wertgleichen Abfindung. aa) D e r A u f t r a g an den Gesetzgeber durch A r t . 131 G G bedeutet nicht, daß der einzelne Beamte einen Rechtsanspruch auf Wiederverwendung 1 BVerfG, D Ö V 1964, 63, 91, 304; N J W 1963, 1723; BVerwG, N J W 1963, 969. Vergleiche für das Problem der Gleichstellung der unehelichen K i n d e r die Entscheidung B V e r f G 8, 216 f., RefE über die rechtliche Stellung des unehelichen Kindes, Bielefeld 1966. Vgl. ferner die Zusammenstell u n g früherer Entwürfe, Dölle, FamRZ 1965, 358; H. Krüger, Die Rechtsstell u n g des unehelichen Kindes nach dem Grundgesetz, 1960, 178; Schlosser, FamRZ 1963, 601; Göppinger, FamRZ 1966, 418 ff.; zum RE vgl. Knöpfel, FamRZ 1967, 581 ff.; BTDrucks. V/2370; weitere Literaturhinweise zur Reform des Unehelichenrechts bei Bosch, FamRZ 1967, 517 ff., 522 ff.; FamRZ 1968, 21. I m Anschluß an Dölle u n d Bosch w i r d der Unterschied z w i schen der Gleichheit von Bedingungen i n A r t . 6 Abs. 5 u n d der Gleichberechtigung zwar hervorgehoben, aber verkannt. Dies gilt z. B. für die Meinung, daß A r t . 6 Abs. 5 ein Weniger sei gegenüber A r t . 3 Abs. 2. Knur, FamRZ 1967, 245/246. Hier w i r d gründlich die égalité en fait m i t der égalité en droit verwechselt. Richtig ist, daß die Herstellung der égalité en fait durchaus ein M e h r an Rechten verlangen kann. Vgl. hierzu die Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes zum RE, FamRZ 1968, 304. Z u m ausländischen Recht vgl. G. Boehmer t Verh. d. 44. DJT, Bd. I, 1962, Gutachten S. 76 ff.; Bosch, Verh. d. 44. DJT, Bd. I, Gutachten S. 50; Diekmann, FamRZ 1966, 75; Lutter, FamRZ 1967, 69; Knöpf el, FamRZ 1966, 273. Absolute Normgleichheit läßt sich, w i e richtig erkannt wurde, entweder nicht oder ohne praktische Verbesserung des unehelichen Kindes erreichen. I n der Suche nach gleichwertigen Lösungen muß entgegen Gernhub er, a.a.O., 42 u n d Zweigert, JUS 1967, 241, 249 keine konservative Tendenz innewohnen.

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oder gar auf gleiche Wiederverwendung hat 2 . Ohne dem Beamten einen Rechtsanspruch zu gewähren, verlangt § 19 G 131 die rechts- oder amtsgleiche Wiederverwendung und statuiert damit eine Fürsorgepflicht 8 und eine Amtspflicht 4. Bei der Frage der Rechtsgleichheit oder Amtsgleichheit oder Gleichwertigkeit sind Laufbahn und Besoldungsgruppen nach dem Stand vom 8. 5.1945 heranzuziehen 5. bb) Ein ähnlicher Gedanke liegt § 13 BVFG zu Grunde, der die Beendigung von Vergünstigungen vorsieht, sobald der Flüchtling in das wirtschaftliche und soziale Leben in einem nach seinen früheren wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen zumutbaren Maße eingegliedert ist. Der Begriff der Eingliederung enthält ein Wiedergutmachungselement und geht über die Gewährung der Chancengleichheit im Verhältnis zu anderen Flüchtlingen oder Einheimischen hinaus und könnte am besten als Positionsgleichheit umschrieben werden. Nach der Rechtsprechung ist eingegliedert, wer in seiner neuen Umgebung eine wirtschaftliche und soziale Stellung erreicht hat, die sich nicht wesentlich von dem wirtschaftlichen und sozialen Stande derjenigen Gesellschaft unterscheidet, welcher er nach Herkunft und Vergangenheit zuzurechnen ist. Auch hier ist ein Vergleich zwischen dem sozialen Status vor und nach der Vertreibung anzustellen. Das Gebot der Chancengleichheit wird durch Positionsgleichheit materiellrechtlich aufgefüllt 6 . cc) Eine weitere Verdichtung des Gleichheitssatzes finden wir im Flurbereinigungsrecht. Der Begriff der wertgleichen Abfindung bedeutet, daß alle Wertelemente, die nicht nur mittelbar das Grundstück betreffen, abzuwägen sind7. Unterstellt man die richtige Ermittlung des Bodenwertes auf Grund des Bodenschätzungsgesetzes vom 16.10.1934 und läßt man die Faktoren Lagesonderwerte, wesentliche Bestandteile (§ 28/11 FlurBG) und Rechte und Lasten (§ 49) einmal außer Betracht, so kommt man bei Zugrundelegung der gleichen Entfernung zu einer werteinheitsmathematischen Formel: Werteinheitssumme des Altbesitzes = WE des Neubesitzes—Wegeabzugsfläche+Abfindungssumme 8. 2 Holtkotten, i n B K I I Β 6 d — keine Ausgleichungspflicht bestehender U n gleichheiten, aber gleiche Neuregelung. Aber Gleichbehandlung, wenn der Gesetzgeber tätig w i r d : ders., B K I I Β 6 f. Vgl. insbesondere die zu A r t . 137 GG ergangenen Rechtsstellungsgesetze des Bundes v o m 4.8.1953 B G B l I, S. 777 u n d Bayerns v o m 11. 5.1966, GVB1 S. 195. Bemerkenswert ist A r t . 3 Abs. 7 des bayerischen Gesetzes, das eine Nachzeichnung der Dienstlaufbahn vorsieht; Ραπζ, B a y V B l 1966, 333—373. 8 B V e r w G , DVB11963, 672. 4 BGH, M D R 1964, 300. 6 Hess. V G H , N D B Z 1964, 234. • B V e r w G , D Ö V 1961, 948; B a y V B l 1962, 85; BayV G H , U. v. 5. 8.1965, B a y V B l 1966, 422. 7 BVerwG, M D R 1963, 703; BVerwG, R d L 1962, 217; 1961, 239/240. 8 Spaetgens, Z u r K r i t i k der Wertermittlungsmathematik, R d L 1964, 10.

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dd) Dem gleichen Gesichtspunkt trägt § 57 BBauG bei der städtebauenden Umlegung Rechnung, indem er die Abfindung nach dem Verkehrswert berechnet 9. I n allen diesen beispielhaften Fällen ist durch Gesetz der Gleichheitssatz verdichtet worden zu einer exakten Rechts-, Amts-, Positions- oder Wertgleichheit, die keinen Raum mehr für das Willkürverbot läßt. Eine solche Konkretisierung des Gleichheitssatzes auf der Ebene des einfachen Gesetzes ist nicht unzulässig, vielmehr entspricht sie einem immanenten Gebot der Verfassung zur Verdichtung und Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes auch auf den Gebieten, wo die Verfassung selbst die Verdichtung nicht vorgenommen hat, im Sinne eines Verfassungsauftrages. d) Das Verhältnis des allgemeinen Gleichheitssatzes zu den besonderen Gleichheitssätzen Die Interdependenz 10, die zwischen dem allgemeinen Gleichheitssatz und den besonderen Konkretisierungen nachgewiesen und vom Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Rechtsprechung zum Gleichheitssatz zur Entfaltung gebracht wurde, bringt die Gefahr der Aufweichung, der strikten Gleichbehandlung mit sich. I m nachfolgenden soll versucht werden, in umgekehrter Weise vorzugehen, nämlich die Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes nicht als Ausnahme oder lex specialis zu verstehen, sondern aus ihnen weitere verfassungsrechtlich ungeschriebene Konkretisierung im Wege der Rechtsanalogie zu ermitteln. Diesem Vorhaben steht nicht das Verbot der Analogiebildung gegenüber Ausnahmevorschriften entgegen, weil Art. 3 Abs. 1 GG die Auslegung keineswegs auf das Willkürverbot festlegt. Dabei soll nicht die Existenzberechtigung des Willkürverbotes schlechthin verneint werden, es soll aber gezeigt werden, daß eine weitere Einengung von der Verfassung geboten und von der Rechtsprechung zum Teil unter falscher Begriffsbildung zunehmend vollzogen wird. 2. Exemplikative Erörterung des Interpretationsproblems an Hand der höchstrichterlichen Rechtsprechung

a) Der Gleichheitsgedanke

und das Sonderopfer

im Enteignungsrecht

Die Entscheidungen des BGH vom 6.11.1964 11 zeigen die Entwicklung des Enteignungs- und Aufopferungsrechts vom Eingriffsdenken auf die Einbeziehung aller unmittelbaren Auswirkungen in die Entschädigungs9

O V G Münster, DVB11961, 299. Rinck, JÖR, Bd. 10, 276/277. 11 D Ö V 1965, 203; B G H Z 37, 44; BGH, D Ö V 1964, 100; Gallwas, B a y V B l . 1965, 40. 10

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tatbestände. Die Ausdehnung des Eingriffs auf eingriffsgleiche Maßnahmen einerseits und der Enteignung auf enteignungsgleiche Tatbestände andererseits, veranschaulichen eine Modifizierung des Gleichheitssatzes. Während die Ungleichheit im Sinne der Sonderopfertheorie Enteignung und enteignungsgleichen Eingriff konstituierte, ist sie jetzt nur noch ein Element im Rahmen der Übermaßabgrenzung oder Zumutbarkeitsprüfung 12 . Ungleichheit im Sinne der Enteignungsrechtsprechung war niemals Willkür, wie dies die Rechtsprechung zu Art. 3 GG verstanden hat, denn für den enteignenden Eingriff muß ten ja immer Gründe des öffentlichen Wohls, also sachliche Gesichtspunkte sprechen. Mit der Einbeziehung aller subjektiven Rechtspositionen, mit der Ausdehnung des Schutzes von Art. 14 Abs. 1 GG auf rechtswidrig-schuldlose und auch schuldhafte Eingriffe und schließlich auch alle eingriffsgleichen Auswirkungen ist die Rechtsprechung den Weg zur Enteigungsentschädigung aus dem Gesichtspunkt der Lastengleichheit gegangen. Die terminologische Einordnung als Gefährdungshaftung, Haftung für enteignungsgleichen Eingriff und Aufopferungshaftung spielt keine entscheidende Rolle. Ob die „Égalité de tous devant les charges publiques" eine ausreichende Begründung für die objektive Haftungsnorm darstellt 13 , bedarf hier keiner Erörterung. Von Bedeutung ist lediglich, daß sich das öffentliche Haftungsrecht — sei es auf dem Wege über die Ausdehnung des Aufopferungsgedankens, oder eines allgemeinen Wiedergutmachungsprinzipes — auf die Lastengleichheit im Sinne einer mittelbaren Chancengleichheit hin entwickelt. Der Gesichtspunkt der Lastengleichheit bedeutet, daß jede ungleiche Last abgenommen oder durch Gegenleistung ausgeglichen werden muß, ohne daß es auf die Willkürlichkeit oder sachliche Begründetheit des Eingriffs oder der Auswirkung ankommt. Die Ungleichheit einer Last bedeutet im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung, daß den Betroffenen ein Anspruch auf Ausgleichung zugebilligt wird. Dem Gedanken der Lastengleichheit soll jedoch nicht weiter nachgegangen werden, da hier die Chancengleichheit nur mittelbar zum Zuge kommt. 12

Menger, VerwArch. 1965, 374. Rauch, DVB11969,169,137. Kritisch hierzu Leisner, W d S t R L 20, 185, 228 m i t Hinweis auf die franz. L i t e r a t u r i n A n m . 141; andrerseits Jaenicke, ebd., S. 135,176,180. Z u r Frage der „gleichwertigen" Folgebeseitigung bzw. zur Wiederherstellung eines dem u r sprünglichen Zustand „möglichst Gleichwertigen", vgl. die Auseinandersetzung Weyreuthers (Gutachten f ü r den 47. DJT, München 1968, Β 20), m i t der w o h l herrschenden Meinung, insbes. der Auffassung Bettermanns (DÖV 1955, 535), Scheuners (DÖV 1955, 550), Heidenhains (Amtshaftung u n d Entschädigung aus enteignungsgleichem Eingriff, B e r l i n 1965, S. 143), u n d die bei Weyreuther, a.a.O., S. Β 20 i n A n m . 27, 28, 34 angegebene Rechtsprechung u n d Literatur. Weyreuthers These von der nicht vollen Restitution i m Rahmen des Folgenbeseitigungsanspruchs stellt sich als Rückzugsgefecht der austeilenden Gerechtigkeit gegenüber der Tauschgerechtigkeit auf dem Boden des Staatshaftungsrechtes dar. 18

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I I I . Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation b) Abgabengleichheit und Steuergleichheit

Das Gleiche gilt für das gesamte öffentliche Abgabenrecht, wenn dort, wie ζ. B. bei der Beitragsbemessung im Rahmen des Bundesbaugesetzes oder der Gebührenberechnung bei gemeindlichen Anschluß- und Benutzungszwang, das Äquivalenzprinzip zu Grunde gelegt wird. I n ihm kommt der Gedanke der Lasten- und Vorteilsgleichheit zwischen Nehmer und Geber einerseits, und der Chancengleichheit zwischen den verschiedenen Nehmern untereinander zum Ausdruck. Die Lasten- und Vorteilsgleichheit verlangt im ersteren Falle die Verfeinerung der Maßstäbe für Kosten und Nutzen 14 . I m letzteren Falle fordert die Lastengleichheit Einbeziehung auch der subjektiven Varianten in die Berechnung. Der BayV G H legt jedoch Art. 123 BV, welcher die Einbeziehung der Leistungsfähigkeit und des Einkommens bei der Besteuerung fordert, gegen den Wortlaut der Verfassung aus, so daß die verschiedenen Gebühren- oder Beitragsschuldner untereinander lasten- und chancenungleich sind. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob diese Gleichheit nur innerhalb der konkreten Verwaltungseinheit gefordert werden kann 15 oder ob unter Einengung der gemeindlichen Autonomie eine interkommunale Lastengleichheit verlangt werden muß. Das Willkürverbotsdenken konvergiert hier mit der Verteidigung der gemeindlichen Autonomie, doch sollte der Gedanke einer Lasten- und Chancengleichheit interkommunaler Art — man denke hier an die Zonenrandgebiete — durchaus mit der Wahrung gemeindlicher Selbständigkeit in Einklang zu bringen sein 16 . c) Der Gleichheitssatz in der sozialrechtlichen

Rechtsprechung

Verschiedene Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes und des Bayer. Verfassungsgerichtshofs zeigen auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts und des Versorgungsrechts freier Berufe unter dem einheitlichen Leitgedanken des Willkürverbotes widersprechende Tendenzen. Diese Spannungen können nur dadurch erklärt werden, daß die Rechtsprechung, zum Teil verborgen unter dem Stereotyp des Willkür14 BayVerfGE 16, 46 = B. v. 5.4.1963, D Ö V 1964, 134, h ä l t den F r o n t metermaßstab noch f ü r zulässig; OVG Münster, U. v. 15. 5.1963, D Ö V 1964, 136 = N J W 1964, 219. Die Verwechslung von Funktionsnorm u n d K o n t r o l l n o r m bei der A n w e n d u n g des Äquivalenzprinzipes k o m m t i n der d i v e r gierenden Rechtsprechung des B V e r w G (BVerwGE 5, 136/141; 12, 162/166) u n d des B V e r f G (B. v. 11.10.1966, B B 1967, 6) zum Ausdruck. Ersteres betont das Gebot eines „angemessenen Verhältnisses" zwischen Gebühr und Wert, letzteres das Verbot des Mißverhältnisses. Der Versuch einer Zusammenschau durch das BVerwG, DVB1 1967, 577, überzeugt demgegenüber nicht. (Vgl. auch Bachof, J Z 1966, 789.) 15 BayVerfGE 17, 122; B V e r f G E 23, 327, 345 (zur proportionellen Berechnungsmethode bei Lastenausgleichsabgaben von Privatkrankenanstalten). 16 A . A . : B a y V e r f G E 13,27.

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schémas, bereits den Gedanken der Chancengleichheit aufgenommen hat. aa) I m Verfahren über die Prüfung des § 69 Nr. 1 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung i. d. F. vom 12. Oktober 1929 im Rahmen des Art. 100 GG auf Grund eines Vorlagebeschlusses des SG Hamburg hat der I. Senat des Bundesverfassungsgerichts 17 die Ausnahmeregelung für die Angestellten der Deutschen Seeschiffahrt im Hinblick auf die Arbeitslosenversicherung für verfassungswidrig erklärt. Die umstrittene Bestimmung statuierte eine von der Höhe des Gehalts unabhängige Versicherungspflicht, während die übrigen Angestellten durch das A V A V G nur bis zur Höchstgrenze von 750,— D M monatlich versicherungspflichtig waren. bb) Weiterhin ist bemerkenswert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Kranken- und Rentenversicherung der Ehefrau im Betrieb des Ehemannes18. Hier geht das Gericht von der arbeitsrechtlichen und steuerlichen Anerkennung des Ehegatten-Arbeitsverhältnisses aus 19 und verwirft die Auffassung, durch eine enttypisierende und formalisierende Betrachtungsweise, daß von einer wirtschaftlichen Abhängigkeit innerhalb der Ehen nicht die Rede sein könne. Während nun die Krankenversicherung wegen der Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung den Gleichheitssatz nicht verletzt, sieht es im Ausschluß der Rentenversicherung — besonders in der Unmöglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung — einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz, Art. 3 Abs. 1 GG — nicht Art. 3 Abs. 2 GG — weil ja auch für den angestellten Ehemann das gleiche gilt. Dabei geht das Gericht von der zutreffenden Erwägung aus, daß die Rentenversicherung wegen der Beteiligung des Arbeitgebers bzw. der steuerlichen Absetzbarkeit, der öffentlichen Zuschüsse, der laufenden Rentenanpassung und der höheren Rechtssicherheit gegenüber jeder Privatversicherung günstiger ist, und ein Ausschluß 17 Β . V. 27. 5.1964, BVerfGE 18, 38 = N J W 1964, 1411; BVerfG, B. v. 13.12. 1966, BVerfGE 20, 374 = N J W 1967, 243; BVerfG, B. v. 13.12.1966, BVerfGE 20, 379 = N J W 1967, 244. 18 B V e r f G E 18, 257. 19 BVerfGE 6, 55; 9, 237; 13, 290, 318. Vgl. auch die Entscheidung v o m 16. 2. 1965, BVerfGE 18, 366 (372) über die Nichtigkeit von § 65 Abs. 2 A V A V G = DVB1 1965, 438 (Ausschluß der bei den Eltern beschäftigten K i n d e r von der Arbeitslosenversicherung). Hier spricht das Gericht v o m Mangel überwiegender Gründe u n d v o m E i n w i r k e n der Sozialstaatsklausel auf A r t . 3 Abs. 1 GG. Vgl. dagegen BVerfG, B. v. 13.12.1966, N J W 1967, 197. Während BVerfGE 22, 163/168 diesen Gedanken fortführt, lehnen BVerfGE 22, 349/363; 23, 258/262 ff.; 23, 135/145 w i e auch schon BVerfGE 23, 12/24 die Anwendung des Gleichheitssatzes ab. Besonders bedenklich ist die Entscheidung BVerfGE 23,135/145, w e n n dort unter A n k n ü p f u n g an frühere Entscheidungen ein Gleichheitsverbot n u r bei evidenter Unsachlichkeit angenommen w i r d . Das bedeutet die Übernahme der Nichtigkeitslehre v o m fehlerhaften Staatsakt i m Bereich des Gleichheitssatzes.

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deshalb als Nachteil empfunden werden muß. Die Differenzierung wäre doch ohne weiteres aus dem Gesichtspunkt des sachlich einleuchtenden Grundes gerechtfertigt gewesen, jedenfalls insofern, als man hierin keine willkürliche Schlechterstellung des Ehegatten-Arbeitnehmers erblicken könnte. Das BVerfG entzieht sich dieser Schlußfolgerung mit Hilfe der Enttypisierung und Formalisierung aller Arbeitsverhältnisse unter Berufung auf Art. 6 GG. Das erste Argument läßt deutlich erkennen, daß durch Manipulation der vergleichbaren Sachverhalte — durch Enttypisierung oder Formalisierung — der Kreis der einleuchtenden sachlichen Gründe beliebig verengt oder auch erweitert werden kann. Während dieses Argument fraglich erscheint, ist der Berufung auf Art. 6 dagegen zuzugeben, daß hier in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG der Gleichheitssatz zur Chancengleichheit des Ehegatten-Arbeitnehmers mit den übrigen Arbeitnehmern Gestalt gewinnt. Es scheint deshalb richtiger zu sein, das Willkürverbot, sei es mit Hilfe materialer Grundrechtsbestimmungen, oder sei es aus anderen Erwägungen, zu verlassen, und sich zum Grundsatz der Chancengleichheit zu bekennen, ohne durch Manipulationen die Vergleichstatbestände einzuengen. cc) Frühere Entscheidungen — zum allerdings umgekehrten Falle der Doppelversorgung — der angestellten Apotheker und Ärzte haben auf dem Boden des Willkürverbotes den BayVerfGH und das BVerfG veranlaßt, in dieser Mehrbelastung — soweit man hier überhaupt eine Benachteiligung sehen will — keine willkürliche Behandlung zu erblicken 20. Die Versicherungslosigkeit auf der einen Seite und die zusätzliche oder Doppelversicherung auf der anderen Seite müßte doch in der Rechtsprechung zu gleichen Entscheidungen führen, wenn man in beiden Fällen eine Benachteiligung erblickt. Die Berufung auf die Einheit des Apotheker- und Ärztestandes, auf die öffentlichen Aufgaben und auf die Notwendigkeit der Heranziehung der Angestellten dieses Berufsstandes als Übergangsstadium zum freien Beruf kann, wenn man eine formalisierende und entypisierende Betrachtung auch in diesen Fällen anwendet, und nur das Arbeitsverhältnis als solches in den Vordergrund stellt, zu keiner Differenzierung rechtfertigen. dd) Der BayVerfGH hat in zwei Entscheidungen zu § 23 Abs. 2 der Satzung der Bayer. Ärzteversorgung die Frage zu entscheiden gehabt, ob der Gleichheitssatz der BV deshalb verletzt sei, weil die Ärzteversorgung die Versorgungsleistung an die Bedingung der Aufgabe der Kassenpraxis knüpft, während bei frei praktizierenden Ärzten eine Einschränkung oder Aufgabe der Praxis nicht verlangt wurde (sog. Lockerung des Invaliditätsprinzips 21). Die zweite Entscheidung beschäftigte sich 20 21

BayVerfGE 5, 287; 16,117; vgl. auch BVerfGE 10, 354. BayVerfGE 15, 59; 16, 32.

III. Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation

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mit der Frage, ob eine Differenzierung gegenüber Tierärzten dergestalt zulässig sei, daß hier eine Fortführung der Praxis in allen Fällen als zulässig angesehen wird 2 2 . I n der Entscheidung über die Versorgung der Tierärzte prüfte der BayVerfGH drei Möglichkeiten: a) Streichung des Bedingungssatzes, b) Einschränkung auch bei Tierärzten, c) Lockerung des Invaliditätsprinzips. Die Entscheidungen überzeugen nicht unter dem Gesichtspunkt des Willkürverbots, allenfalls läßt sich die Entscheidung des BayVerfGH zur Tierärzteversorgung damit rechtfertigen, daß es sich um andere Lebenskreise handelt — ein Indiz, das das BVerfG herausgearbeitet hat und das von Fuß 2 3 besonders gewürdigt wurde. Die Entscheidung zur Ärzteversorgung muß demgegenüber als verfehlt angesehen werden, weil hier gleichliegende oder doch im wesentlichen gleichliegende Personengruppen gegeben sind, wenn nämlich Ärzte mit überwiegender Kassenpraxis einerseits und Ärzte mit überwiegender Privatpraxis andererseits gegenübergestellt werden. Schon unter dem Willkürverbot erscheint die Entscheidung problematisch, weil hier eine Differenzierung nach reich und arm vorliegen könnte 24 . Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommt ja offenbar mit dem Willkürverbot bei den Angestellten der Deutschen Seeschiffahrt zu einem ganz anderen, ja entgegengesetzten Ergebnis, obschon sich hier auch vernünftige, aus der Natur der Sache sich ergebende oder sonstige einleuchtende Gründe finden ließen, wie die größere wirtschaftliche Gefährdung der deutschen Schiffahrt, die Anknüpfung an die unbeschränkte Krankenpflichtversicherung gemäß § 165 RVO, oder die Ausdehnung eines an sich gewünschten Prinzips größerer sozialer Sicherung, beschränkt auf einen abgesteckten Personenkreis. Hinter diesem Entscheid verbirgt sich ein anderes Prinzip oder besser eine neue Konkretisierungsform des Gleichheitssatzes in der Gestalt der Chancengleichheit. Die Angestellten zur See sollen die gleichen wirtschaftlichen Chancen und Risiken haben wie die sonstigen Angestellten. Desgleichen sollten auch die Ärzte mit Privatpraxis und die mit Kassenpraxis die gleichen wirtschaftlichen Chancen haben und schließlich sollte, um ein weiteres Beispiel anzuführen, die Kindergeldgewährung nur von der Bedürftigkeit, nicht aber von der Frage des Ledig- oder Verheiratetseins abhängig gemacht werden. 22

BayVerfGE 4, 219, Leits. 11; 5, 287, Leits. 6. Siehe auch BVerfGE 11, 283.

28

J Z 1962, 565, 595 u n d 737.

24

Vgl. BVerwG, DVB1 1965, 324 zur Witwenversorgung, m i t ablehnender A n m . von Ule m i t Hinweis auf § 18 BBesG u n d OVG Bremen, DVB1 1965, 335 zu § 153 Bremer Beamtengesetz; O V G Lüneburg, DVB1 1965, 337 zu § 97 DBG.

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III. Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation d) Der Gleichheitssatz im Kultus- und Bildungswesen

aa) I m weiteren Räume von Kultus, Kultur und Bildung ist die politische Forderung nach Chancengleichheit unüberhörbar. Es ist zutreffend bemerkt worden, daß die staatliche Schule einschließlich der Hochschule in der „Rolle einer bürokratischen Zuteilungsapparatur von Lebenschancen" gerät; sie wird „eine Art Zuteilungsamt in einer Sozialchancen-Zwangswirtschaft" 25. Deshalb stellt sich die Frage, mit welchem Recht das überkommene Bildungssystem den breiten Volksschichten nur eine Elementarbildung zuteil werden läßt, die akademische Bildung aber einer Mittelstandselite vorbehält2®. Das Bekenntnis zur freiheitlichen Demokratie und zum Sozialstaat schließt im Grunde genommen die Verwirklichung eines chancengleichen Bildungssystems in sich. Die Rechtsprechung, die es hier mit den, meist im Programmatischen verhafteten status positivus vel socialis zu tun hat, ist immer noch dem Willkürverbotsdenken verschrieben und hat nur zögernd auf Teilgebieten die Konkretisierung zur Chancengleichheit verwirklicht. bb) Zwei Entscheidungen des BayVerfGH sind für die Frage der Anwendung und Auslegung des Gleichheitssatzes im Bildungswesen, also für die Frage der Umwandlung des Willkürverbotes zur Chancengleichheit von Interesse 27. Die Erste Entscheidung untersucht an Hand von Art. 94 Abs. 1 (Wettbewerbsklausel) und Art. 118 BV die Verfassungsmäßigkeit von § 34 APO vom 17.10.1962, GVB1 261. Diese sah Prüfungserleichterungen für Kriegsbeschädigte, Wehrdienst- und Dienstbeschädigte, Kriegsheimkehrer und solche zivilen Schwerbeschädigten vor, die nach § 2 des Schwerbeschädigtengesetzes gleichgestellt wurden. Einem Zivilbeschädigten, der das zweite juristische Staatsexamen antreten wollte, wurden die Prüfungsvergünstigungen (Arbeitszeitverlängerung) versagt, weil er nicht nach § 2 SchwbG gleichgestellt werden konnte, da er einen freien Beruf — den Anwaltsberuf — anstrebte. Der BayVerfGH hielt § 34 sowohl mit der Wettbewerbsklausel als auch mit dem Gleich25 Schelsky, Schule u n d Erziehung i n der industriellen Gesellschaft, W ü r z b u r g 1957; Krockow, Bildungssystem, Chancengleichheit u n d Demokratie, i n : Schweizer Monatshefte 1964, 1061, 1070; Heckel, D Ö V 1968, 371 (373); Kimminich, D Ö V 1968, 376 (380). te Krockow, ebd., S. 1075; Dahrendorf, D R i Z 1965, 5 ff.; ders., Gesellschaft u n d Demokratie i n Deutschland, München 1965; Zwingmann, Z u r Soziologie des deutschen Richters i n der BRD, B e r l i n 1966, insbes. S. 153, zum Verhältnis von Sozialprestige u n d Richterstellung, u n d S. 155 m i t kritischer Stellungnahme zu Dahrendorf. 27 BayVerfGE 16,101/111. Durch Verordnung v o m 24.11.1964, GVB1, S. 195 ist § 34 A P O v o m 17.10.1962 dahingehend geändert worden, daß Behinderten die nicht Schwerbeschädigte i m Sinne des Gesetzes sind, Prüfungsvergünstigungen gewährt werden können.

III. Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation

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heitssatz für vereinbar, gewährte also diesem Zivilbeschädigten keine Prüfungserleichterung. Die zweite Entscheidung28 besagt demgegenüber: „Das durch Art. 118 Abs. 1 BV für Prüfungen verbürgte Prinzip der Chancengleichheit ist schon dann verletzt, wenn ein Grund vorliegt (wirtschaftliche Beziehungen), der geeignet ist, Mißtrauen zu rechtfertigen." Selbst wenn die Prüfung objektiv nicht parteiisch ist, ist die Chancengleichheit nicht nur im mündlichen Examen, sondern auch bei Hausarbeiten und Klausuren verletzt, weil — nun widerspricht sich das Gericht — die Prüfung nicht sachgerecht und deshalb willkürlich ist. Wie kann ein objektiv unparteiisches und nicht unrichtiges Prüfungsergebnis nicht sachgerecht und willkürlich sein? Zu diesem Zirkelschluß kommt das Gericht, weil es einmal auf die Besetzung und dann wieder auf die Benotung abstellt. Es kommt zwar zum richtigen Ergebnis, doch mit unzureichender Begründung. Nicht der Gleichheitssatz in der Gestalt des Willkürverbots, sondern in der Gestalt der Chancengleichheit ist verletzt 29 . cc) Schließlich sei noch auf die Entscheidung zur Zulässigkeit der Beschränkung des Doppelstudiums nach § 2 Abs. 2 der Satzung für die Universität München hingewiesen. Danach verstößt diese Vorschrift in Gestalt der verfassungskonformen Auslegung nicht gegen Art. 118 B V 8 0 . Vom Standpunkt des reinen Willkürverbots hätte es keiner verfassungskonformen Auslegung bedurft, um die Universitätssatzung als verfassungsmäßig anzusehen, weil genug sachliche Gründe für den Ausschluß von Zweitstudien, die nicht Zusatz- oder Ergänzungsstudien sind, bei der vorhandenen Überfüllung der Universitäten gageben sind (bei unbilliger Härte ist die Klausel nicht anzuwenden.) Bei Überfüllung der Universität ist die Auswahl statthaft, wobei der Wettbewerbscharakter und Art. 128 BV (innere Befähigung bzw. Berufung) den Maßstab des Reifezeugnisses (nicht den des Eingangs der Bewerbungen) fordert oder zuläßt, weil eigene Prüfungen der Universität nicht zumutbar sind. Diese Entscheidung gelangt zur Chancengleichheit auch für den Studenten, der bereits ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat. Von hier aus erscheint es problematisch, ob der Grundsatz der Priorität bei der Behandlung von Anträgen 31 dem Chancengleichheitsgebot gerecht wird. dd) Auch im Raum des Religiösen und Kirchlichen ist die Chancengleichheit als aequalitas exacta mutuaque und nicht nur die rechtsver18

BayVerfGE 17,18 = B a y V B l 1965, 202. * Vgl. auch die gleichheitswidrige Differenzierung zwischen geprüften Rechtskandidaten u n d Referendaren i m Wiedergutmachungsrecht nach § 31 h BWGÖD, BVerfGE 18, 288. 30 BayVerfGE 17, 30. 31 B V e r w G , B B 1964, 107; vgl. den Besitzstandsschutz V G H E 16, 105; zum Vorrang: OVG Münster, B B 1964,1455.

III. Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation dünnte Form des Willkürverbotes von Bedeutung. Dies folgt schon aus Art. 3 Abs. 3; 4 Abs. 1; 33 Abs. 3 GG. Dennoch ist auch hier die Rechtsprechung dem Willkürverbotsdenken so verpflichtet, daß sie entweder zu unrichtigen Entscheidungen, jedenfalls aber zu unrichtigen Begründungen zutreffender Urteilssprüche kommt. Die Entscheidung des BVerfG vom 28. 4. 196532 gelangt in der Interpretation des § 8 Abs. 1 Nr. 4 PrGKG mit unzutreffender Begründung zu dem allerdings zutreffenden Ergebnis der Gleichbehandlung der Neuapostolischen Kirche mit den anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften in Bezug auf die Gebührenfreiheit. Der sachgerechte Grund für die Gebührenbefreiung, nach § 8 Abs. 1 Nr. 4 PrGKG aufgeführt, ist die Gemeinnützigkeit dieser Einrichtung. Insofern liegt keine willkürliche Besserstellung gegenüber den nichtgemeinnützigen und nichtprivilegierten Körperschaften und Einrichtungen vor. Innerhalb der Religionsgesellschaften könnten Unterscheidungen gemacht werden, wenn sich ein sachlicher Grund hierfür vorweisen ließe. Das BVerfG hat nun die Frage geprüft, ob die Neuapostolische Kirche von der Gebührenbefreiung zu Recht ausgenommen werden könne, weil sie keine „ausdrücklich aufgenommene" Religionsgesellschaft im Sinne des § 17 Teil I I Titel 11 des PrALR sei, weil sie nicht aus der gleichen Tradition stamme, nicht das Eigenständigkeitsbewußtsein der anderen Kirchen habe, nicht durch Konkordate und Kirchenverträge mit dem Staat verbunden sei und in der Gebührenbefreiung eine negative Staatsleistung liege. Während die Ausführungen zu den übrigen sachlichen Kriterien in sich geschlossen sind, muß die Kritik bei der Frage der öffentlichen Aufnahme als einem zulässigen sachlichen Kriterium einsetzen. Die willkürliche Differenzierung zwischen Altlutheranern und Altkatholiken veranlaßt in einem ähnlich gelagerten Fall das BVerfG zur folgenden Stellungnahme: „Der Preußische Staat hat also hinsichtlich der ausdrücklichen Aufnahme von Religionsgesellschaften auch wesentlich gleiche Tatbestände ungleich behandelt. Diese rechtliche Ungleichbehandlung kann eine weitere Ungleichbehandlung nicht vor Art. 3 GG rechtfertigen." Hier liegt eine petitio principii vor, denn das Gericht versäumt es, das wesentlich Gleiche zwischen Altkatholiken und Altlutheranern einerseits und der Uniierten Kirche, sowie der Römisch-Katholischen Kirche andererseits darzutun. Besteht aber dieses wesentlich Gleiche essentiell, dann war die Privilegierung der Altkatholiken im Sinne der traditionellen Rechtsprechung willkürlich und damit im Lichte des heutigen Grundrechtsverständnisses verfassungswidrig. Eine verfassungswidrige Regelung kann aber nicht zum Ausgangspunkt oder Bezugspunkt des Gleichheitssatzes werden, da es keinen Anspruch aus dem Gleichheitssatz auf Fehlerwiederholung 82

N J W 1965,1427.

III. Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation

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gibt. Die Entscheidung ist aber dennoch richtig, weil sie dem Gesichtspunkt der staatlichen Neutralität und der Forderung der Chancengleichheit für konkurrierende Kirchen mit dem Charakter öffentlicher Körperschaften entspricht (Art. 3 Abs. 1 GG). ee) Die Entscheidung des Hessischen Staatsgerichtshofs vom 27.10. 194533 über das Verbot des gemeinsamen Schulgebetes soll abschließend einer kurzen Betrachtung aus dem Gesichtspunkt der elternrechtlichen Chancengleichheit unterzogen werden, weil das Gericht, welches das Problem lediglich an Hand der Gewissensfreiheit und des Trennungsgrundsatzes prüft, diese grundlegende Norm nur am Rande berührt. Auf die Wahrung der negativen Bekenntnisfreiheit hätten auch die Eltern Rücksicht zu nehmen, die das Schulgebet wünschten. Dieser Argumentation bedürfe es nicht, wenn die Hessische Verfassung eine absolut neutrale — nicht nur konfessionell neutrale — Schule mit der Gemeinschaftsschule ins Leben gerufen hätte (Art. 56 I I HV). Die Argumentation ist aber auch in sich selbst unrichtig, weil sie den Konflikt zwischen negativer und positiver Bekenntnisfreiheit einseitig zugunsten der ersteren löst. Hier muß das Elternrecht auf chancengleiche Bildung und Ausbildung zusammen mit dem Toleranzgebot der Verfassung zu einer Konfliktlösung kommen, die sowohl der positiven Bekenntnisfreiheit wie der negativen chancengleiche Verwirklichung einräumt. Die Entscheidung des Supreme Court (25. 6.1963 34 ) — und hierin liegt wohl der Irrtum des Urteils — ist wegen der ganz anders gelagerten staatskirchenrechtlichen Verhältnisse nicht ohne weiteres auf die schulrechtlichen Gegebenheiten in der Bundesrepublik zu übertragen. e) Gleichheit oder Chancengleichheit auf wirtschaftlichem

Gebiet

Die Chancengleichheit als Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes greift ein, wo Gesellschaft, Staat oder Wirtschaft ein agonales Strukturelement aufzeigen (Fall der Umsatzsteuer, der Prüfung), aber auch dort, wo im Rahmen der Leistungsverwaltung, der Subventionierung oder der sozialen Betätigung Begünstigungen gewährt werden, der Staat bzw. die öffentliche Hand einen stark sozial geprägten Zug aufweisen. Die Chancengleichheit verdichtet sich weiterhin zur Parität, wenn der freie Bewegungsspielraum durch Oligopole politischer oder wirtschaftlicher Art nur noch auf wenige Handlungsalternativen be88

D Ö V 1966, 51. Zustimmend m i t anderer Begründung: Zezschwitz, JZ 1966, 337; dagegen m i t Recht: Böckenförde, D Ö V 1966, 30 u n d Scheuner, DÖV 1966, 145, 151. Vgl. ferner: O V G Bremen, D Ö V 1966, 149. Pongratz, Schulgebet u n d Verfassung, Jur. Diss., München 1967. 34 Vorgänge, S. 480; vgl. auch Staatsgerichtshof Bremen, 23.10.1965, V o r gänge S. 485. Scheuner, a.a.O. S. 159. Vgl. dagegen Fischer, Vorgänge 1965, S. 457.

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III. Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation

schränkt ist 35 . Paritätsfragen stellen sich im gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft nicht, doch zeigt sich eine wachsende Forderung nach Chancengleichheit auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Die erkämpfte formale Hechtsgleichheit, politische Gleichheit und Wahlrechtsgleichheit scheinen den Bedürfnissen der modernen Industriegesellschaft nicht mehr zu genügen. Doch auch hier löst sich die Rechtsprechung nur sehr zögernd von der Interpretation des Gleichheitssatzes als Willkürverbot. aa) Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 6.5.1964 3e über zwei Verfassungsbeschwerden gegen das Umsatzsteuergesetz i. d. F. vom 1. 9.1951, Art. 2 des Neunten Gesetzes zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes vom 18.10.1957 und Art. 1 Ziff. 1 des Elften Gesetzes zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes vom 16. 8.1961 zu entscheiden gehabt. Gegenstand war die Frage, ob die umsatzsteuerliche Behandlung von Lieferungen als Innenlieferungen, wenn es sich um den Fall einer Organschaft handelt, den Gleichheitssatz gegenüber solchen Unternehmungen verletzt, die nicht zu einer Organschaft zusammengeschlossen sind. Es könnte sich somit um ein Privilegium der horizontalen Wirtschaftskonzentration handeln, weil die mehrstufigen Betriebe im Gegensatz zu den einstufigen, meist kleineren Betrieben, eine geringere Umsatzsteuerbelastung und deshalb eine niedrigere Selbstkostenrechnung aufweisen. Das Bundesverfassungsgericht hat in Bd. 18, 1, sich lediglich zur Frage der gegenwärtigen unmittelbaren Selbstbetroffenheit geäußert. Vom Standpunkt der Willkürinterpretation müßte man der sachlichen Verknüpfung zur Organschaft einen sachlogischen Grund für die Differenzierung als gegeben ansehen, während im Lichte des Chancengleichheitsgebotes die chancenungleiche Verzerrung des Wettbewerbes eine steuerrechtliche Unterscheidung nicht rechtfertigen würde. bb) Die Entscheidung des BVerfG vom 13. 7.1965 37 zur Frage der Verfassungswidrigkeit der Zweigstellensteuer für Wareneinzelhandelsunternehmen steht ebenfalls noch auf dem Boden der Willkürverbotsinterpretation. § 17 des Gewerbesteuergesetzes ließ eine erhöhte Gewerbesteuer für nicht ortsansässige Zweigniederlassungen von Wareneinzelunternehmen zu, und unterwirft sie damit bei gleichem Gewerbekapital und Gewerbeertrag einer ungleichen Belastung. Die vom Gericht erörterte 35 Maunz, Toleranz u n d Parität i m Deutschen Staatsrecht, München 1953, Universitätsreden, n. F., H. 5. 86 BVerfGE 18, 1; BVerfG, U. v. 20.12.1966, D Ö V 1967, 164 = N J W 1967, 147. Böckenförde, Verfassungsinterpretation oder fiskalische Rücksichten?, DÖV 1967, 157. Vgl. auch den B. des B V e r f G v. 7. 5.1968, BVerfGE 23, 242, der die Anwendung des Gleichheitssatzes i m Steuerrecht i m Verhältnis von G r u n d besitz u n d Wertpapierbesitz behandelt; hierzu: Schwedny, Grundbesitzbewert u n g u n d Gleichheitssatz, B B 1968,1049. 87 DVB1.1965, 643 = B V e r f G E 19, 101, ergänzt durch BVerfG, E. v. 14. 2.1967, N J W 1967,819 i n bezug auf Banken.

I I I . Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation

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Frage der Teilnichtigkeit 88 soll hier außer Betracht bleiben. Von Interesse ist nur die Art der Begründung, die das Gericht seiner Entscheidung über die Teilnichtigkeit von § 17 des GwStG gibt. Es erörtert zunächst alle sachlogischen Strukturen, welche den nicht ortsansässigen Filialbetrieb von der Filiale eines ortsansässigen Warenunternehmens unterscheiden könnten, um auf diesem Weg der via negationis jeden sachlich einleuchtenden Grund auszuschließen. Auf diesem methodischen Wege werden folgende Kriterien geprüft: Schlechterstellung von Auswärtigen gegenüber Einheimischen39, Abgeltung für besondere Aufwendungen und Belastungen der Gemeinde, mangelnde Krisenfestigkeit der Filialen, geringere Steuereinnahmen wegen Zerlegung des einheitlichen Steuermeßbetrages. Nachdem das Gericht alle diese Strukturunterschiede verneint, prüft es die Frage, ob die vom Gesetzgeber intendierte Absicht des Mittelstandsschutzes ein ausreichender Strukturunterschied sei, um eine Differenzierung zu rechtfertigen. Nimmt man das weite Feld gesetzgeberischer Absichten in die Wesensmerkmale und Sachstrukturen der zu vergleichenden Tatbestände auf, dann wird das Willkürverbotsschema völlig unbrauchbar, weil die gesetzgeberische Intention rechtlich, wenn auch nicht politisch willkürlich ist. Eine Willkürverbotsinterpretaion kann sich dann nur unterhalb der Ebene der gewillkürten gesetzgeberischen Lenkungsmaßnahmen vollziehen. Hier verläßt auch das Bundesverfassungsgericht im Grunde genommen das Willkürverbotsschema und geht zur Chancengleichheitsinterpretation über, wenn es ausführt: „Es wäre auch mit dem aus Art. 3 Abs. 1 GG abzuleitenden Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung der Steuerzahler nicht zu vereinbaren, wenn eine mangelhafte Verteilung des Steueraufkommens zwischen den Gemeinden dadurch ausgeglichen würde, daß die benachteiligten Gemeinden einzelne Gruppen von Steuerpflichtigen zu einer höheren Steuerlast heranzögen 40." Die Nichtigkeit der Zweigstellensteuer wird schließlich auch nicht mit der Willkürlichkeit der Sondergewerbesteuer gegenüber den Ortsansässigen, sondern wegen der mangelnden Durchführung der gesetzgeberischen Intention in Bezug auf den Mittelstandsschutz ausgesprochen. Entscheidend war also der Umstand, daß auch andere überörtliche Einzelwarenunternehmen, die nicht über Filialbetriebe verfügen, den Mittelstand beeinträchtigen, ohne daß diese von der Steuer erf aßt werden. cc) I n einer Entscheidung vom 19.12.1963 hat das BVerwG 4 1 in der Frage, ob die Ausdehnung einer Monopolfeuerversicherung auf Mobiliar88

BVerfGE 8, 274. B V e r w G , U. v. 24. 9.1965 V I I C 180, 63. 40 DVB1 1965, 643; Böckenförde, D Ö V 1967, 157; BVerfG, U. v. 20.12.1966, D Ö V 1967,164 = N J W 1967,147. 41 DVB11964,954. 89

4 Scholler

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III. Die Unzulänglichkeit der Willkürinterpretation

Versicherung die Chancengleichheit verletzt, zwar eingeräumt, daß eine allgemeine Tendenz zur Verdichtung des Gleichheitssatzes in Chancengleichheit bestehe, daß aber ein solcher allgemeiner Verfassungsgrundsatz noch nicht anerkannt sei. Die Entscheidung des BVerfG vom 24. 6. 195842, auf die sich der I. Senat des BVerwG beruft, hat vielmehr die Chancengleichheit im vorpolitischen gesellschaftlichen Raum abgelehnt. Auch aus dem prüfungsrechtlichen Chancengleichheitssatz will der I. Senat in BVerwGE 17,306 keine Folgerung für das Wirtschaftsverwaltungsrecht ziehen. Dieser Rechtsprechung ist der V I I . Senat unter Anknüpfung an seine prüfungsrechtliche Entscheidung entgegengetreten 43. I n der Entscheidung vom 13.11.1964 zur Zulässigkeit des Sichtvermerkverfahrens der Außenhandelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung und Landwirtschaft hat der V I I . Senat darauf hingewiesen, daß das Verfahren rechtswidrig wäre, wenn es die Chancengleichheit unter den Importeuren verschieben würde. I n der Entscheidung vom 30. 4.1965 hatte es über die Frage zu entscheiden, ob Genehmigungen nach § 4 der Interzonenhandelsverordnung 44 versagt werden können, wenn bestimmte Gruppen von Interzonenkaufleuten wegen ihrer Mitgliedschaft in den Ausschüssen zur Förderung des deutschen Handels durch sowjetzonale Dienststellen bevorzugt werden und die Versagung der Genehmigung dazu dient, um die Chancengleichheit innerhalb der am Interzonenhandel beteiligten Kaufleute wiederherzustellen. Das Gericht beruft sich hier, im Gegensatz zu den Vorinstanzen darauf, daß im Rahmen eines kontingentierten Warenaustausches der Gesichtspunkt der gleichmäßigen Berücksichtigung aller Beteiligten in den Vordergrund gestellt werden muß. Denn in kontingentierten Wirtschaftsbereichen sei der im Gleichheitssatz gebotene Schutz nur effektiv, wenn Chancengleichheit gewährt werde 45 . Zum gleichen Ergebnis kann man unter der Sicht des Art. 12 Abs. 1 GG gelangen, wenn man — stillschweigend — eine Ungleichstellung durch staatliche Monopole verwirft und somit vorweg Chancengleichheit postuliert 46 . 42

BVerfGE 8, 51 (68). BVerfG, U. v. 16. 2.1965 = DVB11965, 360. 44 BVerwG, U. v. 30. 4.1965, V I I C 2, 64, D Ö V 1965, 679 (Nr. 207). Z u m Diskriminierungsverbot (most favorite nations clause = Meistbegünstigungsklausel) als positive Fassung des Diskriminierungsverbotes, vgl. Zimmermann, Die Preisdiskriminierung i m Recht der Europäischen Gemeinschaft f ü r Kohle u n d Stahl, F r a n k f u r t / M . 1962, S. 30 ff. 45 Z u r Chancengleichheit zwischen Binnenschiffahrt u n d Bundesbahn vgl. BVerwG, U. v. 12. 7.1965, V I I C 7, 64. Insofern ist es konsequent, w e n n das B V e r w G aus dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität des LadenschlußG keinen Anspruch auf polizeiliches Einschreiten begründet (BVerwG, B. v. 21.11. 1967, D Ö V 1968, 214). 46 So Obermayer-Steiner, N J W 1969, 1457 m i t Bezug auf BVerfGE 21, 245; 21, 261; 21,271. 43

I V . Die Entwicklung des Chancengleichheitsgedankens 1. Der Gleichheitssatz und die Chancengleichheit im Zivilrecht

Die Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes zur Chancengleichheit ist nicht neu. Die Idee der öffentlichen Lastengleichheit (égalité des charges publiques), die dem französischen Hecht entstammt, befindet sich im Vordringen 1 . Aber auch auf anderen Gebieten des öffentlichen Rechts wie im Privatrecht zeigt sich deutlich, daß dort, wo agonale Strukturelemente oder sozialstaatliche Forderungen bestehen, die Chancengleichheit als Waffengleichheit oder als Parität oder als Gleichbehandlung anerkannt ist. a) Justitia commutativa und distributiva

im Privatrecht

Innerhalb des Privatrechts sind diejenigen Rechtssubjekte durch Gewohnheitsrechtssätze einem Gleichbehandlunggebot unterworfen, die als Organwalter oder Repräsentanten eines rechtlich geformten Sozialgebildes dessen Gliedern gegenübertreten, wenn und soweit die Rechtsstellung der Glieder zueinander bestimmt oder Güter zugeteilt bzw. Lasten auferlegt werden. Es zeigt sich, daß ein auf induktivem Weg umschriebener Umfang einer Gleichheitsbindung im Privatrecht dem Wesen des in Art. 3 Abs. 1 GG formulierten Gleichheitsgrundsatzes entspricht, der begrifflich eine gleichzubehandelnde, rechtlich verbundene Personenmehrheit und einen „Darüberstehenden" voraussetzt, der gleich zu behandeln hat (justitia distributiva). Das Familien- und Eherecht wie das Erbrecht werden gegenüber dem Verbandsrecht und distributiven Arbeitsrecht, weil sie ihrer 1 Hübschmann/Hepp/Spitaler, RdNr. 29 ff. zu § 1 A O (Lieferung Januar 1968) schließen sich allerdings der W i l l k ü r i n t e r p r e t a t i o n an. Vgl. ferner: Klein, Die bisherige Rechtsprechung des B V e r f G i n Finanz- u n d Steuerfragen, Schriftenreihe des Instituts Finanzen u n d Steuern, Heft 58, Bd. 1 u n d 2; SchmidtBleibtreu/Klein, Steuerrecht unter Verfassungskontrolle, B e r l i n 1966, S. 80 ff.; Spanner, Der Steuerbürger u n d das Bundesverfassungsgericht, B e r l i n 1967, S. 115 ff.; Matern, N J W 1964, 617; Der Betrieb 1965, Beilage Heft 8 zu Heft 20; Meyer/Arndt, Verfassungswidrigkeit der derzeitigen Vermögensbesteuerung, B B 1965, 620; Frey, B B 1967, 212. BVerfG, B. v. 13.12.1966, N J W 1967, 197; Böckenförde, Verfassungsinterpretation oder fiskalische Rücksichten?, D Ö V 1967,157; BVerfG, U. v. 20.12.1966, D Ö V 1967,164 = N J W 1967,147.



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I V . Die E n t w i c k l u n g des Chancengleichheitsgedankens

sozialen Verdichtung entkleidet wurden, von der justitia commutativa beherrscht 2 . b) Waffen-

und Chancengleichheit

im Arbeitsrecht

Darüberhinaus zeigt das Privatrecht auch dort die Herrschaft der Chancengleichheit, w o agonale Elemente i m „rechtsverdünnten R a u m " vorzufinden sind. Dies gilt vor allem für den Arbeitskampf, der nach der Rechtsprechung des B A G v o m Grundsatz der Waffengleichheit (Streik und Aussperrung) beherrscht w i r d , ein Grundsatz, der nicht mechanisch, sondern organisch ausgelegt werden m u ß 3 . Dies bedeutet, daß e W a f f e n gleichheit i m Sinne einer chancengleichen P a r i t ä t zu verstehen ist. Dasselbe gilt auch für die ebenfalls i m „rechtsverdünnten R a u m " des öffentlichen Meinungskampfes stattfindenden Pressefehden 4 , die nach der Rechtsprechung des B V e r f G ihre eigene Gesetzlichkeit i n der W a f f e n gleichheit u n d Proportionalität von Presseangriff u n d Pressegegenschlag haben. Ähnliches hat auch für den Berichtigungsanspruch zu gelten, der v o m betroffenen Presseorgan nicht auf die W a h r h e i t der i m Wege der Berichtigung zu veröffentlichenden Tatsachen geprüft w e r d e n darf, so daß es sich u m ein Entgegnungsrecht auf d e m Boden der Chancengleichheit i m öffentlichen Meinungskampf handelt. 2 Böckenförde, S. 24; Götz Hueck, Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung i m Privatrecht, München 1958, zusammenfassend S. 223 ff. Hueck versteht das privatrechtliche Gleichbehandlungsgebot gleichfalls n u r als W i l l k ü r v e r b o t , BGH, J Z 1959, 405 m i t A n m . von Raiser. Der B G H hat i n seiner Entscheidung zum Vereinsrecht (BGHZ 47, 172; 47, 381/386) die Geltung des Gleichbehandlungssatzes ausdrücklich bejaht. Wiedemann v e r w i r f t die Geltung des Opportunitätsprinzipes, die Annahme eines Gnadenrechts u n d die Parallele zum Kündigungsschutz, i m Gegensatz zu Hueck/Nipperdey. (Wiedemann , J Z 1968, 219). 3 Der Arbeitskampf, der als Einrichtungsgarantie verstanden w i r d , (Brox/ Rüthers, Arbeitskampf recht, Stuttgart 1965, S. 41/45 ff., 49, 119 ff.) ist i m m e r noch von einem „Nebel ordnungsethischer Begriffe u n d Hinweise begleitet" (Wallraff, A r b e i t u n d Recht 1966, S. 1). Ramm, Kampfmaßnahme u n d Friedenspflicht i m deutschen Recht, Stuttgart 1962, S. 106, 225 f., ders., Der Arbeitskampf u n d die gesellschaftliche Ordnung des GG, Stuttgart 1965, S. 199 ff.; R a m m bestreitet allerdings das Vorliegen formaler Gleichheit wegen der Teilnahme des Staates an der Arbeitskampfregelung. E r lehnt auch die Vergleichbarkeit m i t dem Kriegszustand ab (Ramm, a.a.O., S. 19). Meisel, B B 1966, 1027; Richardi, R d A 1966, 241; Mayer-Maly, Der Arbeitskampf — Ordnungsaufgabe u n d Prüfstein demokratischer Reife, R d A 1965, 134; Reuß, Der Arbeitskampf, ein Instrument zum Klassenkampf? R d A 1965, 133; ders., K o l l e k t i v rechtliche u n d (gebündelte) individualrechtliche Arbeitskampfmittel, J Z 1965, 348. Richardi, K o l l e k t i v g e w a l t u n d I n d i v i d u a l w i l l e bei der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses, München 1968, S. 122, spricht von gleichberechtigter Partnerschaft i n einer herrschaftsfreien Ordnung; vgl. auch Promberger, A r beitskampf u n d Einzelarbeits vertrag, München 1957. 4 BVerfGE 7, 198; 12, 113/225; nunmehr auch unter Aufgabe der Constanze I-Entscheidung, B G H Z 3, 270, das Höllenfeuer-Urteil v o m 21.6.1966 = N J W 1966, 1617, nachdem schon B G H Z 29, 65 u n d 36, 77 diese Schwenkung vorbereitet hatten.

IV. Die Entwicklung des Chancengleichheitsgedankens 2. Die Chancengleichheit auf der Ebene des politischen Kampfes

a) Wahlgleichheit

als Chancengleichheit

Es gehört zur gefestigten, verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, daß die formale Struktur des Wahlgleichheitssatzes nicht nur willkürliche Differenzierungen bei den Wahlvorbereitungen 5 und beim technischen Wahlablauf 6 verbietet, sondern daß sie darüberhinaus die Gewährleistung gleicher Wettbewerbschancen für politische Parteien im Wahlkampf, aber auch bei jeder politischen Meinungsbildung fordert. Dadurch wird der Chancengleichheitssatz in seiner Geltung nicht auf die politische Stimmabgabe bei Wahlen beschränkt, vielmehr auf jede Beteiligung am ständigen Prozeß der politischen Meinungsbildung erstreckt 7. Begründet wird die Chancengleichheit mit der Gewährleistung der Gründungsfreiheit politischer Parteien (Art. 21 Abs. 1 S. 2 GG), der Funktion und öffentlichen Struktur der Rundfunkanstalten, der Aufgabe des Rundfunks als dem für die Massenkommunikation neben der Presse wichtigsten Informationsmedium, das seiner Aufgabe in einer dem Art. 5 GG entsprechenden Weise nur gerecht werden kann, wenn sein Gesamtprogramm ein Mindestmaß an inhaltlicher Ausgewogenheit, Sachlichkeit und gegenseitiger Achtung aufweist. Zwei Einschränkungen des Chancengleichheitssatzes nimmt das Bundesverfassungsgericht jedoch Vor, die für die Massenmedien von Bedeutung sind: Die Funktion der Wahl als Integrationsfaktor läßt solche Beschränkungen des formalen Chancengleichheitsgedankens zu, die wie ζ. B. die Sperrklausel oder Unterschriftenquoren die parlamentarische Repräsentationsfunktion zu Gunsten der Regierungsbildung einengen8. 8

B V e r f G E 3,19. • BVerfGE 1,308. 7 M i t der Verfassungsmäßigkeit der Wahlrechtsreform unter dem Gesichtsp u n k t der Chancengleichheit befaßt sich der Mannheimer Vortrag von Maunz, Grundgesetzliche Schranken einer Wahlrechtsreform v o m 2. 7.1967. Maunz unterscheidet einen unantastbaren K e r n der Chancengleichheit u n d Randgebiete, die der Gesetzgeber modifizieren kann. Der Ansatz w i r d jedoch r e l a t i viert, w e i l Maunz die faktische Ungleichheit aus der E i n w i r k u n g der Chancengleichheit herausnimmt. Die Zulässigkeit von Modifizierungen w i r d dann i m einzelnen m i t unterschiedlichem Ergebnis untersucht. BVerfG, N J W 1962, 1493. Z u r Stimmkreisgleichheit, vgl. die Entscheidung BayVerfGHE 2, 181/ 215; BVerfGE 16,130/131; BayVerfGHE 5,125/146; BVerfGE 13,127/129 u n d vor allem die Entscheidung des B a y V e r f G H v o m 18. 8.1966, GVB1258/264; BVerfGE 20, 119. Das gleiche g i l t auch gegenüber der kommunalen Einrichtungsgewähr u n g (Versammlungsräume). (OVG Münster, 26.6.1968, DVB1 1968, 842, m i t Anm. v. Jülich; Bad.-Wttbg. V G H , U. v. 10.11.1967, D Ö V 1968,179, ParteiG. § 5). Die Entscheidung des B V e r f G v o m 3.12.1968 (DVB1 1969, 138/142) bejaht die Verfassungsmäßigkeit des § 5 PartG, w e i l ein besonders wichtiger G r u n d (Schutz des Integrationsprozesses) die Abweichung v o m Chancengleichheitsgebot rechtfertige u n d zudem die Festsetzung eines relativen Mindestmaßes auch den kleinen Parteien genügend Spielraum lasse. 8 BVerfGE 3,19 (23); 3,383 (392); 5, 77 (83); 4, 375 (380). Anders jedoch: BVerf ·

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IV. Die Entwicklung des Chancengleichheitsgedankens

Darüberhinaus verneint das Bundesverfassungsgericht den Chancengleichheitssatz gegenüber gesellschaftlichen Mächten und damit auch gegenüber dem Massenmedium der Presse und glaubt, die Wahlwerbung dem freien Spiel der Kräfte überlassen zu können, wo die Massenmedien nicht in der öffentlichen Hand konzentriert sind9. b) Parteienfinanzierung

und Chancengleichheit

Auch im Rahmen der staatlichen Parteienfinanzierung hat die Chancengleichheit einen anerkannten Platz. Schon von der grundsätzlichen Entscheidung des BVerfG 1 0 zur Unzulässigkeit der staatlichen Parteienfinanzierung wurde das Problem unter einem anderen Gesichtspunkt, nämlich dem der Chancengleichheit der parlamentarisch nicht vertretenen Parteien, untersucht 11. Die neuere Rechtsprechung verschiebt demgegenüber den Schwerpunkt vom Chancengleichheitsgedanken auf einen aus der Verfassung gewonnenen Grundsatz der freien Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen 12. Leitbild der freien politischen Parteien und objektive Gestalt der Verfassung ließen eine Parteienfinanzierung nur für den Wahlkampf zu. Aus diesem Grunde taucht das Problem der Chancengleichheit erst bei der Wahlkampffinanzierung auf, wofür das BVerfG, allerdings ohne Mandat, eine Reihe von Differenzierungsmöglichkeiten im Rahmen des formellen Chancengleichheitssatzes aufstellt. Liefert es nicht damit den Beweis, daß eine formalere Betrachtung des Gleichheitssatzes von Verfassung wegen durchaus mögGE 6, 273 (280); 7, 99 (107). Die Rechtsprechung wurde durch die Entscheidung des B V e r f G v o m 3.10.1968, D Ö V 1969, 60 u n d v o m 3.12.1968, N J W 1969, 179 fortgesetzt. Den Begriff der Chancengleichheit faßt Jülich zu eng, w e n n er darunter n u r das Verbot der Nichtbeeinträchtigung unterschiedlicher f a k tischer Ausgangspositionen versteht. Er beruft sich hierbei auf BVerfGE 8, 51/67; 14, 121/134 u n d 20, 56 (100, 118), u n d bestreitet nicht n u r die Pflicht, sondern auch die Befugnis des Gesetzgebers zur Herstellung der liberté en fait. Jülich, Chancengleichheit der Parteien, B e r l i n 1967, S. 95/96. I m anglo-amerikanischen u n d i m französischen Rechtskreis ist dagegen die liberté en fait duraus legitimer Regelungsgegenstand des Gesetzgebers (Zimmermann, E., Die Preisdiskriminierung i m Recht der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, F r a n k f u r t 1962, S. 29, insbesondere S. 44: liberté en fait — u n résultat q u i établisse l'équilibre entre les situations différentes). • BVerfGE 8, 51; N J W 1962,1493. 10 BVerfGE 20, 56; 20,119; 20,132; Rauschning, JZ 1967, 346. 11 BVerfGE 18, 34; 18, 151. I m Gegensatz zu BVerfGE 11, 306, wo das W a h l gesetz selbst u n d die gesamte W a h l Gegenstand der Entscheidung war, befaßte sich BVerfGE 12, 276 m i t dem A n t r a g auf Aussetzung der W a h l i m Wege der einstweiligen Anordnung. H i e r k a m es dem Gericht auf eine Interessenabwägung an. 12 Kritisch zur Methode der E. Rauschning, a.a.O., S. 346, der sich auch auf Lerches E i n w a n d (DVB1 1961, 699) gegen den Umschlag von Blanketten ohne Würze von Zwischenfiguren u n d auf Schnurs A n g r i f f ( W d S t R L 1966, 127) beruft.

IV. Die Entwicklung des Chancengleichheitsgedankens lieh, vom Sozial- und Parteienstaatsprinzip ja sogar geboten und mit den praktischen Differenzierungsmöglichkeiten vereinbar sein kann? Die Differenzierungsmöglichkeiten gegenüber dem Grundsatz der Chancengleichheit im politischen Willensbildungsprozeß beschränkt das BVerfG neuerdings wieder, indem es das Vorliegen eines besonders wichtigen Grundes verlangt. Die Herabsetzung des Mindeststimmenanteils auf 0,5 °/o ist im Grunde gar nicht Ausdruck einer weiteren oder engeren Differenzierungsmöglichkeit, sondern Ausfluß des Mißbrauchs, der auch nicht durch Chancengleichheit gerechtfertigt werden kann. In einem gewissen Spannungsverhältnis hierzu steht die großzügige Auffassung des Gerichts zur abgestuften und differenzierten Chancengleichheit im Rahmen von Sach- oder Dienstleistungen nach § 5 Parteiengesetz 13. 3. Einwände gegen die Chancengleichheit

a) Rechtsphilosophische Bedenken Den rechtsphilosophischen und rechtssoziologischen Einwänden gegen die Chancengleichheit soll nicht ausgewichen werden: aa) Kant bezeichnet die Ungleichheit unter den Menschen „als reiche Quelle so vieles Bösen, aber auch alles Guten" 14 . Zum gleichen Ergebnis kommen Vertreter der modernen Soziologie, wie ζ. B. Dahrendorf, der aus dem Begriff der Gesellschaft als einer moralischen Institution in Verbindung mit gesellschaftlichen und rechtlichen Normen und Sanktionen und der Institution der Herrschaft zur Notwendigkeit der Ungleichheit unter den Menschen gelangt. „Da nun aber menschliche Gesellschaft ohne Ungleichheit realistisch nicht möglich, die Überwindung der Ungleichheit also ausgeschlossen ist, folgt auch aus der immanenten Explosivität jedes Systems sozialer Schichtung, daß es eine ideale, vollkommen gerechte und daher geschichtslose menschliche Gesellschaft nicht geben kann 15 ." 18 BVerfGE 3.12.1968 (DVB1 1969, 138/140). Z u r Rechtslage nach dem neueren Parteiengesetz, vgl. Konow, D Ö V 1968, 73 (75/76); Groß, ebd., 80 (82 f.); Merle , ebd., 84 (87); Scheuner, ebd., 88 (92), letzterer äußert keine Bedenken gegen die Abschlagszahlungen (93). Z u m früheren Schrifttum, vgl. Kewenig, D Ö V 1964, 829; Bethge, Die Parteienfinanzierung i n den Gemeinden, StT 1966, 628; Häberle, Unmittelbare staatliche Parteienfinanzierung unter dem GG, JUS 1967, 64; Menzel, Staatliche Parteienfinanzierung u n d moderner Parteienstaat, D Ö V 1966, 585; Mussgnug, Die staatliche Finanzierung von Wahlkämpfen, N J W 1966, 1686; Plate, Parteienfinanzierung u n d Grundgesetz, B e r l i n 1966, S. 33 ff., der i n der Offenlegungspflicht den A b b a u eines Privilegs zugunsten ausnahmsloser Chancengleichheit erblickt (S. 39/41). 14 Kant, Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte, 1786, Sämtliche Werke, hrsg. v. G. Hartenstein, Leipzig 1867, Bd. I V , S. 325. 15 Dahrendorf, Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, Tübingen 1961, S. 32.

56

IV. Die Entwicklung des Chancengleichheitsgedankens

bb) Die Soziologie kennt vier Kategorien der Ungleichheit: „Erstens die natürliche Verschiedenartigkeit des Aussehens, des Charakters usw., zweitens die natürliche Verschiedenwertigkeit der Intelligenz, der Talente und Kräfte usw. in bezug auf die Gesellschaft, drittens die soziale Differenzierung prinzipiell gleichwertiger Positionen und viertens die soziale Schichtung nach Ansehen und Reichtum als Rangordnung des sozialen Status1®." Während das 18. Jahrhundert die Ungleichheit durch das Privateigentum, das 19. Jahrhundert durch die Arbeitsteilung und das 20. durch die Funktion erklären wollte, sieht Dahrendorf die Ursache der Ungleichheit in der Fähigkeit und im Willen. Sieht man den Ursprung der Ungleichheit in der Normativität der Gesellschaft, so kommt man zu der frappierenden Schlußfolgerung: „Wenn wir jedoch das Recht einmal in seiner weitesten Bedeutung nehmen und als Inbegriff sämtlicher, auch der nicht kodifizierten Normen und Sanktionen fassen, dann könnte man sagen, daß das Recht die notwendige und die zureichende Bedingung der Ungleichheit in der Gesellschaft ist 17 ." cc) Von dieser Überlegung her wird die Möglichkeit der Schaffung eines dem Gleichheitssatz entsprechenden Rechtszustandes zur Aporie, weil gerade das Instrument der Gleichheitsgewährung notwendige Bedingung der Ungleichheit ist. Der Einwand, daß es sich hier um eine quaternio terminorum handele, würde das Problem nicht richtig erkennen. Als Aufgabe des Gesetzgebers müßte vielmehr die fortwährende Vernichtung oder Umschaffung des Rechts angesehen werden, um den durch den ersten Rechtsetzungsakt als proton pseudos geschaffenen Zustand aufzuheben. Die moderne Gesetzgebungspraxis (Rentenanpassungen, Härteklauseln, Maßnahmengesetze) deutet tatsächlich in diese Richtung. Darüber hinaus ließe sich aber ein neuer Ansatzpunkt für den Begriff des ungleich wirkenden Gesetzes finden, wenn man davon absieht, daß die bestehende Rechtsordnung ja selbst schon Bedingung der Ungleichheit ist. Eine zusätzliche und für den Juristen relevante Ungleichheit wäre dann jede Abweichung von der dem Gesetzgeber bindenden Verfassung als der richtunggebenden Norm. Damit wäre das Willkürverbot nicht aufgehoben, aber zur Rechtfertigung des abweichenden Gesetzes würde nicht schon die Natur der Sache oder ein sonst einleuchtender Grund genügen, vielmehr müßten diese Gründe ihren Sitz in der Verfassung selbst haben oder nachgewiesen werden können. Dies würde bedeuten eine Hineinnahme der materiellen Prinzipien in Art. 3 Abs. 1 GG. Diese Überlegungen sind hier aber nur eine Andeutung und bedürften weiterer Nachprüfung. Selbst Dahrendorf hält mit seinem Begriff der Ungleichheit die Aufgabe der Schaffung von Rechtsgleichheit und Chancen16

Dahrendorf,

17

Dahrendorf,

a.a.O., S. 6/7. a.a.O., S. 22.

IV. Die Entwicklung des Chancengleichheitsgedankens gleichheit für vereinbar. „Wenn es richtig ist, daß die Ungleichheit unter den Menschen aus dem Begriff der Gesellschaft als moralischer Gesellschaft folgt, dann kann es in der Welt unserer Erfahrung eine Gesellschaft völlig Gleicher nicht geben. Natürlich ist Gleichheit vor dem Gesetz und gleiches Wahlrecht, sind gleiche Erziehungschancen und andere konkrete Gleichheiten möglich und auch wirklich 18 ." b)Der

weite Ermessensspielraum

bei darreichender

Verwaltung

Einen besonders weiten Spielraum will das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber zubilligen, wenn es nicht um Eingriffe in die Individualsphäre geht, sondern um (freiwillige) Darreichungen. Das Gericht hat diese These freilich nie begründet. Sie ist auch entbehrlich und sogar irreführend. Zwar bewegt sich der Gesetzgeber im Bereich der Eingriffsverwaltung in engeren verfassungsrechtlichen Grenzen als bei der freiwilligen Gewährung von Darreichungen. Dieser geringere Grad von Gebundensein bezieht sich aber niemals auf den allgemeinen Gleichheitssatz, sondern auf andere Verfassungsvorschriften. So mag etwa die Gewährung von Kriegsgefangenenentschädigung in der Tat freiwillig sein, weil eine Rechtspflicht dazu den Art. 1 und 20 GG nicht entnommen werden kann. Das Willkürverbot des Art. 3 I GG bleibt dadurch jedoch unberührt. Denn es ist kaum anzunehmen, daß das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber erlauben will, auf dem Gebiet der darreichen den Verwaltung „ein bißchen Willkür zu üben" 19 . Es ist notwendig, daß Gesetzgebung und Rechtsprechung den allgemeinen Gleichheitssatz auch im Gebiet der darreichenden Verwaltung im Räume agonaler Strukturen oder sozialer Verdichtungen zum Chancengleichheitsgebot umwandeln. c) Der Vorwurf

der mangelnden

Justiziabilität

Gegen die Anwendung des Chancengleichheitsgedankens — im Hinblick auf die Parteiensubventionierung — bringt v. Münch die Meinung zum Ausdruck, daß die Verletzung der Chancengleichheit kaum justitiabel sei. „Der Zusammenhang zwischen Subventionsgewährung und Chancengleichheit erweist sich insgesamt als eine rechtlichen Erwägungen kaum zugängliche, jedenfalls nicht judifizierbare Frage des guten parlamentarischen Stiles. Für den extremen Fall einer klar erkennbar wirtschaftlich völlig unsinnigen, allein aus dem wahltaktischen Motiv des Stimmenfangs erfolgenden Subventionierung bestimmter Wirt18 19

Dahrendorf, a.a.O., S. 30. Fuß, JZ 1962, 600.

58

IV. Die Entwicklung des Chancengleichheitsgedankens

schaftszweige bleibt somit rechtlich nur die Möglichkeit, daß in vergleichbarer Lage befindliche Wirtschaftszweige eine Verletzung des Gleichheitssatzes rügen; faktisch wäre zu hoffen, daß die öffentliche Meinung sich gegen einen solchen undemokratischen Vorgang wenden würde 20 ." Der Vorwurf der mangelnden Justitiabilität muß aber mit gleicher Berechtigung gegenüber dem Willkürverbot erhoben werden, auch wenn man dieses in der Gestalt eines Verbots der objektiven Unangemessenheit21 zur Anwendung bringt. Das Bundesverfassungsgericht hält es nicht für seine Aufgabe, vorwiegend wirtschafts-verwaltungsrechtliche Fragen mit umfangreicher Beweisaufnahme über rechtstechnische Einzelregelungen zu klären. Die Unrichtigkeit einer wirtschaftlichen Prognose und die damit notwendig werdenden gesetzgeberischen Maßnahmen lassen nach Meinung des Gerichts nicht auf Willkür schließen 22 .

20 21 22

von Münch, AöR n. F. 46, 278. Rinck, JÖR, 10, 271 ff. B V e r f G E. v. 27.1.1965, Bd. 18, 315 (332).

V. Verwaltung und Chancengleichheit 1. Legislatives und administratives Ermessen

Das Gleichheitsgebot bindet neben der Gesetzgebung auch Rechtsprechung und Verwaltung, ohne daß von der Verfassung her zu erkennen ist, ob die Bindung aller 3 Gewalten gleich intensiv ist. Auf den ersten Blick hin möchte man auch vermuten, daß der Gleichheitssatz — welche Interpretation man auch ihm immer gewähren will — wie auch alle anderen Grundrechte oder Grundsatznormen alle 3 Gewalten gleichmäßig bindet 1 . Jedoch zwingt Art. I Abs. 3 GG keineswegs zu dieser formalen Interpretation der Bindungswirkung. Es ist zwar offenkundig, daß die Interpretation der Grundrechte und ihre Bindungswirkung von dem Gesichtspunkt der Beschränkung der Legislative durch die Grundrechte ausgeht. Dies mag vor allem daran liegen, daß gewichtsmäßig die Normenkontrolle 2 eine überragende Bedeutung gewonnen hat, und daß Grundrechtsverletzungen des Gesetzgebers viel weitreichendere Folgen haben, als solche der Verwaltung im Einzelfall. Die Ausrichtung der Interpretation der Grundrechte auf die Legislativgewalt muß dann zwangsläufig dazu führen, daß die Grundrechte, insbesondere der Gleichheitssatz, interpretativ aufgelöst werden, um den gesetzgeberischen Spielraum durch die Rechtsprechungsgewalt nicht unverhältnismäßig einzuengen. Mit einem so interpretativ eingeschränkten Grundrechtsbild kann man die Bindung der Verwaltung nicht mehr sachgerecht bewerkstelligen3. Der Spielraum der Verwaltung im Rahmen der unbestimmten Rechts- und Gesetzesbegriffe, der sogenannten Begriffshöfe, Begriffs1 Vgl. Maunz/Dürig, RdNr. 100/101, 105/106 zu A r t . 1 Abs. I I I GG. D ü r i g hebt allerdings m i t Recht die Bedrohung der parlamentarischen Willensfreiheit hervor, die durch den Gleichheitssatz gegeben sein könnte. Das Lob, das er hier dem B V e r f G zollt, k o m m t doch einer Zweispurigkeit der Bindungswirkung über Gesetzgebung u n d V e r w a l t u n g gleich. Schaumann, JZ 1966, 721. 2 Babel, Probleme der abstrakten Normenkontrolle, B e r l i n 1965. Auch f ü r die konkrete Normenkontrolle nach A r t . 100 Abs. 1 GG gilt das gleiche. Vgl. Groß, D R i Z 1965, 363. 3 Leibholz, Die Gleichheit vor dem Gesetz, B e r l i n 1959, S. 88. Es hätte dann A r t . 1 Abs. I I I GG f ü r die V e r w a l t u n g nicht n u r nichts neues bedeutet, es bestünde keine „unmittelbare Verfassungsmäßigkeit der V e r w a l t u n g " (Maunz/ Dürig, RdNr. 106 zu A r t . 1 Abs. I I I GG), sondern die V e r w a l t u n g wäre n u r durch das Gesetz u n d den Verwaltungszweck gebunden. Daß es m i t dem Wesen eines Rechtsstaates unvereinbar wäre, w e n n sich diese i n rein „ w i l l k ü r lichen Bahnen bewegen" dürfte, ist ein alter Lehrsatz rechtsstaatlichen V e r waltungsrechts (Schmedding, Staatslexikon, Freiburg 1912, Sp. 845).

60

V. Verwaltung und Chancengleichheit

felder 4 , oder wie man auch immer die auf der Tatbestandsseite liegenden generalklauselartigen Ermächtigungen bezeichnen mag, ist dem Gesetzgeber unbekannt 5 . Er nimmt nur Kompetenzen wahr, ohne daß er an unbestimmte Rechtsbegriffe ermächtigungsmäßig gebunden wäre. Seine Bindung ist nur eine ermessensmäßige im Rahmen der Vielzahl gesetzgeberischer Handlungsmöglichkeiten. Verwandt ist diese Art gesetzgeberischen Ermessens mit dem verwaltungsrechtlichen Handlungsermessen — Rechtsfolge — Entschließungs- oder Auswahlermessen nur dort, wo es sich um warhaft frei gestaltendes Ermessen handelt 6 . Denn schon im Bereich der ermesssensfreien Verwaltung — gekennzeichnet durch „kann" oder „soll"-Prädikate der Satzaussage — liegen die Dinge anders, weil hier die Verwaltung typische Fälle auf Grund der Soll-Vorschrift ohne Ermessensspielraum gleich regeln muß, oder im Rahmen der Kann-Vorschriften auf Grund vorangegangenen Tuns und dadurch eingetretener Selbstbindung7 nicht mehr unbeschränkt vom eingeschlagenen Weg abweichen kann. Hier zeigt sich, daß die Bindung der Verwaltung gerade in den Bereichen, die außerhalb der frei gestaltenden Verwaltung liegen und den Bürger weit stärker betreffen, als jene eingriffsfreie, gestaltende Verwaltung, vorwiegend vom Gesetz selbst vorgenommen wird, so daß der Bindung an die Grundrechte, insbesondere an den Gleichheitssatz, nur sekundäre Bedeutung zukommen könnte. Dies gilt um so mehr, wenn man der herrschenden Meinung folgt und im Gleichheitssatz nichts anderes als das Verbot unsachlicher oder willkürlicher Entscheidungen erblickt. Hier würde sich der durch Interpretation der gesetzgeberischen Bindung gewonnene Grundrechtsinhalt in vollkommene Deckung bringen lassen mit überkommenen und altbewährten Prinzipien der Verwaltung, die herkömmlich als Verbot des Ermessensmißbrauchs 8 gekennzeichnet werden. 4 Jesch, Unbestimmter Rechtsbegriff u n d Ermessen i n rechtstheoretischer u n d verfassungsrechtlicher Sicht, AöR 82,163 ff. 5 Die von Lerche herausgearbeiteten Verfassungsaufträge: Programmsätze, Verfassungsbefehle, Aufträge zur Verfassungsfortbildung, ändern daran nichts (Lerche, AöR 90,341). « Forsthoff, a.a.O., S. 86 f.; Wolff, Verwaltungsrecht, I, § 311/II. 7 Vgl. OVG Münster. E 4, 9 u n d 9, 181; Bad.-Wttbg. V G H : Rspr. 1, 74; 9, 471; O V G Hamburg, VerwRspr. 2,344 ff. Wolff, a.a.O., § 31/11. 8 Eyermann!Fröhler, 4. A u f l . RdNr. 22 u. 25 zu § 114 V w G O ; Vie, A n m . 1 zu § 114 V w G O ; Koehler, A n m . A I I 3 zu 114 V w G O ; Wolff, Verw.Recht I , § 31 I I 2; Forsthoff, Verw.Recht, § 5,1 (S. 79 ff.); Bachof, Gedenkschrift, S. 226. Unter dem Begriff der „eccesso d i potere" faßt man i m italienischen Verwaltungsrecht folgende Verletzungsarten zusammen: a) Sviamento d i potere, b) errore d i fatto, c) travisamento d i fatti, d) illogicità del provvedimento, e) contraddizione con provvedimento precedenti. (Lessona, Introduzione a l D i r i t t o A m m i n i s t r a t i v o e sue strutture fondamentali, Bologna 1960, S. 87). Vgl. auch den „recours en excès de pouvoir" i m französischen Verwaltungsrecht: Laubadère, Manuel de

V. Verwaltung und Chancengleichheit Es bedürfte keiner grundrechtlichen Bindung der Verwaltung, um willkürliche — ermessensverwirrende, ermessensverkehrende, ermessensabweichende — Verwaltungsakte 9 als rechtswidrig zu kennzeichnen. Es drängt sich deshalb die Frage auf, ob der Gleichheitssatz, abgesehen von seinen verfassungsrechtlichen Konkretisierungen in Art. 3 Abs. 2 und 3; 6 Abs. Ö; 33 Abs. 1 und 2; und abgesehen von seinen gesetzgeberischen Umformungen, ein unmittelbares Gebot gegenüber der Verwaltung zu formaler Gleichheit entfaltet. Die bekannte Entwicklung, das Hechtsfolgeermessen weitgehend durch Anspruchssysteme zu ersetzen, kommt, wenn auch von einer anderen Seite, dem Anliegen formaler Gleichheit entgegen, da aus der Ermessensbetätigung Rechtsanwendung wird, die unter dem Postulat formaler Gleichheit steht. Diesem Ergebnis arbeitet aber die Rechtsprechung mit dem Instrument des Willkürverbots entgegen. Dabei unterlaufen zwei schwerwiegende Fehler. Der erste stellt sich dar als die Verwechslung von Kontroll- und Funktionsnorm, der zweite als Übertragung des Kontrollnormendenkens gegenüber dem Gesetzgeber auf die Verwaltung. Dabei kann offen bleiben, ob die Funktionsnorm gegenüber dem Gesetzgeber und gegenüber der Verwaltung in gleicher Weise wirkt. Es kann auf keinen Fall zu einer sinnvollen Interpretation des Gleichheitssatzes führen, wenn man die aus der Kontrollnorm — noch dazu gegenüber der Legislative — gewonnenen Ergebnisse auf die Rechtsanwendung durch die Verwaltung, also auf den Gleichheitssatz in seiner funktionalnormativen Eigenschaft überträgt. Dies sieht dann häufig so aus, daß der rechtsstaatliche Fortschritt, der durch Gewährung von Rechtsansprüchen erzielt wurde, durch die Anwendung des Willkürverbotsschemas im Rahmen der Rechtsanwendungsgleichheit wieder aufgehoben wird. Das aufgehobene Handlungsermessen wird im Grunde genommen nur durch ein anderes Ermessen, nämlich das Beurteilungsermessen, im Rahmen der Willkürprüfung, als der Suche nach dem sachlich einleuchtenden Grunde, ersetzt. Damit wäre für die Verwaltung kein Fortschritt erzielt, vielmehr nur eine Bewegung im Kreise getan 98 . droit administratif, Paris 1947, S. 96 ff. Vgl. auch die verwandten Begriffe des spanischen Verwaltungsrechts „deviación de poder" u n d „ejercicio de potestades administra tivas", sowie „torcida interpretation" u n d „ausencia de los Supuestos". (Rovo-Villanova, Elementos de Derecho Administrativo, V a l l a dolid 1960,1, S. 120.) • Der Verfasser folgt hier der Terminologie bei H. J. Wolff , a.a.O., § 31 I I . ®a Ob die Entscheidung des BVerfGE 20, 150, w i e Rupp, N J W 1966, 2037, meint, zu einer neuen Ermessenslehre Anlaß gibt, ist unseres Erachtens zu bejahen. Z u den Divergenzen vgl. auch Menger/Erichsen, VerwArch. Bd. 58, S. 279/283. Z u r Verwechslung von Funktions- u n d K o n t r o l l n o r m vgl. Böckenförde, Der allgemeine Gleichheitssatz, a.a.O., S. 38 ff.; Hesse, Grundzüge, a.a.O., S. 166; ein interessantes Beispiel hierfür ist auch die unterschiedliche I n t e r pretation des Äquivalenzprinzipes als Verbot eines Mißverhältnisses (BVerfG, B B 1967, 6) u n d Gebot eines angemessenen Verhältnisses zwischen Gebühr u n d der besonderen Leistung (BVerwGE 12, 162/166; BVerwG, DVB1 1967, S. 577).

62

V. Verwaltung und Chancengleichheit 2. Geschichtliche Entwicklungslinien

Eine solche Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes zu einem spezifizierten Gleichheitsgebot könnte in der Entwicklung des Grundsatzes der Chancengleichheit liegen. Das Gleichheitsgebot hat in seiner geschichtlichen Entwicklung verschiedene Stufen durchlaufen. Es trat zunächst bereits vor der französischen Revolution 10 als Paritätsgrundsatz 11 in den ständischen Verfassungen auf und gewann in der Schlichtung der Religionskämpfe als „exacta mutuaque aequalitas" 12 überragende Bedeutung in der Religionsverfassung des Reiches. Auch in der Gestalt der revolutionären Freiheits- und Gleichheitsrechte zeigt der Gleichheitssatz egalitäre Züge, wenn er die Gleichheit aller subjektiv-öffentlichen Rechte beinhaltete. Beiden geschichtlichen Erscheinungsformen ist gemeinsam, daß es sich um ein Gleichheitsstreben zwischen numerisch begrenzten Gruppen handelte. Die durch den westfälischen Frieden anerkannten Religionsparteien waren nicht mehr als drei und der soziale und historische Hintergrund der Menschenrechtserklärung vom 26. 8.1789 wurde durch die drei Klassen des ancien régime geprägt 18 . Unter solchen Voraussetzungen würde die Anwendung religiöser oder sozialer Gleichheit im Sinne eines Ausschlusses unsachlicher Willkür den konkreten Forderungen nicht gerecht werden. Gleichsam unter der Herrschaft der kleinen Zahl formt sich die Gleichheitsidee um in konkrete und formale Gleichheit, in numerische Gleichheit oder Gleichheit der Chance. Auch die Gleichheitsforderung der Frankfurter Nationalversammlung ist noch durchaus von der Idee der Parität zwischen den Konfessionen und der Gleichberechtigung zwischen Bürgertum und Adel beherrscht 14. In ähnlicher Weise wird der Gleichheitssatz behandelt 10 Léon de Poncis sieht i n der Forderung nach Gleichheit das Verlangen nach „suppression des privilèges". (Zit. nach Rees, Die außerparlamentarische E n t stehungsgeschichte der Menschenrechte von 1789, Bonn 1910, S. 109. — Aubry betont vor allem die Tendenz zur Nivellierung; Aubry, Die französische Revolution, Zürich 1948, Bd. I, S. 121/129.) 11 Maunz, Toleranz u n d Parität i m deutschen Staatsrecht, München 1953. Zippelius, B K , RdNr. 19 zu A r t . 4 GG. 12 Instrumentum pacis o. A r t . V § 1, Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums u n d des römischen Katholizismus, 3. Aufl., Tübingen 1911, 291, 430, 21. Interpretiert w i r d diese Gleichheit folgendermaßen: „ i t a u t quod u n i p a r t i iustum est, alteri quoque sit iustum". 13 Z u r noch ungelösten Streitfrage, ob die Rousseau'sehe Gleichheitsidee oder die nordamerikanische Gewissensfreiheit Ausgangspunkt der Menschenrechtserklärung war, vgl. Jellinek, Die E r k l ä r u n g der Menschen- u n d Bürgerrechte, 4. A u f l . 1927, sowie die von Schnur gesammelten Beiträge hierzu: Z u r Geschichte der E r k l ä r u n g der Menschenrechte, Darmstadt 1964. 14 § 137 des Frankfurter Grundrechtskatalogs von 1849 sieht i n Abs. 1 die Abschaffung der Adelsvorrechte, i n Abs. 3 die Gleichheit aller vor dem Gesetz, i n Abs. 4 die Abschaffung aller Titel, i n Abs. 6 den gleichen Zugang zu den öffentlichen Ä m t e r n , i n Abs. 7 die gleiche Wehrpflicht vor.

V. V e r w a l t u n g u n d Chancengleichheit i n der Verfassung von Sachsen-Coburg-Gotha 1 5 , P r e u ß e n 1 6 , Oldenburg 1 7 , Reuß ältere L i n i e 1 8 , B r e m e n 1 9 . D i e Verdichtung der Gleichheitsidee zur P a r i t ä t u n d formalen Gleichheit vollzieht sich also offenbar i m m e r n u r unter der Herrschaft der kleinen Zahl, oder, u m einen modernen Ausdruck zu verwenden, zwischen Oligopolen 2 0 . D a b e i k a n n die Verdichtung zur formalen Gleichheit u n d z u m numerischen Proporz Paritätsformen zwischen gesellschaftlichen Gruppen annehmen, oder sich i n unmittelbar individuelle Rechte verfestigen. I m R a h m e n der religiösen Gleichheit finden w i r überwiegend den numerischen Proporz zwischen den R e l i gionsparteien u n d als Abspaltung hiervon das individuelle subjektive öffentliche Recht auf den gleichen Genuß aller bürgerlichen u n d öffentlichen Rechte unabhängig v o m Bekenntnis, sowie den gleichen Zugang zu den öffentlichen Ä m t e r n 2 1 . Auch bei diesen letzten subjektiven U m f o r m u n g e n der Gleichheitsidee handelt es sich u m formale Chancengleichheit, v e r w a n d t den B e stimmungen i n A r t . 3 Abs. 2 u n d 3 u n d A r t . 33 Abs. 3 G G .

15 1852, § 30. Eckhardt, E., Die Grundrechte v o m Wiener Kongreß bis zur Gegenwart, Breslau 1913, V I , S. 161 ff., i n : Abh. aus dem Staats- u n d V e r w a l tungsrecht. 16 1850, A r t . 4. Eckhardt, E., a.a.O., S. 161 ff.; Arndt, Preuß. Verfassungsurkunde, B e r l i n 1904, A n m . 1 u n d 2 zu A r t . 4. Vgl. auch das Eheverbot i m A L R , T e i l I I , T i t . 1, §§ 30—33. 17 18 19

1852, A r t . 31 § 1, Eckhardt, a.a.O., S. 161 ff. 1867, § 24; Eckhardt, a.a.O., S. 161 ff. 1854, § 17 Abs. 1 u n d 2, Eckhardt, a.a.O., S. 161 ff.

20 Die Lösungsversuche durch Verdrängung, Preisstarrheit, Preisführerschaft oder „Collusion" interessieren hier nicht. (Stackelb erg, M a r k t f o r m e n u n d Gleichgewicht, Wien 1934; Neumann/ Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton 1947, 2. A u f l . ; Richter, Das Konkurrenzproblem i m Oligopol, B e r l i n 1954; Rose, Staatslexikon, V I 1961, Sp. 1.) Daß die M o n t a n union gemäß A r t . 4 Abs. 2 M V i n besonderem Maße unter der Herrschaft der kleinen Zahlen steht, bedarf keiner Erörterung u n d unterstreicht die Bedeutung der Chancengleichheit als egalitäre oder wertende Gleichheit f ü r Gesetzgebung u n d Verwaltung. Der Unterschied zwischen egalitärer u n d wertender Gleichheit läßt sich gut am Beispiel der nordamerikanischen A n t i t r u s t Laws u n d am deutschen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen v o m 27. 7.1957 ( B G B l I , 1081) darstellen. (Loerke, Hoheitl. Gewalt u. Diskriminierungsverbot nach dem Montanvertrage, H a m b u r g 1964, S. 27, 35, 57. Zimmermann, E., Die Preisdiskriminierung i m Recht der Europäischen Gemeinschaft f ü r Kohle u n d Stahl, 1962, S. 261 ff. Mestmäcker, Das Diskriminierungsverbot des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft für Kohle u n d Stahl, i n : Kartelle u n d Monopole i m modernen Recht, Bd. 1, S. 309 ff. Böhm, Franz, ebd., S. 17 betont die Zerstörung der Privatrechtsordnung durch die Monopolisierung; Kronstein, ebd., S. 111/117 zieht die Parallele zum Erbrecht, das durch gleiche E r b quoten den später Hinzutretenden gleichberechtigt, dem bereits Vorhandenen aber n u r eine Chance verringert. 21 Die herrschende Meinung läßt unzutreffender Weise n u r ein Recht — aber damit auch ein leerlaufendes — auf gleiche Bewertung zu. Richtig dagegen Maunz/Dürig, RdNr. 16 zu A r t . 33 GG.

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V. Verwaltung und Chancengleichheit 3. Die Bedeutung einer formalen Gleichheit für die moderne Verwaltung

a) Das Fehlen einer dogmatischen Rechtfertigung Es fehlt bisher noch an jeder dogmatischen Erklärung, warum außerhalb der vom Grundgesetz normierten formalen Gleichheitspostulate (Art. 3 Abs. 2 und 3, Art. 33 Abs. 3 GG) der allgemeine Gleichheitssatz — allgemein verstanden als Willkürverbot — sich zur formalen Gleichheit kontrahiert, wenn es sich um die gleichen Rechte, Rechtspositionen und Chancen im Rahmen der politischen Parteien oder der Arbeitgeber und Arbeitnehmer handelt. Das Problem der Arbeitskampfparität 22 der am Wirtschaftsleben teilnehmenden Gruppen soll hier unberücksichtigt bleiben, obwohl es offenbar auch um eine Verfestigung des allgemeinen Gleichheitssatzes unter der Herrschaft der kleinen Zahl, der Arbeitgeberund Arbeitnehmerverbände geht. I n seiner Entscheidung vom 19. 7.1966 23 bekennt sich das BVerfG wiederum nachdrücklich zum Grundsatz der Chancengleichheit bei der Zuwendung öffentlicher Mittel zur Finanzierung von Wahlkämpfen. Das Gericht beruft sich auf diesen Rechtsgrundsatz, ohne an dieser Stelle die auch in früheren Entscheidungen fehlende dogmatische Begründung nachzuliefern. Warum soll der allgemeine Gleichheitssatz gegenüber Vereinigungen oder Versammlungen, die von Art. 8 und 9 GG geschützt werden, nur als Willkürverbot Geltung haben, während er gegenüber politischen Parteien in seiner streng formalen Gestalt der Chancengleichheit anzuwenden ist 24 ? Dieses Ergebnis kann auch nicht mit Art. 3 Abs. 3 GG gerechtfertigt werden, weil die Versagung eines finanziellen Zuschusses zur Bestreitung des Wahlkampfes einer nicht im Parlament vertretenen Partei nicht aus Gründen der Diskriminierimg einer bestimmten Überzeugung, Rasse oder Religion erfolgt, sondern ihren sachlichen Grund in der Erhaltung der Funktionsfähigkeit hat. In gewissem Umfang läßt das Gericht im Rahmen des formalen Gleichheitsgebotes sachlich begründete, also nicht willkürliche Differenzierungen zwischen solchen Parteien zu, die bereits in der Legislative vertreten sind, und jenen, die zum ersten Male kandidieren. Hier kehrt sich das Verhältnis von Art. 3/1 zu seinen Spezialisierungen in 3/II und 3 / I I I geradezu um. Auszugehen ist von der streng formalen Chancengleichheit, die aus gewissen sachlichen Gründen im Sinne eines Willkürverbotes modifiziert werden kann. Damit ist aber keineswegs 21

Ramm, J Z 1967, 71; zum politischen K a m p f : O L G Hamburg, N J W 1967,

159. 28

BVerfG, D Ö V 1966, 563; sowie die E v o m 3.12.1968, DVB11969,138. BVerfGE 14, 121; die Entscheidung v o m 3.12.1968, DVB1 1969, 130 (140/ 141) begründet die Chancengleichheit der Parteien über die Wahlrechtsgleichheit des A r t . 38 GG. 24

V. Verwaltung und Chancengleichheit die dogmatische Hechtfertigung für die Verschiedenheit der Interpretation des Gleichheitssatzes gegeben. b) Die Bedeutung des Gleichheitsgebotes für die Verwaltung Um sich die Bedeutung des Gleichheitssatzes für die Verwaltung klar zu machen, bedarf es einer Vorabklärung ihres eigenen Wesens. Noch vor einem halben Jahrhundert schien der Begriff der Verwaltung unproblematisch und wurde von der Gesetzgebung dadurch unterschieden, daß sie nicht den Erlaß allgemeiner Vorschriften, sondern die Erledigung konkreter Angelegenheiten bezwecke26. Der Unterschied der Verwaltung zur Rechtspflege wurde darin erblickt, daß sie sich nicht auf die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung, sondern auf die Wahrnehmung von Interessen erstrecke. Die Natur dieser Interessen bestimmte den Verwaltungsbegriff im materiellen Sinne, worunter man diejenige staatliche Tätigkeit verstand, welche den Staats- und Volksinteressen zu dienen bestimmt war 2 6 . Die auf v. Stahl 27 zurückgehende Abgrenzung von Rechtsprechung und Verwaltung, wonach das Recht im ersteren Falle Selbstzweck, im letzteren nur Grenze von Verwaltungsaktivitäten ist, wird heute nicht mehr gebilligt 28 , da ja auch für die Verwaltung die Aussage von Art. 1 Abs. 2 GG maßgebend ist, wonach die Menschenrechte als Grundlage jeder Gemeinschaft die Verwaltung nicht nur binden, sondern auch materiell be25 Josef Pötzl sieht den Begriff der V e r w a l t u n g gekennzeichnet durch die v o m Staatsoberhaupt ausgehende u n d geleitete Tätigkeit, welche den Staatszweck i m Leben zu verwirklichen bestimmt ist. (Lehrbuch des Verwaltungsrechts, München 1858, 2. Aufl., S. 1.) Nach W i l h e l m Krais ist innere V e r w a l t u n g derjenige T e i l der Staatsverwaltung, welcher sich insbesondere die Förderung der Wohlfahrt des Staates, der bürgerlichen Gesellschaft u n d des einzelnen sowohl durch direkte Pflege als durch Beseitigung der dem Gedeihen entgegenstehenden Hindernisse zur Aufgabe setzt. (Handbuch der inneren Verwaltung, Würzburg 1875, S. 1.) Nach O. v. Sarvey ist der Begriff dadurch gekennzeichnet, daß er diejenige Tätigkeit umfaßt, welche auf die E r f ü l l u n g der Aufgaben des Gemeinwesens u n d die Befriedigung seiner Bedürfnisse u n d auf die Erreichung dieses Zweckes durch einen, i n der Erscheinung der äußeren Welt, b e w i r k t e n u n d erkennbaren Erfolg, oder kurz auf die V e r w i r k l i c h u n g der öffentlichen Interessen gerichtet ist. (Handbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, hrsg. v. H. Marquardsen, Freiburg i. Br. 1887, Bd. 1, Halbbd. I I , 1884, S. 5.) Nach Lorenz r . Stein ist die V e r w a l t u n g dasjenige Gebiet des organischen Staatslebens, i n welchem der W i l l e des persönlichen Staats durch die Tat der dazu bestimmten Organe i n den natürlichen u n d persönlichen Lebenselementen des Staates v e r w i r k l i c h t w i r d . (Handbuch der Verwaltungslehre u n d des Verwaltungsrechts, Stuttgart 1870, S. 7.) 28 Meyer/Anschütz, Deutsches Staatsrecht, Leipzig 1905, S. 641. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, 3. Aufl., B e r l i n 1961, S. 1 u. 7. 27 Stahl, Philosophie des Rechts, 1878, 5. Aufl., Bd. 2,1. Abt., S. 201. 28 Forsthoff, a.a.O., S. 3.

S Scholler

O.,

66

V. V e r w a l t u n g u n d Chancengleichheit

stimmen 2 9 . Forsthoff 3 0 weist darauf hin, daß hinter dem Bekenntnis von A r t . 1 Abs. 2 G G auch eine neue Verfassungswirklichkeit steht, w e i l die V e r w a l t u n g nicht mehr n u r regulativ, zwischen den beiden selbständigen Sphären von Gesellschaft und Staat w i r k e . Das Zusammenwachsen dieser beiden S p h ä r e n 3 1 i m modernen, sozial verfaßten Rechtsstaat, bedeutet für die V e r w a l t u n g , daß sie nicht mehr an gesellschaftliche u n d soziale V o r aussetzungen anknüpfen kann, u m Störungen des status quo abzuwenden, oder Entwicklungen i n rechte Bahnen zu leiten. V i e l m e h r müssen diese gesellschaftlichen Voraussetzungen erst geschaffen werden, w i e das an H a n d des Lastenausgleichsrechts, des Flüchtlingsrechts, aber auch der Begabtenförderung leicht nachgewiesen werden kann. Diese sozialstaatliche V e r w a l t u n g ist w e i t mehr leistende als eingreifende V e r w a l tung, u n d ihr Schwergewicht hat sich längst von der sicherheitsrechtlichen Aufgabe auf die Daseinsvorsorge verlagert 3 2 . D i e allgemeine E r kenntnis, daß die rein negative Definition der V e r w a l t u n g keinen E r kenntniswert h a t 3 3 , ist bedauerlicherweise nicht fruchtbar geworden i n d e m Sinne, daß eine positive Definition der E x e k u t i v g e w a l t hervorgebracht worden wäre. D i e Versuche hierzu sind allerdings vorhanden, sei es, daß m a n w i e W . Jellinek sie als die T ä t i g k e i t bezeichnet, die 29

Merk, Deutsches Verwaltungsrecht, B e r l i n 1962, S. 92/93. Forsthoff, a.a.O., S. 3; ders., Begriff u n d Wesen des sozialen Rechtsstaates, W d S t R L 12, B e r l i n 1954, S. 13, unter Bezugnahme auf Lorenz von Stein; ders., Die Bundesrepublik Deutschland, i n : „ M e r k u r " , Jg. X I V , H. 9, Stuttgart 1960, S. 807 ff. Z u m S t r u k t u r w a n d e l von Staat u n d Gesellschaft vgl. auch: Habermas, S t r u k t u r w a n d e l der Öffentlichkeit, Neuwied 1962, S. 40 u. 88. 31 Daß an die Stelle der Zweiteilung von Gesellschaft u n d Gemeinschaft (Tönnies) eine vielfach differenzierte u n d überlagerte Gliederung i n private, privatöffentliche u n d öffentliche Sphären getreten ist, wurde v o m Verfasser i n : „Person u n d Öffentlichkeit", München 1967, S. 74 ff., ausgeführt. Martens, ö f f e n t l i c h als Rechtsbegriff, Bad Homburg 1969, S. 42 u n d 81 ff. 32 Forsthoff, a.a.O., S. 35. 33 Forsthoff, a.a.O., S. 1 ; Turegg, Κ . Ε. ν ./Kraus, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 4. Aufl., B e r l i n 1962, S. 5. Vgl. auch die gegenständliche u n d organisatorische Definition der V e r w a l t u n g bei Obermayer, die auch n u r eine negative Definition ist. (Mang iMaunz/May er/Ob er may er, Staats- u n d Verwaltungsrecht i n Bayern, 3. Aufl., München 1968, S. 122.) Wolff bestimmt die V e r w a l t u n g i m materiellen Sinne als mannigfaltige, zweckbestimmte i. d. R. fremdnützige u n d verantwortliche, n u r teilplanende, selbstbeteiligte, durchführende u n d gestaltende Besorgung von Angelegenheiten. (Wolff, a.a.O., § 2 / I I ; Peters, Hans, Lehrbuch der Verwaltung, B e r l i n 1949, S. 10; ders., Staatslexikon, Freiburg 1963, Sp. 224 ff.) I n der ausländischen L i t e r a t u r herrscht die Definition der V e r w a l t u n g i m materiellen Sinne vor. (Laubadère, A . de, Manuel de droit administratif, Paris 1947.) L. definiert die V e r w a l t u n g gegenständlich (organisation) u n d f u n k t i o n a l (activité) " A u premier sens Tadministration est l'ensemble des organismes qui, sous l'impulsion générale, des pouvoirs politiques, assurent les multiples interventions de l'Etat moderne dans la vie des particuliers: pouvoir centrale, autorité locale, telles que préfets, maires, conseils généraux et municipaux, fonctionnaires, entreprises et organismes publics. E n u n second sens, l'administration est une activité, l'activité même qu'assurent tous les organes que l'on vient d'indiquer." 30

V. Verwaltung und Chancengleichheit

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unterhalb der Sphäre der Regierung auf die Schaffung oder Verhinderung von etwas Neuem im Einzelfall gerichtet ist 34 , oder mit v. TureggKrauss 35 sie als handelnde Staatsgewalt, als Tätigwerden im Dienst der allgemeinen Aufgaben und Zwecke, oder mit Fleiner 36 als Tätigkeit 37 des Staates zur Erreichung eines Lebenszweckes unter der eigenen Rechtsordnung bezeichnet. Alle diese Definitionen kranken daran, daß das genus proximum (Tätigkeit, Handeln usw.) durch differentia spezifica (Schaffung und Verhinderung, allgemeine Aufgaben, Erreichung eines Lebenszweckes) näher gekennzeichnet werden soll, die im Grunde genommen Allgemeinbegriffe sind, und daher den Begriffsinhalt nicht anreichern. Es soll hier nicht der Versuch unternommen werden, eine eigene zureichende Definition zu geben, da es für die vorliegende Untersuchung ausreicht, sich dem Phänomen der Verwaltung rein deskriptiv zu nähern 38 . Danach ist für die Verwaltung im Gegensatz zur Justiz kennzeichnend, daß sie nicht streitentscheidende Gesetzesanwendung durch einen Dritten, sondern sozialgestaltendes Handeln in eigener Sache ist. Hierbei ist zu betonen, daß, was Forsthoff offen läßt 39 , auch das status-quo-Moment für die Verwaltung nicht gilt, so wesentlich es auch für die richterliche Tätigkeit —abgesehen vom Verfahrensrecht 40 und retroaktiven Gesetzen41 — ist. Für die Verwaltung, die ihr positives Merkmal gerade im Schaffen 34 Jellinek, Verwaltungsrecht, 1948, 3. Aufl., S. 6. Forsthoff erwähnt nicht, daß W. Jellinek auch eine positive Definition gibt. 35 υ. Turegg/Kraus, a.a.O., S. 5. 36 Fleiner, Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, 8. Aufl., 1928, S. 7. 37 I m französischen Verwaltungsrecht entspricht diesem Begriff das W o r t „activité" (vgl. Laubadère, S. 5) ; i m italienischen „ a t t i v i t à amministrativa". Sie bedeutet „ a t t i v i t à amministrativa diretta alla soddisfazione dei propri i n t e r r e s i . . . a t t i v i t à concreta con cui lo Stato nei l i m i t i ed i n conformità del d i r i t t o obbietivo, cerca d i raggiungere i suoi scopi, d i soddisfare i p r o p r i bisogni". (Silvio Lessona, Introduzione al D i r i t t o A m m i n i s t r a t i v o e sue strutture fondamentali, Bologna 1960, S. 42.) Dies k o m m t auch i n der Definition des spanischen Verwaltungsrechts zum Ausdruck „ l a verdad es que se administra siempre que se ejerce intencionadamente cierta actividad para la realisación de u n fin" (Antonio Rovo-Villanova, Elementos de Derecho Administrative, Valladolid 1960, S. 6). 58 Z u r Frage einer betriebswirtschaftlichen Verwaltungslehre vgl. Bischofsberger, Durchsetzung u n d Fortbildung betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse i n der öffentlichen Verwaltung, Zürich 1964. Kritisch zum Versuch Bischofsbergers: Luhmann, der einen „Sprung" aus der Deskription zu einer „allgemeinen Theorie des Verwaltungssystems" f ü r erforderlich hält (Luhmann, VerwArch. 56, S. 303/313). 39 Forsthoff, a.a.O., S. 5. 40 Z u r Rechtsprechung des B V e r f G zur R ü c k w i r k u n g vgl. die Ausführungen bei Leibholz/Rinck, Grundgesetz, RdNr. 40—44 zu A r t . 20. 41 Scheerbarth, Die Anwendung von Gesetzen auf frühere Sachverhalte, B e r l i n 1961. Z u r neuestens Rechtsprechung hierzu vgl. die E des BVerfG, U. v. 7. 7.1964; BVerwG, M D R 1965, 110; BVerfG, B. v. 31. 3.1965, BVerfGE 18, 429 u n d die E des B a y V e r f G H v o m 11.1.1965, V G H E 18 I I 1.



V. Verwaltung und Chancengleichheit

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oder Verhindern von etwas Neuem erblickt 42 , muß das status-quo-Moment ausgeschaltet werden, da sie gerade den bestehenden Status ändern will, indem sie beispielsweise ein illegales Bauwerk beseitigt — Verhinderung von etwas Neuem — oder Brücken, Straßen, Schulen errichtet, Stipendien und Förderungsmaßnahmen verteilt 43 — Schaffung von etwas Neuem —. Demnach wird die Frage nach der Bedeutung des Chancengleichheitssatzes für die Verwaltung heute ganz anders behandelt werden müssen. Zwei Hindernisse standen in der überkommenen Interpretation der Effektivität eines Prinzips der Chancengleichheit entgegen: das eine lag im Begriff der Verwaltung, das andere in der Interpretation des Gleichheitssatzes. Sah man die Verwaltung, basierend auf von Stahl, lediglich als Verwirklichung eines eigenen Zweckes an, dem die Rechtsordnung nur als Mittel zu dienen bestimmt war, so konnte der Gleichheitssatz, der gerade der Rechtsordnung entstammte, immer nur Mittel zum Zweck, niemals aber Selbstzweck sein oder werden 44 . Die Zwecke wurden dem Staat und damit der Verwaltung aus der politischen Ordnung gesetzt; diese wiederum fußte auf der Idee der Zweiteilung von Staat und Gesellschaft und verwies die Gleichheitsidee in den gesellschaftlichen Raum 45 — also außerhalb der Staatszwecke — soweit sie nicht überhaupt die Gleichheitsidee als Chancengleichheit negierte. Der Gleichheitssatz wurde deshalb nicht Teil der Staatszwecke, sondern nur Teilinhalt der einer Verwirklichung der Staatszwecke schrankenziehenden Rechtsordnung. I n der Gestalt als Schranke der Verwaltung — oder auch der Gesetzgebung — trat der Gleichheitssatz in Widerspruch zur Realisierung der Verwaltungszwecke und wurde verständlicherweise auf dem Wege der Interpretation als Willkürverbot entschärft. Nicht nur das Grundgesetz, sondern auch die Verfassungswirklichkeit haben sich geändert. Dies betont mit Recht Merk 4 6 , der die von Stahl42

Jellinek, a.a.O., S. 7. Vgl. das Bayer. Begabtenförderungsgesetz v. 12. 7.1966, GVB1230. 44 Lorenz von Stein (Verwaltungslehre, Bd. I , 2. Aufl., 1869, S. 26 ff., S. 133 ff.) hat, worauf Forsthoff ( W d S t R L 12, 13) zutreffend hingewiesen hat, einen sozialstaatlichen E n t w u r f i m Rahmen der Monarchie verfaßt, nach welchem der von der Rechtsgleichheit geprägte Staat die v o m Prinzip der Ungleichheit durchwaltete Gesellschaft dahingehend zu korrigieren habe, daß keine u n gleichen Rechtsklassen entstünden. Demgegenüber soll heute das Prinzip der marktkonformen D i s k r i m i n i e r u n g i n die staatliche Wirtschaftspolitik übernommen werden (hierzu die Ausführungen von Heinz Wagner auf der Bochumer Staatsrechtslehrertagung 1968), ders., D Ö V 1968,604/607. 45 Dahrendorf, Über den Ursprung der Ungleichheit bei den Menschen. T ü bingen 1961. D. k o m m t gerade zum gegensätzlichen Standpunkt, indem er auf S. 21 ff. den Ursprung der Ungleichheit i n der m i t Sanktionen versehenen N o r m erblickt. Die Definition „ v o r dem Gesetz gleich" erhält bei D. einen temporalen Charakter, während es doch w o h l ursprünglich n u r eine Säkularisierung der theologischen Gleichheit vor Gott ist. 4β Merk, a.a.O., S. 92/93. 43

V. Verwaltung und Chancengleichheit sehe Definition der Verwaltung im Verhältnis zur Rechtsprechung dahingehend ergänzt, daß die Rechtsordnung nicht mehr nur Mittel, oder Schranke des Zweckes, sondern selbst Rechtsgrundlage der rechtsstaatlichen Verwaltung sei. Damit ist der Gleichheitssatz aus seiner Verstoßung in die rein schrankenziehende Funktion herausgehoben und über Art. 1 Abs. 2 und 3 GG zur Rechts- und Funktionsgrundlage der Verwaltung geworden. Zudem sind Gesellschaft und Staat so miteinander verschlungen, daß der moderne Sozialstaat die Verwirklichung der Gleichheit zu einem originären Verwaltungszweck aufgewertet hat. Müßte diese Aufgabe nicht unerfüllbar bleiben, wenn man die Gleichheit als Staats- und Verwaltungszweck, der herkömmlichen Interpretation folgend, nur als Willkürverbot versteht und damit zurückfällt in die Funktion des Gleichheitssatzes als Teilinhalt einer der Verwaltung nur schrankensetzenden Rechtsordnung? c) Chancengleichheit als Aufgabe der Verwaltung Mit dem Bekenntnis des Grundgesetzes zum Sozialstaat ist die soziale Gleichheitidee expressis verbis Zweck, telos und Aufgabe der Verwaltung geworden. Dies bedeutet weit mehr als das Verbot willkürlicher Entscheidungen im Rahmen der durch Ermessensfreiheit gekennzeichneten Verwaltungsbereiche 47. Die Verdichtung dieser Gleichheitsforderung zu einer egalitären Gleichheit vollzieht sich aber nicht auf allen Verwaltungsgebieten gleichzeitig und gleichmäßig. Darüber hinaus gibt es auch eine „domaine réservée" der Verwaltung, in welcher es a limine keine Gleichheit zwischen Verwaltungsträgern und Verwaltungsadressaten geben kann, nämlich das Gebiet der Verwaltungsmonopole. Die Frage der Chancengleichheit zwischen der Verwaltung einerseits und der Wirtschaft andrerseits soll hier nicht näher untersucht werden, obwohl auch dieses Kapitel für die Erörterung des Prinzips der Chancengleichheit aufschlußreich ist. 47 Leibholz geht irrig, aber konsequent von der Identität des „ W i l l k ü r v e r botes" i m Rahmen der ermessensfreien V e r w a l t u n g u n d des grundrechtlichen Gleichheitssatzes aus. Unsachlichkeit des Motivs oder des Zweckes sind w i l l k ü r l i c h u n d damit Ermessensmißbrauch. (Leibholz, Die Gleichheit vor dem Gesetz, 2. A u f l . 1959, S. 72 ff.). Vgl. ferner Stern, Ermessen u n d unzulässige E r messensausübung, B e r l i n 1964, S. 31/35. Stern weist zutreffend die Verletzung des Gleichheitssatzes den objektiven, willkürliches Handeln den subjektiven Ermessensfehlern zu. — I n der Rechtsprechung w i r d die Einengung der E r messensfreiheit der V e r w a l t u n g teils i m Wege der Selbstbindung der V e r waltung, — vergleiche hierzu die Ausführungen des Verfassers: Selbstbindung u n d Selbstbefreiung der Verwaltung, DVB1 1968, 409 —, teils über den unbestimmten Rechtsbegriff angestrebt. N u r i m ersteren F a l l handelt es sich u m eine E i n w i r k u n g des Gleichheitssatzes, i m letzteren dagegen u m die Frage des Umfanges der verwaltungsgerichtlichen Nachprüfung. Vgl. Ossenbühl, DÖV 1968,618 u n d ähnlich ff. J. Müller, DVB11969,119.

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V. V e r w a l t u n g und Chancengleichheit

Es sei i n diesem Zusammenhang neben dem Problem der V e r w a l t u n g s monopole 4 8 nur an das Verhältnis der Betätigung der öffentlichen H a n d auf wirtschaftlichem Gebiet zur Privatwirtschaft e r i n n e r t 4 9 . H i e r z u gehören neben den gemeindlichen Wirtschaftsunternehmungen 5 0 auch die kommerzielle W e r b u n g i n R u n d f u n k und Fernsehen i n i h r e m V e r h ä l t nis zu den T r ä g e r n überkommener W e r b e m i t t e l 5 1 . Chancengleichheit als Aufgabe der V e r w a l t u n g soll i m engeren Sinne verstanden w e r d e n als „Equality of opportunity". Sie beschränkt sich daher auf das Verhältnis der V e r w a l t u n g zu den Verwaltungsadressaten, insofern letzteren gleiche S t a r t - oder Ausgangsbedingungen geschaffen w e r d e n sollen. Chancengleichheit i n diesem Sinne ist Gleichheit der Staatsbürger untereinander i m Hinblick auf Lebenssicherung, Berufsausbildung, Begabtenförderung u n d ähnliches. Betrachtet m a n n u n die erst i m Ansatz befindliche Rechtsprechung, so stößt m a n auf offenkundige Widersprüche. Dies soll an drei Entscheidungen dargestellt werden. D i e Entscheidung des B V e r w G v o m 2 8 . 1 . 1 9 6 6 5 2 zur Frage der Zulässigkeit 48 Badura, Das Verwaltungsmonopol, B e r l i n 1963; Baduras verfassungsrechtliche Würdigung des Monopols zieht als K r i t e r i e n die A r t . 2 Abs. 1, 12 u n d 14 Abs. 1 u n d 3 G G heran, sieht aber i m Gleichheitssatz kein Problem, obw o h l das Wesen des Verwaltungsmonopols darin erblickt w i r d , daß unter E n t ziehung der Verfügungsbefugnis die Unterwerfung unter einen Sonderstatus erfolgt. Jeder Sonderstatus muß sich aber verfassungsrechtlich vor der liberté en droit u n d nach der hier vertretenen Meinung auch vor der liberté en fait verantworten. Badura, a.a.O., S. 333. Das B V e r w G verneint jedenfalls i m V e r hältnis Bürger—Verwaltung bzw. staatliches Monopol einen Chancengleichheitsanspruch. B V e r w G E 17, 306. Dies sagt aber nichts darüber aus, ob der Bürger einen Unterlassungsanspruch bzw. einen Leistungsanspruch auf Beseitigung ungleicher bzw. Schaffung gleicher Chancen hat, w e n n es u m das Verhältnis zum M i t b ü r g e r geht. 49 Mestmäcker, D Ö V 1964, 606; Horak, Die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen H a n d i n der B R D u n d ihre Probleme, K ö l n 1964; Forsthoff, a.a.O., S. 380; ders., Der Staat als Auftraggeber, Stuttgart 1963; Wolff , a.a.O., § 23 I I b. 50 Der B G H hat i n seiner Entscheidung v o m 26. 5.1961 (JZ 1962, 219) erklärt, daß den beschränkenden Regelungen der Gemeindeordnungen die A b sicht des Gesetzgebers zugrunde liege, die private Wirtschaft vor einer K o n kurrenz durch die öffentliche Hand zu schützen. Ähnlich BGH, U. v. 12. 2.1965, DVB1 1965, 362. Vgl. hierzu auch Hoppe, DVB1 1965, 581/586. Die einengende Auffassung des BayVerfGHE 10, 113 ist auch auf scharfe, nicht immer gerechtfertigte K r i t i k gestoßen. (Stern, B a y V B l 1962, 129; Fischerhof, D Ö V 1960, 42.) Vgl. demgegenüber Helmreich/Widtmann, 3. Aufl., A n m . 2 zu A r t . 75 BayGO u n d 3, 4 u n d 9 zu A r t . 77; Peters, Handbuch der kommunalen Wissenschaft u n d Praxis, 3. Aufl. 1959, S. 611/619. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die Entscheidung des B V e r w G zur U m w a n d l u n g eines Marktes i n einen P r t v a t m a r k t problematisch (BVerwG, U. v. 21.7.1964, DVB1 1965, 522 u n d kritische A n m e r k u n g von Hurst). Vgl. auch Ackermann, DVB1 1965, 353. 51 Ipsen, Rechtsfragen zur Ausgliederung des Werbefernsehens, N J W 1963, 2102. Während Ipsen das Werbefernsehen i n Analogie zur wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden setzt, sieht Lerche das Werbefernsehen als legalen, w e n n auch nicht verfassungsrechtlich unantastbaren — gesetzesfesten — Bestandteil der allgemeinen Rundfunkordnung an. (Lerche, Rechtsprobleme des Werbefernsehens, F r a n k f u r t / M . 1965, S. 34 ff.) 52 BVerwG, U. v. 28.1,1966, V I I C 128, 64 = B a y V B l 1966, 275.

V. Verwaltung und Chancengleichheit der Filmbewertungsstelle und der Prädikatisierung von Filmen kommt zu dem Ergebnis, daß neben Art. 5 I GG auch der Gleichheitssatz Beachtung finden müsse. Dies habe zur Folge, daß die Verweigerung einer Prädikatisierung nicht erst dann verfassungswidrig sei, wenn dies zu einer wirtschaftlichen Erdrosselung 53 führe — also Art. 12 GG verletzt ist 54 —, sondern schon dann, wenn bei verständiger wirtschaftlicher Würdigung der nicht prädikatisierte Film keine Chance hätte, aufgeführt zü werden. Das Gericht fügt dann ausdrücklich hinzu, daß hierdurch der in Art. 3 I GG gewährleistete Grundsatz der Chancengleichheit verletzt werde. Es geht also von der selbstverständlichen Geltung einer solchen Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes aus und schränkt ihn nicht einmal für bestimmte Verwaltungsgebiete ein. Es handelt sich hier nicht um eine Chancengleichheit im Prüfungsverfahren; sie wäre verletzt, wenn am Verfahren Prüfer mitgewirkt hätten, die in wirtschaftlichen Beziehungen zum Mitkonkurrenten standen55. Es geht vielmehr um die Chancengleichheit im Hinblick auf die Teilnahme am freien Wettbewerb der Filmproduzenten untereinander. Übrigens ist der Nachweis vom BVerwG nicht erbracht worden, daß nicht prädikatisierte Filme eine reelle Chance für eine Aufführung haben. Eine solche besteht doch allenfalls im Zusammenhang mit einem anderen prädikatisierten Film. Die Verwaltung gewährt Begüngstigungen steuerrechtlicher Art, welche den Zugang zum Markt, d. h. zu Lichtspielhäusern erleichtert. Hier ist also das Problem der Steuergleichheit 56 angesprochen, obwohl nicht die Steuerpflichtigen unmittelbar betroffen sind, sondern ihre Auswirkung auf den Filmproduzenten, den Regisseur und den Drehbuchautor problematisch sind. Der hier zum Ausdruck gebrachte Grundsatz der Chancengleichheit läßt sich aber aus dem Gesichtspunkt der steuerlichen Chancengleichheit wohl ableiten. Das Gebot der Steuergleichheit verlangt auch, daß mittelbare Auswirkungen auf Dritte keine Ungleichheit der Chancen bewirkt. 53 B V e r w G E 6, 247 (Spielautomatensteuer); 12, 140 (Zweigstellensteuer); vgl. auch Bachof I, a.a.O., S. 153; ders., J Z 1966,171. 54 Gerade i m Rahmen von A r t . 12 Abs. 1 GG spielt der Gleichheitssatz eine erhebliche Rolle, ohne daß dies die Rechtsprechung zur Genüge hervorgehoben hätte. N u r i m Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit der Schranken der Ausübungsregelung und der Berufswahl findet er Berücksichtigung. A u f A r t . 3 w i r d ausdrücklich Bezug genommen i n BVerfG, B. v. 4.10.65, DVB1 1965, 874 u n d BVerwG, U. v. 5.8.65, DVB1 1965, 911. Vgl. hierzu die K r i t i k bei Rupp, N J W 1965, 993. 55 So z. B. BayVerfGH, U. v. 2.11.1964, BayVerfGHE 17, 92. Ob ein Prüfer unter gleichen Voraussetzungen immer zum gleichen W e r t u r t e i l kommen muß, w i r d dagegen v o m BVerwG, U. v. 20.12.1963, V I I Β 21.63 = Buchholz, 421.0 Nr. 24 u n d BayVGH, U. v. 13. 5.1966, B a y V B l 1966, 354, verneint. 68 Vgl. die Ausführungen unter I I I 2 b.

V. Verwaltung und Chancengleichheit

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I n einer anderen Entscheidung vom 26.1.1966 hat das BVerwG 5 7 zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 28 BSHG gerade den gegenteiligen Standpunkt eingenommen. Es erklärt dort in recht apodiktischer Weise, daß die Sozialhilfe lediglich deshalb gewährt werde, damit die Menschenwürde des Sozialhilfeempfängers nicht verletzt werde. Das Gericht fährt dann lapidar fort: „Der Staat kann zwar dem einzelnen helfen, diese Schwierigkeiten seiner persönlichen Lebensführung zu meistern. Gänzlich abnehmen kann er ihm diese Schwierigkeiten nicht. Der Staat kann auch nicht jedem einzelnen absolut gleiche Startbedingungen gewährleisten, und erst recht nicht jedem einzelnen sein persönliches Lebensrisiko abnehmen. Eine andere Auffassung wäre utopisch und geéignet, das Bild jedes einzelnen als einer Individualität zu verfälschen 58." Der Widerspruch zwischen der Entscheidung vom 28.1.1966 und der vom 26.1.1966 ist eklatant. I n der letzteren Entscheidung versucht der V. Senat des BVerwG die Negierung jeder Chancengleichheit mit einem „arguentum ad absurdum" 59 zu beweisen, indem er von der Unmöglichkeit spricht, „absolut" gleiche Chancen zu gewähren oder das Lebensrisiko dem einzelnen „gänzlich" abzunehmen. I n einer dritten Entscheidung vom 11. 3.1966 80 hat der 7. Senat des BVerwG in der umstrittenen Frage, ob eine als Ersatzschule anerkannte Privatschule einen Anspruch auf staatliche Subventionierung hat, bejahend Stellung genommen. Ausgehend von der Freiheit der Privatschulen61, die durch staatliche Eingriffe, aber auch durch staatliche Konkurrenz gefährdet werden könne, kommt das Gericht zur Anwendung des Grundsatzes der Chancengleichheit. Wenn die staatliche Verwaltung eine Privatschule dadurch zum Erliegen bringen könnte, daß der Besuch öffentlicher Schulen besonders anziehend gestaltet werde, würde in die Privatschulfreiheit und in die Chancengleichheit auch eingegriffen werden. Auf dem Wege über die Abnahme der öffentlichen Bildungsaufgaben durch die Privatschulen kommt das Gericht zu einem Anspruch auf Subventionierung der Privatschulen aus Art. 7 I V i. V. m. Art. 3 I GG. Allerdings schränkt es diesen Anspruch ein, wenn es abschließend ausführt: 57

BVerwG, U. v. 26.1.1966, V C 88.64 = B a y V B l 1966,272. BVerwG, a.a.O., S. 273. M Das argumentum ad absurdum ist ein U n t e r f a l l des argumentum e contrario, wenn m a n i n der Absurdität das f ü r jeden denkbaren gesetzlichen Tatbestand Gegensätzliche erblickt. Hierbei k o m m t es aber auf das „ n u r " der gesetzlichen Regelung an, was i m vorliegenden F a l l nicht eindeutig ist. Vgl. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, B e r l i n 1960, S. 295; Klug, J u r i stische Logik, 2. Aufl., B e r l i n 1958, S. 129 ff. 88

60 BVerwG, N J W 1966, 1236 = B V e r w G 23, 347; vgl. auch die ablehnende Stellungnahme von H. Weber, N J W 1966, 1798 u n d Barion, D Ö V 1967, 516. 61 Maunz/Dürig, RdNr. 63 ff. zu A r t . 7 GG. Z u r Frage der institutionellen Garantie des A r t . 7 Abs. 4 S. 1 vgl. auch Abel, Die Bedeutung der Lehre von den Einrichtungsgarantien f ü r die Auslegung des Bonner GG, 1965, S. 79 f.

V. Verwaltung und Chancengleichheit „Weder aus den vorstehend angeführten Grundsätzen, noch etwa aus dem Sozialstaatsgedanken ergibt sich die rechtliche Folgerung, daß jede Privatschule einen Anspruch auf staatliche Förderung hat und dem Träger der Privatschule das Unternehmerrisiko 62 abgenommen werden muß." Problematisch hieran scheint zu sein, daß auf dem Wege über Art. 3 I i. V. m. einem beliebigen Freiheitsrecht ein Anspruch auf Subventionierung wegen Verletzung der Chancengleichheit hergeleitet werden könnte. Der Chancengleichheitsgedanke wird hier nicht nur zur Abwehr einer ungleichen Begünstigung eines Dritten, sondern zur Einräumung gleich günstiger Positionen herangezogen, also aus dem status negativus in den status positivus63 überführt. Damit greift die Anerkennung der Chancengleichheit als einer „equality of opportunity" in das Gebiet des vom status libertatis-Denken beherrschten Ausbildungs- und Berufswesen über 64 . Das herkömmliche Berufsfreiheitsbild, wie es von Art. 12 Abs. 1 GG geprägt wurde, wird modifiziert durch sozialstaatliche Chancengleichheit, und an die Stelle rein negativer Abwehransprüche treten — noch ins Dunkel der Rechtsentwicklung gehüllt — Ansprüche auf Leistungen der Daseinsvorsorge, der Kultur- und Sozialpolitik 65 . An Hand dieser drei Entscheidungen können drei Hauptrichtungen der Chancengleichheit als Tendenz von Recht und Gerechtigkeit in unserer Zeit erkannt werden. Chancengleichheit wird zunächst auf dem Gebiet öffentlicher Kommunikation gefordert, da die Freiheit der Information und Meinungsäußerung Grundlage politischer Entscheidungen ist, die von Wählern 66 und Parteien 67 getroffen, bereits auf dem Boden der Chancengleichheit aller mitkonkurrierenden Gruppen erwachsen. " Der Risikogedanke spielt f ü r das Gericht hier auf dem Bereich des U n t e r nehmerischen die gleiche Rolle w i e i m Sozialbereich das Lebensrisiko nach B V e r w G U. v. 26.1.1966, B a y V B l 1966, 272. Das Schicksal als einklagbarer Rechtsverlust läßt auch das Lebensrisiko nicht mehr i m Bereich der Irrelevanz von Chance u n d Risiko, Werner, DVB1 1968, 770/771. Daß der Gesichtspunkt der Chancenverwirklichung u n d des Verwirklichungsrisikos ein sehr v i e l a l l gemeinerer u n d f ü r alle Grundrechte bedeutsamer ist, hat Peter Schneider m i t Recht hervorgehoben, Peter Schneider, Pressefreiheit u n d Staatssicherheit, Mainz 1968, S. 121 ff. 65 Bejahend Hamann, Komm., 2. Aufl., S. 124 u n d Heckel, Deutsches P r i v a t schulrecht, S. 256; ders., D Ö V 1964, 595/596. a. Α.: Maunz/Dürig, RdNr. 86 zu A r t . 7 GG. Vgl. auch Menger/Erichsen, VerwArch. 1966, 377. 64 Bachof/Heidenhain, Die Berufsfreiheit i n der Rechtsprechung des BSG, i n : Rechtsschutz i m Sozialrecht, K ö l n 1965; Rupp, Das Grundrecht der Berufsfreiheit, N J W 1965, 993; Bachof, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Verfahrensrecht I , S. 128; ders., J Z 1966,173; B V e r w G E 18,113. 65 Fritz Werner, Uber Tendenzen der Entwicklung von Recht u n d Gericht i n unserer Zeit, Karlsruhe 1965, S. 9. M BVerfGE 1,246; 6, 91; 12, 77; 13,127 f. u. 13, 247; 15,166; 16,138. • 7 BVerfGE 1,225; 2,11; 2,73; 4,30; 5,134; 5, 388; 6, 92; 6, 280; 11, 73; 11, 241; 11,273; 14,133.

V. Verwaltung und Chancengleichheit

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Die zweite Stoßrichtung der Chanengleichheit erfaßt die Gebiete des Arbeits- und Sozialrechts. Hier sollen die Schicksalsschläge68, der ungleich waltende Zufall, hineingenommen werden in eine ausgleichende Regelung. Auf diesem Boden erwachsen Vorschriften, wie wir sie im Schwerbeschädigtengesetz69, im Mutterschutzgesetz 70 oder in den Bestimmungen über das Blindenpflegegeld 71 finden. Das Recht auf Glück, das die nordamerkanischen bill of rights 72 noch als pursuing of happiness bezeichnen, kann in der modernen, von wiederkehrenden Katastrophen erschütterten Gesellschaft nicht mehr in die Hand des einzelnen gelegt werden, ohne ihn in grober Weise zufälligen Ungerechtigkeiten auszusetzen. Es ist nichts bewiesen, wenn das BVerwG betont, daß der Staat dem einzelnen das Lebensrisiko nicht gänzlich abnehmen könne, denn dort, wo der Staat den Zusammenbruch der Gesellschaft verursacht oder wenigstens nicht verhindern kann, wo Strukturveränderungen großen Stiles vor sich gehen, kann sich die öffentliche Hand nicht unter Beschwörung utopischer Zustände aus der Verantwortung zurückziehen. Schließlich wird an der letzten Entscheidung klar, wie immer man sich zur Begründung stellen mag, daß die Garantie einer klassisch verstandenen und in der Gesellschaft wurzelnden Berufsfreiheit den modernen Bedürfnissen der Kulturverwaltung und des nach Aufstieg und Ausbildung drängenden Bürgers nicht entspricht. Dies hat schon, von einer anderen Seite des Problems herkommend, die Überlagerungen des Art. 12/1 GG durch die sogenannten öffentlich gebundenen Berufe 73 gezeigt. Darüberhinaus beweisen aber die vielfältigen Förde68

Forsthoff, a.a.O., S. 3. Neumann, Kommentar zum SBG, 2. Aufl., München 1964, Einl. RdNr. 31, § 1 RdNr. 1 bis 7, § 2 RdNr. 1 bis 4; Becker/Mikoleit, Kommentar zum SBG, 2. Aufl., B e r l i n 1962, S. 98 ff. Z u r besonderen Fürsorgepflicht B a y V G H v o m 17.10.1963. Innerhalb der verschiedenen Kategorien der Schwerbeschädigten soll durch die Möglichkeit der Gleichstellung eine gruppenspezifische Chancengleichheit b e w i r k t werden, nach § 2 Abs. 2 SBG, vgl. U. v. 31. 8.1960, D Ö V 1961, 150. Grundsätzlich hierzu v. Ferber, Der behinderte Mensch u n d die Gesellschaft, i n : Der behinderte Mensch i n unserer Zeit, K ö l n 1968, S. 19; Ohnesorge, Soziale Sicherung des behinderten Menschen, ebd., S. 30 ff. Zur beruflichen Eingliederung Behinderter sind die Berichte von Boll, ebd., S. 113, Hofrichter, ebd., S. 120 u n d Strohm, ebd., S. 139 von Interesse. Z u r Stellung der Schwerbeschädigten i m öffentlichen Dienste vgl. DsiöD, 1968,13,17, 21, 33. 69

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Z u den Grundzügen des neuen Mutterschutzgesetzes vgl. Welzel, Das neue Mutterschutzgesetz, Betr. 1965, 1441 u n d U. v. 15.12.1964, B B 1965, 495, sowie Bulla, Kommentar zum MuschG, 2. Aufl., München u n d B e r l i n 1967, Vorbemerkung vor § 1. 71 Nach dem Gesetz über die Gewährung von Blindengeld handelt es sich u m einen Rechtsanspruch. B a y L S G U. v. 25. 4.1956, F V G E 5, 216. 72 V i r g i n i a B i l l of Rights, Rock, Dokumente der amerikanischen Demokratie, Wiesbaden 1947, S. 96. 73 BVerfGE 7, 377/398; B V e r f G B. v. 5.5.1964, JZ 1965, 132 (mit A n m . von Menger, VerwArch. 1965, 81); Rupp, N J W 1965, 993; B V e r w G E 9, 334/336 u n d U. v. 27. 9.1961, M D R 1962, 503; Bachof, J Z 1966,173.

V. Verwaltung und Chancengleichheit rungsmaßnahmen, daß die Berufsfreiheit ein leerlaufendes oder ungleich gewährleistetes Grundrecht ist, wenn nicht die Startchancen durch öffentliche Leistungen angeglichen oder wenigstens auf einen Minimumstandard angehoben werden. Der entscheidende, von der Rechtsprechung nicht aufgedeckte Unterschied der drei Fallgruppen liegt wohl darin, daß es sich bei der Chancengleichheit von Film und Schule um die Anwendung des Gleichheitssatzes unter der Herrschaft der kleinen Zahl handelt, während beim Sozialhilfeanspruch die potentielle oder reelle Vielzahl der Berechtigten der Verdichtung zur Chancengleichheit entgegenwirkt.

V I . Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die Verwaltung I m Nachfolgenden soll noch eine methodische Einzelfrage aus dem Problemkreis Verwaltung und Chancengleichheit hervorgehoben werden. Es handelt sich um die Frage der Priorität bei der Verbescheidung von mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakten 1 . 1. Gleichheit und Prioritätsgrundsatz

Weder bei gebundenen2, noch bei freien Gestattungen oder Verstattungen3 der Verwaltung spielt das Problem der Reihenfolge der Behandlung der Anträge eine Rolle. Denn im ersteren Fall ist bei Erfüllung der Voraussetzungen ohne Rücksicht auf Bewerber der Verwaltungsakt zu erteilen, im letzteren Fall verbleibt die Erteilung im Ermessen. Nur wenn willkürlich, also ohne sachlichen Grund nicht oder verspätet entschieden wird, kann eine Rechtsverletzung 4 eine Rolle spielen. Anders ist es jedoch dort, wo unter mehreren Antragstellern nur einer oder jedenfalls eine der Zahl der Bewerber gegenüber geringere Anzahl zum Zuge kommen kann. Dies ist vor allem dort der Fall, wo das Gesetz den Zugang zu einem Beruf an objektive ZulassungsVoraussetzungen5 geknüpft hat. Dabei dürfte es gleichgültig sein, ob es sich um objektive Zulassungsschranken auf der Stufe der Berufsausübung, oder um solche 1 Z u r Bedeutung des Antrages vgl. B V e r w G E 11, 18; Bachof, a.a.O., S. 250; Badura, JUS 1964,103. 1

Wolff , Verwaltungsrecht, I , § 301 b. Wolff t a.a.O., §43 I I I b) 1. 4 Bachof I , a.a.O., S. 19, 132 u n d 226; Forsthoff, a.a.O., S. 181 f.; Wolff, a.a.O., § 31 I I e. 5 Die Lehre von den objektiven u n d subjektiven Zulassungsvoraussetzungen, die sog. Dreistufentheorie (BVerfGE 7, 377) ist auch f ü r die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung grundlegend geworden, doch ist zu beachten, daß die jüngste Rechtsprechung des BVerfG, beginnend m i t BVerfGE 11, 30, eine Modifikation der Stufen gebracht hat. Vgl. Bachof, Grundrechte, I I I / l , S. 216 ff.; ders., Verfassungsrecht, S. 142; ders., J Z 1966, 171; Becker, JÖR n . F . 15, 263, 290. Dies spielt f ü r die Chancengleichheit eine Rolle, w e i l f ü r die auf gleicher Stufe stehenden Bewerber die formale Stufenzugehörigkeit oder die Nachhaltigkeit des Rechtseingriffes von Bedeutung sein kann. Da die Chancengleichheit nicht formal ist, w i r d auf die Nachhaltigkeit einzugehen sein; vgl. auch Bachof/Heidenhain, Grundrechtsschutz i m Sozialrecht, 1965, S. 9 u n d 18 ff.; zur Konkurrentenklage,, Schmidt, N J W 1967, 1635. B V e r w G , U. v. 30. 8.1968, N J W 1969, 522/523 w i l l die Klagebefugnis über A r t . 2 Abs. 1 GG bei Subventionierung von K o n k u r r e n t e n gewähren, ebd. A n m . Selmer, 1266/267. 8

VI. Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die Verwaltung

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Ausgrenzungen auf der Stufe der Berufswahl handelt. Aktuell wurde diese Frage bei der Entscheidng darüber, in welcher Weise die bis über 1000 Anträge angewachsenen Begehren auf Zulassung von Droschkenunternehmungen zu behandeln sind. Die Frage hat aber ganz allgemeine Bedeutung. a) Der Gleichheitssatz im Rahmen des Beurteilungsspielraumes I n einer Entscheidung vom 13. 5.1955® hatte der BayVGH in Fortsetzung seiner früheren Rechtsprechung die Anwendung des Prioritätsgrundsatzes bei der Verbescheidung von Anträgen nach dem Personenbeförderungsgesetz abgelehnt. Bei der Würdigung mehrerer Anträge auf Erteilung einer Linienverkehrsgenehmigung könne nur demjenigen Antragsteller unter Zurückweisung aller anderen Anträge die Genehmigung erteilt werden, der die objektive ZulassungsVoraussetzung, hier das öffentliche Verkehrsinteresse am geeignetsten erfülle. Bei der Handhabung der imbestimmten Rechtsbegriffe besteht ja ein Beurteilungsspielraum, innerhalb dessen die Behörde frei von verwaltungsgerichtlicher Nachprüfung eine größere oder geringere Erfüllung des Tatbestandes feststellen kann 7 . Leugnet man allerdings das Vorhandensein eines solchen Beurteilungsspielraumes, so kann es kein cognitives Ermessen geben, so daß nur vier, bzw. drei Entscheidungsvarianten denkbar sind: alle oder einige Bewerber erfüllen den unbe• B a y V G H , U. v. 13.5.1955, VerwRspr. 8, 718/729. Die Entscheidung des B V e r w G v o m 28.5.1963, B a y V B l 1964, 51, verneint den Beurteilungsspielr a u m bei A n w e n d u n g der unbestimmten Rechtsbegriffe „Sicherheit u n d Leichtigkeit des Verkehrs" i n § 9 Abs. 3 F S t r G ; darüber hinaus lehnt Fellner den Begriff des unbestimmten Rechtsbegriffes — also nicht n u r den i h m innewohnenden Beurteilungsspielraum — ab, u n d ersetzt i h n durch den Begriff der Einschätzung ( B a y V B l 1965, 407 f.). Vgl. ferner die Beschlüsse des B a y V G H v o m 27. 7.1951, Nr. 3 I V 49 u n d v o m 13.11.1952, Nr. 37 I V 52. Z u r Frage der Ermessensentscheidung vgl. Obermayer, N J W 1963, 1177. Eine Einengung des Ermessens liegt i n der Entwicklungstendenz begründet; Hüttl, DVB1 1965, 61/65. Die Frage der „Schwankungsbreite" unbestimmter Rechtsbegriffe u n d die damit zusammenhängende des kontrollfreien Raumes, ist verschieden zu beurteilen, j e nachdem, ob m a n den Willkürmaßstab oder den Chancengleichheitsmaßstab anlegt. W ä h l t m a n den letzteren, dann erübrigt sich das problematische Überwechseln auf die prozessuale Theorie des Beurteilungsspielraumes. (Anders dagegen Schmidt/Salzer, a.a.O., S. 42 ff., 47.) Z u r Egalisierung des Ermessens, Badura, D Ö V 1968, 453. Vgl. auch Rupp, N J W 1969, 1273. 7 F ü r den Begriff „künstlerisch hochstehend" verneint das BVerwG, U. v. 28.5.1965, DVB1 1965, 914 ebenfalls das Vorliegen eines Beurteilungsspielraumes. Dagegen hält das Gericht bei persönlichkeitsbedingten Werturteilen an einem Beurteilungsspielraum i n der Gestalt einer der gesetzlichen Regelung immanenten Beurteilungsermächtigung fest (BVerfGE 15, 153; 8, 192; 11, 139; 11,165; 12, 359; 15, 39; B V e r w G U. v. 13. 5.1965, 650). Allerdings besteht unseres Erachtens k e i n Unterschied zwischen der Bewertung des Leistungsstandes eines Beamten u n d des Begriffes „künstlerisch w e r t v o l l " .

VI. Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die Verwaltung stimmten Rechtsbegriff, bzw. einige Bewerber erfüllen ihn nicht, oder: niemand erfüllt den unbestimmten Rechtsbegriff. Da die Entscheidungsvarianten zwei und drei nur eine positive bzw. negative Aussage des gleichen Sachverhaltes enthalten, sind sie identisch, wodurch sich die Entscheidungsmöglichkeiten auf drei reduzieren. Die Entscheidungsvarianten eins und vier verlieren die gestellte Problematik, da bei Stattgabe aller Anträge oder bei Ablehnung kaum der Einwand erhoben werden dürfte, daß ein Antragsteller dadurch beschwert worden sei, daß sein Antrag gleichheitsverletzend positiv oder negativ entschieden worden sei. Dennoch läßt sich auch hier der Fall denken, daß bei Abweisung aller Anträge ein Antragsteller mit Recht eine Verletzung dartun kann, wenn er bei rechtzeitiger Abweisung aller Anträge die Möglichkeit einer erfolgreichen Klage gehabt hätte, die ihm wegen eines zwischenzeitlichen eingetretenen Rechtswechsels8 durch den Zeitverlust unmöglich gemacht wurde. Ob dem Beschwerten hier durch einen Folgenbeseitigungsanspruch® geholfen werden kann, kann an dieser Stelle nicht erörtert werden. Von großer Bedeutung für den Gleichheitssatz und die Realisierung der Chancengleichheit durch die Verwaltung sind die Varianten zwei und drei, also die Fälle, in welchen nur einem Teil der Anträge stattgegeben werden kann, ein anderer Teil dagegen abgelehnt werden muß, weil die objektive Zulassungsschranke bei Vergrößerung der Zahl überschritten würde. Dabei ist es gleichgültig, ob ein Antrag oder ob mehrere Anträge Erfolg haben, oder ob nur ein Antrag oder mehrere Anträge als unbegründet zurückgewiesen werden. Das Verfahren der Vergleichung aller Anträge führt hier nicht mehr zum Erfolg, wenn die zur Entscheidung stehenden Anträge in gleicher Weise den behördlichen Voraussetzungen — den subjektiven und den objektiven Zulassungsvoraussetzungen — genügen. b) Die Frage der Beschwer Ergibt die abwägende Prüfung, daß mehrere Antragsteller in gleicher Weise den Anforderungen des Gesetzes genügen, will die oben erwähnte 8 Scheerbarth, Die A n w e n d u n g von Gesetzen auf früher entstandene Sachverhalte, B e r l i n 1961, S. 78 ff. u n d 102; Ule, DVB1 1963, 481; Forsthoff, a.a.O., S. 145, A n m . 3; vgl. auch die früheren Untersuchungen über das Problem bei Vervier, Der Rechtswechsel i m öffentlichen Recht u n d seine E i n w i r k u n g e n auf gleichwertige öffentlich-rechtliche Normen, München 1923, S. 55 u n d 57 ff.; Herrnritt, Grundlehren des Verwaltungsrechts, Tübingen 1921, S. 113 f. 9 Forsthoff, a.a.O., S. 252, 327; Wolff, VerwRecht I, § 54 I I ; grundlegend: Bachof, Die verwaltungsgerichtliche Klage auf Vornahme einer Amtshandlung, Tübingen 1951; Bettermann, D Ö V 1955, 528; Eyermann/Fröhler, RdNr. 54 zu § 80 V w G O ; Obermayer, JUS 1963, 110/113; zum Folgenentschädigungsanspruch : Franke, VerwArch. 57,357 ; Scholler, DVB11968,414.

VI. Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die V e r w a l t u n g 7 9 Entscheidung die Auswahl dem pflichtgemäßen Ermessen 10 der Behörde überlassen. Die Entscheidung läßt aber offen, an welche objektiven Kriterien sich die Behörde halten kann oder muß, um ihre Ermessensentscheidung fehlerfrei zu treffen. Als Kriterien kommen in Frage: das Prioritätsprinzip oder die Chancengleichheit. Gewährt man dem unterlegenen Antragsteller ein Anfechtungsrecht gegenüber dem stattgebenden Bescheid, dann wird man die Beschwerdeberechtigung 11 der Klagenden nur in einem solchen Recht auf Priorität oder verletzter Gleichbehandlung sehen können. Denn die unrichtige Anwendung eines objektiven Rechtsatzes beim stattgebenden Bescheid verletzt für sich allein noch nicht die abgewiesenen Antragsteller 12 . c) Prioritäts-

oder Losentscheidung

Das BVerwG hat in seiner Entscheidung vom 28. 6.1963, BayVBl 1963, S. 386 zum gleichen Fragenkreis eine andere Stellungnahme bezogen, nachdem es ebenfalls die Auswahl der Entscheidungskriterien in das Ermessen der zur Entscheidung berufenen Behörde stellt. Das Gericht stellt die Behandlung nach reiner Priorität und die interessenabwägende, auf periodisch wiederholenden Ausschreibungen beruhende, gegenüber. Für die Entscheidung nach Priorität und gegen die ermessensabwägende Entscheidung wird vorgebracht, daß eine Abwägung von einer sehr gro10 Forsthoff, a.a.O., S. 80 f. Dieses pflichtgemäße oder freie Ermessen endet aber dort, w o Verfassung oder Gesetz Entscheidungskriterien aufstellen. 11 Die Beschwerdeberechtigung steht nach § 27 L V G f ü r B a d e n - W ü r t t e m berg demjenigen zu, gegen den der V A gerichtet ist, sowie jedem, dessen Interesse der V A beeinträchtigt. Nach § 12 des E V w V e r f G 1963 sind am V e r waltungsverfahren beteiligt unter anderem diejenigen, die von der Behörde hinzugezogen worden sind, w e i l ihre rechtlichen Interessen durch den A u s gang des Verfahrens berührt werden. (Forsthoff, a.a.O., 8. Aufl., S. 481; Viel Becker, a.a.O., S. 29.) 12 Forsthoff, a.a.O., 8. Aufl., S. 495; Z u m Begriff der Rechtsverletzung vgl. ferner: B V e r w G E 3, 237; BVerwG, DVB1 1964, 191; Engelhardt, J Z 1961, 588; Schrödter, Die verwaltungsgerichtliche Entscheidung, 1961, S. 42; Eyermannl Fröhler, RdNr. 85/86 zu § 42 V w G O ; Vie, A n m . I I I 1 zu § 42 V w G O . E i n Beispiel für die unterschiedliche E i n w i r k u n g des Gleichheitssatzes bietet die Frage des Verhältnisses von Marktbenutzer zum Eigentümer des Marktplatzes. Bejaht man einen Rechtsanspruch auf Zuweisung (BayVGH, GewArch. 1959, 135), so greift die formale Rechtsanwendungsgleichheit ein. Gewährt man nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, so w i r k t der Gleichheitssatz i m wesentlichen n u r als W i l l k ü r v e r b o t (OVG Münster, DVB1 1965, 527). N i m m t m a n n u r Reflexrechte an (OVG Lamburg, GewArch. 1959, 81), so müßte selbst das W i l l k ü r v e r b o t versagen. — Der Weg zur formalen Rechtsanwendungsgleichheit ist der Weg v o m Rechtsreflex zum subjektiv materiellen A n spruch; es ist gleichzeitig der Weg v o m Untertan der „wohlgeordneten V e r w a l t u n g " zum Bürger u n d Partner i n einer Verwaltung, die als Anstalt oder Betrieb i h n umgreift. Die „Veranstaltlichung" der V e r w a l t u n g bedeutet die Verstärkung egalitärer Gleichheit, w i e schon von jeher innerhalb der Anstalt der Gleichheitssatz intensive Bedeutung hatte.

VI. Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die Verwaltung ßen Anzahl von Anträgen auch bei Zugrundelegung eines Punktsystems objektiv nicht bewältigt werden könne, und daß letzten Endes zwischen den bei der Abwägung gleich abschneidenden Antragstellern das Los entscheiden müsse. Gegen den Losentscheid wird vor allem vorgebracht, daß der Individualgerechtigkeit nur in sehr beschränktem Umfange Rechnung getragen werden könne, und daß deswegen der Entscheid nach Priorität als einem mit dem Rechtsstaatsprinzip in gleicher Weise zu vereinbarenden Kriterium der Vorzug zu geben sei 13 . Es ist zu bedauern, daß das BVerwG seine Gesichtspunkte über das Verhältnis von Priorität und Gleichheit an einem Extremfall entwickelt. Ganz und gar abzulehnen ist die Verpönung der Losentscheidung in Verbindung mit dem Prinzip der Ausschreibung. Es ist nämlich zu fragen, ob die Bindung der Verwaltung an den Gleichheitssatz nicht die Anwendung des Losentscheides unter Zurücksetzung der Priorität gebietet. d) Geltung des Prioritätsgrundsatzes Für die Anwendung des Prioritätsgrundsatzes wird sowohl vom BayVGH 1 4 wie vom BVerwG 1 5 ins Feld geführt, daß im privaten, wie im öffentlichen Recht der Prioritätsgrundsatz Anerkennung gefunden hat. aa) Der Prioritätsgedanke hat anerkanntermaßen seine Wurzel im Römischen Recht 18 , das mit dem Satz „primus tempore potior iuris" 17 zum Ausdruck gebracht hat, daß durch den Zeitablauf ein vorhandenes Recht oder eine vorhandene Rechtsposition eine Rechtskräftigung erfährt. Der Einfluß des Zeitfaktors auf Ansprüche, Rechtslagen, Rechtspositionen ist eine durchaus bekannte Erscheinung und findet sich nicht nur rechtsstärkend, sondern auch rechtsschwächend, hemmend oder vernichtend 18 im privaten und öffentlichen Recht. Die rechtsschwächende 18

B V e r w G E 16,190 ff. B a y V G H 14.2.1962, N J W 1962, 2219 m i t zustimmender A n m e r k u n g von Bidinger. 15 B V e r w G E 16, 190 = D Ö V 1964, 54 m i t ablehnender A n m . v. Czermak; zustimmend dagegen Bachof, J Z 1966,59 (Nr. 13). 18 ζ. B. „potior est i n pignore, q u i prius credidit pecuniam" (1.11. pr. D 20,4). HeumannlSeckel, Handlexikon, 9. A u f l . 1907, S. 458. Dem Zeitfaktor w i r d i m Römischen Recht n u r widerstrebend Einfluß eingeräumt (Schulz, Prinzipien des Römischen Rechts, 1934, S. 169). 17 Sohm/Mitteis!Wenger, Institutionen, Geschichte u n d System des r ö m i schen Privatrechts, München 1926, S. 350/351. 18 Eine eigentliche V e r j ä h r u n g w i r d i m öffentlichen Recht — abgesehen v o n vermögensrechtlichen Ansprüchen—nicht anerkannt. Dennoch sind die V o r schriften des bürgerlichen Rechts anzuwenden ( B a y V G H Jahrb. Bd. 46, S. 61; Forsthoff, a.a.O., S. 167; Heinrich, D Ö V 1965, 685; zur V e r j ä h r u n g öffentl.rechtl. Ansprüche B V e r w G DVB11963,186 u n d BSG, DVB11963,409). 14

V I . Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die V e r w a l t u n g 8 1 W i r k u n g des Zeitfaktors ist als Rechtsinstitut der V e r j ä h r u n g 1 9 , des Ausschlusses 20 , des Rechtsmißbrauches 2 1 u n d der V e r w i r k u n g 2 2 auch d e m öffentlichen Recht bekannt. Daraus ergibt sich schon, daß der Grundsatz der P r i o r i t ä t als Ausdruck des Zeitfaktors durchaus relativ ist, u n d daß bei Erstreckung des Zeitfaktors die unvordenkliche V e r j ä h r u n g 2 3 i n die Ersitzung 2 4 umschlagen kann. Dies zeigt sich vor a l l e m bei den Gemeindenutzungsrechten 2 5 , die, da sie nicht mehr begründet w e r d e n können 2 6 , auf Prioritätsbasis beruhen, die aber bei Nichtausübung erlöschen 27 . Das gleiche gilt für wasserrechtliche Altrechte 2 8 oder für die Wegedienstbarkeiten 2 9 : D e r Zeitfaktor hat also eine ambivalente F u n k t i o n u n d seine rechtsstärkende oder rechtsschwächende F u n k t i o n k a n n n u r i m Zusammenhang m i t der materiellen Rechtslage richtig beurteilt werden. bb) D e r H i n w e i s 3 0 , daß vor a l l e m das Privatrecht u n d hier w i e d e r u m das Registerrecht, insbesondere das Grundbuchrecht 3 1 , das Patentrecht 8 8 19 Forsthoff, a.a.O., S. 159. Wolff zählt zu den rechtshemmenden neben der V e r j ä h r u n g auch die Aufschubfrist, z. B. § 6/1 WehrbO. Rechtsmittelfristen sind keine Aufschubfristen, so daß ein Rechtsbehelf auch vor Erlaß der Entscheidung eingelegt werden k a n n (Wolff, a.a.O., § 37 I I I e) 2.). 20 BayV G H , B a y V B l 1962, 281 f.: Z u r Verfassungsmäßigkeit der Ausschlußfrist des § 48 Abs. 2 V w G O n i m m t die E des B V e r w G v o m 10.11.1966, DVB1 1967,856, bejahend Stellung. 21 R G 146, 396; zusammenfassend: R G 160, 357; Siebert, V e r w i r k u n g u n d U n zulässigkeit der Rechtsausübung, 1934, S. 99 u n d 146. 22 Wolff, a.a.O., § 37 I I I e) 1; B V e r w G E 3, 297; 2, 246; 7, 159; 6, 204; Bachof, a.a.O., S. 270/271. Z u r V e r w i r k u n g prozessualer Rechtsbehelfe insbesondere der Verfassungsbeschwerde, vgl. die Entscheidung des B a y V e r f G H v. 10.1.1962, B a y V B l 1962, 83, m i t ausführlicher Angabe von Rechtsprechung u n d Schrifttum. 28 Sie spielt vor allem i m Wegerecht als Beweis für das Bestehen eines Rechtsverhältnisses, welcher die Vermutung ersetzt, u n d i m Recht der Gemeindenutzungsrechte eine Rolle. 24 W. Jellinek, a.a.O., S. 222. Wolff unterscheidet hier eine rechtsbegründende Frist der Ersitzung, eine Rechtserwerb bedingende Frist, die Wartezeit, eine Rechtserwerb beweisende Frist, die Unvordenklichkeit u n d eine Rechtserwerb ermöglichende Frist, die Vermutungszeit (Wolff, a.a.O., § 37 I I I c). Z u r V e r fassungsmäßigkeit des Fortbestandes altrechtlicher, auf „unvordenklicher V e r j ä h r u n g " beruhender Grunddienstbarkeiten vgl. BayVerfGH, B a y V B l 1964, 89 f.). 25 Vorbeck, Wesen u n d I n h a l t gemeindlicher Nutzungsrechte, München 1965; Mörtel, B a y V B l 1964, 7, 42 u n d 74. 26 BayVerfGH, U. v. 24.4.1964, B a y V B l 1965, 271; Helmreich/Widtmann, A n m . 2, 4, 6, 7, 8 zu A r t . 68 BayGO; Mörtel, B a y V B l 1964, 7, 42 u n d 74. 27 Z u r V e r j ä h r u n g per non usum vgl. die Entscheidung des BayV G H , U. v. 19.2.1965 bezüglich radizierter Mühlengerechtigkeiten. 28 Vgl. die obenstehende Entscheidung des B a y V G H v o m 19.2.1965 zu A r t . 207 B a y W G 1907 u n d A r t . 95 Abs. 1 B a y W G 1962. 29 B a y V G H a.F. 26, 246; 44, 53; n.F., 4, 19; 6, 130. Vgl. ferner VerwRspr. 6, 43 u n d 16,203. 30 BayVGH, N J W 1962, 2219. 31 B G B § 879; GBO § 17; Schiffsrechtgesetz v o m 15.11.1940 (RGBl I 1499)

6 SchoUer

VI. Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die Verwaltung

82

und das Grundpfandrecht 33 vom Prioritätsgrundsatz beherrscht wird, ist noch kein Argument, auch das Verwaltungsverfahrensrecht diesem Grundprinzip zu unterstellen 883 . Denn die Herrschaft des Prioritätsgrundsatzes im Privatrecht beruht vor allem auf der andersartigen Struktur dieses Rechtssystems. Die iustitia commutativa als die ausgleichende Gerechtigkeit kann sich häufig wegen der Autonomie der Privatrechtssubjekte nur am Zeitfaktor orientieren, während die iustitia distributiva 34 , also die verteilende Gerechtigkeit, die ein Gegenüber voraussetzt, und nicht nur ein Miteinander kennt, materieller Kriterien für Leistung und Eingriff bedarf. Dem widerspricht nicht der Umstand, daß das öffentliche Recht häufig Präklusionsbestimmungen35 kennt, die die spätere Berücksichtigung vorgebrachter Einwendungen oder auch Rechte ausschließt. Denn hier wird nicht eine Priorität früherer Einwendungen gegenüber späteren begründet, sondern nur im Interesse der Rechtssicherheit unter Hintansetzung der Einzelfallgerechtigkeit eine Abgrenzung getroffen. Die öffentlich-rechtliche Präklusion könnte eher zum Beweis des Gegenteils herangezogen werden, weil sie kein Rangverhältnis zwischen den Beteiligten schafft, sondern nur die Geltendmachung von Rechten zeitlich terminiert. e) Demokratische Verwaltungsstrukturen

und Prioritätsgrundsatz

Ein weiterer Einwand gegen die unbesehene Übernahme des Prioritätsgrundsatzes in das öffentliche Recht und insbesondere in das Ver§§ 25—27; Verordnung über das Erbbaurecht v. 15.1.1919, (RGBl S. 72, 122),

§10.

82 Vgl. die Bestimmungen des Patentgesetzes v o m 5. M a i 1936 i. d. F. der Bekanntmachung v o m 18. 7.1953 ( B G B l I S. 623) §§ 2, 4 Abs. 2, 26 u n d 27. Daß das Patentrecht hier gar keine Analogie hergeben kann, ergibt sich doch daraus, daß das Wesen des Rechts neben der Erfindungshöhe gerade i n der Neuheit liegt. 83 F ü r das Pfandrecht g i l t das gleiche nach § 1209, vgl. Palandt, 27. Aufl., Einf. 2 vor § 1204. 83a Das O V G Münster scheint die A n w e n d u n g des Prioritätsprinzips i m V e r waltungsrecht (Gemeinderecht) als K o r r e k t i v gegenüber dem Subsidiaritätsprinzip zu bejahen (OVG Münster, U. v. 20.10.1965, D Ö V 1967, 205/207). 84 Forsthoff, a.a.O., S. 67, 154 zählt dem Staat ohne Unterschied die beiden Gerechtigkeitsarten zu, während doch die aristotelisch-thomistische Lehre (Nikomachische E t h i k , 7 1131 b 27 — 1132 a 2) ein Gegenüber bei der iustitia distributiva verlangt; vgl. auch Böckenförde, a.a.O., S. 23/24 m i t ausführlichem Literaturnachweis. 35 Eine Präklusion des § 18 Abs. 3 F S t r G verneinen das B V e r w G U. v. 14. 4. 1967, DVB1 1967, 916 u n d Zimniok, A n m . 8 u n d Sieder/Zeitler, RdNr. 19 zum entsprechenden F a l l des A r t . 39 BayStrWG. Bejaht w i r d die Präklusion v o m BayVGH, VerwRspr. Bd. 16, S. 469. Andere Präklusionsvorschriften: § 17 f f Gewerbeordnung; A r t . 78 BayW G 23. 3.1907, BayBS I I / S. 471; §§ 28 ff. L a n desbeschaffungsgesetz landwirtschaftlicher Grundstücke, 22.12.1921, BayBS I V S. 558; A r t . 31 ff. Berggesetz 13. 8.1910 BayBS I V S. 136.

VI. Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die Verwaltung

83

waltungsverfahren ergibt sich aus dem demokratisch-egalitären Gesichtspunkt der Heranführung der Verwaltung an demokratische Verwaltungsformen 38 . Wenn auch, oder gerade weil der Begriff des Verwaltens etymologisch dem Herrschen mehr entspricht als einem dienenden Ordnen von Lebenssachverhalten 37, oder mit anderen Worten, weil Verwaltung mehr die Herrschaft von Menschen über Sachen und Menschen ist 38 , bedarf es demokratischer Regulative, die solche Herrschaftsformen entschärfen. Der Prioritätsgrundsatz trägt aber eher monolithische als demokratische Züge. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Ausbildung monarchischer Priorität in Gestalt des Primogeniturrechts 39. Dieses setzte sich auf Grund der der rechtsstaatlichen Rechtssicherheitsidee verwandten Vorstellung größerer monarchischer Stabilität gegenüber der Wahlermittlung der Monarchen durch. Daß dieser Vorgang sich auf Kosten größerer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit vollzog — ganz zu schweigen von der Idee der Chancengleichheit der zum Regiment berechtigten Häuser — ist hier nicht zu erörtern. Es läßt sich aber doch auf einem klassischen Verwaltungszweig, dem Gemeinderecht, auf die Anerkennung eines dem demokratischen Gedanken verwandten Prinzips der Chancengleichheit hinweisen. Überall dort, wo die Gemeindeverfassung die Bestellung von Organen durch Wahlhandlungen vorsieht, muß eine Regelung getroffen werden, wer als gewählt 36 Badura, Verwaltungsrecht i m liberalen u n d sozialen Rechtsstaat, Tübingen 1966; Ellwein, Einführung i n die Regierungs- u n d Verwaltungslehre, Stuttgart 1966, S. 99 u n d 166; v. d. Groeben/Schnur/Wagener, Über die Notwendigkeit einer neuen Verwaltungswsisenschaft, Baden-Baden 1966, S. 48; MorsteinMarx, i n : Verwaltung, B e r l i n 1965, S. 34, ders., Das Dilemma des Verwaltungsmannes, B e r l i n 1965; Rupp, Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre, Tübingen 1965, S. 272. Bülck weist auf die gegensätzlichen Tendenzen: Parlamentarisierung u n d Politisierung der V e r w a l t u n g hin. Die sachkategorischen Lenkungsbefugnisse formen den neuen Typus der V e r w a l t u n g (Verwaltung, a.a.O., S. 55, 58 u n d 64; Franz Mayer, ebd., S. 308; Ryffel, ebd., S. 273, 278, 459; Morstein-Marx, ebd., S. 372, insbesondere S. 381, 384; Duppré, ebd., S. 409; Luhmann, ebd., S. 163/165); Kölble, D Ö V 1969, 25, 27 u n d 34. 37 Wolff, Verwaltungsrecht I, § 2 I I a. Treffend bemerkt Luhmann, i n seiner Würdigung des Werkes von Bischofsberger, Durchsetzung u n d Fortbildung betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse i n der öffentlichen Verwaltung, daß die V e r w a l t u n g als System m i t Beziehungen zur U m w e l t , vor allem: zum P u b l i kum, zur Politik, u n d zu den Persönlichkeitsinteressen der arbeitenden Bediensteten, zum Problem werde (Luhmann, VerwArch. Bd. 56,303 ff.). 38 Z u m Problem der „menschlichen W e l t " i n der öffentlichen V e r w a l t u n g vgl. den gleichnamigen Beitrag von Morstein-Marx, VerwArch. 57, 1 ff. u n d die auf S. 9 A n m . 9 behandelte amerikanische Literatur. Ferner: Loschelder, VerwArch. 54, 230; Luhmann, VerwArch. 54, 210. V o m rein Soziologischen vgl. Freyer, Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, Stuttgart 1955, S. 88 ff., ders., Festschrift f ü r Carl Schmitt, B e r l i n 1959, S. 62/63. 39 Freund/Rehm, Modernes Fürstenrecht, 1904; Freund, Die Regentschaft nach preußischem Recht, 1903; Kempfe/Coermann, Thronfolge, Staatslexikon 1912, Sp. 458.

9*

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VI. Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die Verwaltung

gilt, wenn die Wahlhandlung zu keiner legitimen Mehrheit kommt. I n diesen Fällen wird zwischen den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl durchgeführt. Haben mehrere Bewerber gleich hohe Stimmenzahl, oder führt die Stichwahl zu Stimmengleichheit, so ist im ersteren Fall durch Los zu entscheiden, wer in die Stichwahl kommt, im letzteren, wer von den aus der Stichwahl stimmengleich hervorgegangenen Kandidaten als gewählt anzusehen ist 40 . Niemand dürfte auf die Idee kommen, den Kandidaten als gewählt anzusehen, dessen Stimmen zuerst ausgewählt waren, oder der sich zuerst zur Kandidatur aufstellte, obschon diese Kriterien dem Prioritätsgrundsatz entsprechen würden. Es zeigt sich hier ein doppeltes: je näher die Verwaltungshandlung durch demokratisches Verfahren gekennzeichnet ist, um so mehr gilt der Grundsatz egalitärer Chancengleichheit, wenn die Willensbekundung nicht schlüssig ist. Auch hier scheint — im Gegensatz zur Entscheidimg über mehr als 1000 Anträge — der Chancengleichheit der Weg geebnet zu werden. Auch würde die Beobachtung von Tocqueville 41 bestätigt, daß um so mehr Gleichheit verlangt wird, je mehr die Ausgangspositionen (hier die Stimmengleichheit) egalisiert sind. 2. Chancengleichheit und Verwaltungsverfahren

a) Der Musterentwurf

für ein Verwaltungsverfahrensgesetz (EVwVerf G1963)

Der Musterentwurf zu einem Verwaltungsverfahrensgesetz enthält keine ausdrückliche Bestimmung, ob bei der Entscheidung der zuständigen Verwaltungsbehörde der Prioritätsgrundsatz oder der Satz der Chancengleichheit zu beachten ist 42 . Auch die zahlreichen Stellungnahmen zum Musterentwurf äußern sich hierzu nicht, obschon die aufgeworfene Frage von grundsätzlicher Bedeutung ist. 40 Vgl. die Gemeindeordnungen von: Baden-Württemberg, 25. 7.1955, G B l S. 129, § 37 Abs. 7 S. 4; Bayern, 25.1.1952, GVB1 S. 19, A r t . 51 Abs. 3 S. 5; Bremerhaven, 4.11.1947, G B l 81, § 34 Abs. 3 S. 3; Hessen, 25. 2.1952, GVB1 11, § 55 Abs. 1 S. 1 u n d Abs. 4; Niedersachsen, 4. 3.1955, GVB1 55, § 56 Abs. 2 S. 4; Nordrhein-Westfalen, 28.10.1952, GV.NW. S. 283, § 32 Abs. 2 letzter Satz; Rheinland-Pfalz, 5.10.1954, GVB1 S. 117, § 36, Abs. 2 S. 4; Schleswig-Holstein, 24.1.1950, GVB1 S. 25, § 40 Abs. 2 S. 2 u n d Abs. 3, letzter Satz. Nachrücken von Ersatzleuten: Fundstelle 1968, Nr. 120. 41 Tocqueville , De la Démocratie en Amérique, I I , 4, 3 i n der deutschen Ausgabe von S. Landshut, Das Zeitalter der Gleichheit, Stuttgart 1954, S. 71. 42 E V w V e r f G 1963, Bonn 1963; Begründung S. 73/74. Der Verzicht des E n t wurfs auf allgemeine Verwaltungsrechtsgrundsätze ist jedenfalls bei allgemeinen Verfahrensgrundsätzen sehr zu bedauern.

V I . Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die V e r w a l t u n g b) Untersuchung

einiger Grundsätze

des EVwVerf

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G1963

Dennoch enthält der M u s t e r e n t w u r f verschiedene Bestimmungen, die eine Stellungnahme zu unserem Problem auf der Grundlage des E n t wurfes ermöglichen. H i e r z u gehören: § 12 4 3 über die Beteiligten, § 17 4 4 der Untersuchungsgrundsatz,§ 18 4 5 E r m i t t l u n g des Sachverhalts u n d §§ 2 1 4 β u n d 5 2 4 7 über die A n h ö r u n g der Beteiligten. aa) D i e Vorschriften über den Untersuchungsgrundsatz u n d die E r m i t t lung und W ü r d i g u n g des Sachverhalts i m förmlichen w i e i m nichtförmlichen Verfahren zeigen m i t hinreichender Deutlichkeit, daß die zur E n t scheidung zuständige Behörde sich nicht unter Berufung auf den G r u n d satz der P r i o r i t ä t einer Gesamtwürdigung aller gestellten Anträge entziehen kann, w e i l wegen objektiver Zulassungsschranken n u r die E n t scheidungsvarianten z w e i bzw. drei möglich sind. Auch die A n w e n d u n g oder Auslegung der zumeist unbestimmten Gesetzesbegriffe 4 8 verlangt 43 Begründung zum E V w V e r f G S. 103 ff.; VielBecker, Verwaltungsverfahren i m Rechtsstaat, K ö l n 1964, S. 29, 35; Koehler, M D R 1964, 275; Rietdorf, DVB1 1964, 295, 298 u n d 301; Baring , DVB1 1965, 184; Haueisen betont, daß es keinen Grundsatz der Waffengleichheit i m Verwaltungsverfahren gibt (Haueisen, DVB11966, 773). 44 Groschupf, D Ö V 1964, 190; Thomas, D Ö V 1964, 362; Rietdorf, DVB1 1964, 296; Feneberg, DVB1 1965, 179; Vìe/Becker , a.a.O., S. 11; Begründung zum E V w V e r f G S. 118. 45

Begründung zum E V w V e r f G S. 188; Thomas, D Ö V 1964, 362; Groschupf, DÖV 1964, 190; Koehler, M D R 1964, 275; Feneberg, DVB1 1965, 178; Rietdorf, DVB11964, 296/298. 46 Olef Becker, a.a.O., S. 40/41; Thomas, D Ö V 1964, 363; Schmitt-Lermann, J Z 1964, 407; Rietdorf, DVB1 1964, 296, 298, 301; Spanner, DVB1 1964, 846/847; Feneberg, DVB11965,179. 47 Kohler, M D R 1964, 275; Rietdorf, DVB1 1964, 301; Feneberg, DVB1 1965, 179. 48 Der Versuch, die unbestimmten Rechts- u n d Gesetzesbegriffe einer Gerichtskontrolle zu entziehen (vgl. den Begriff der Einschätzung bei Fellner, DVB1 1966, 161, der eine neue Variante des Beurteilungsspielraumes, der T r e n nung zwischen Begriffshof u n d Begriffskern, Begriffszentrum u n d Begriffsperipherie oder der Vertretbarkeitskontrolle darstellt) geht i m Grunde genommen auf die Schwierigkeiten eines verifizierbaren Sachentscheidungsverfahrens zurück. Wenn die Rechtsprechung, so BVerfGE 6, 42; 9, 148; 11, 191; B V e r w G E 11, 139; 17, 322 den Beurteilungsspielraum mehr u n d mehr ablehnt, u n d das Schrifttum, teils die logische Unmöglichkeit betonend (Wolf, N J W 1961, 9; Menger, VerwArch. 1962, 284), teils rechtsstaatliche Bedenken aussprechend (Huber, Festgabe f ü r Giacometti 1953, S. 66; Maunz/Dürig, RdNr. 90 u n d 91 zu A r t . 20 GG) hiergegen angeht, w i r d noch übersehen, daß das Problem i n der Verifizierbarkeit des Erkenntnisvorganges u n d i n der Festlegung allseitig verbindlicher Handlungsmaximen liegt, worüber auch der Regreß auf den Sachverständigen nicht hinweghilft. Vgl. auch Schrödter, DVB1 1966, 158; Korbmacher, DVB1 1965, 696; vgl. auch Czermak, DVB1 1966, 366. Z u m Begriff des Nichtnachvollziehenkönnens u n d der Nichtvertretbarkeit vgl. Jaeger, D Ö V 1966, 779 i n Auseinandersetzung m i t Kellner, N J W 1966, 857,

VI. Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die Verwaltung die Würdigung aller Anträge und die Auswahl der geeigneten Bewerber. Es gibt also keine Einschränkung des Untersuchungsgrundsatzes durch das Prioritätsprinzip. Problematischer ist jedoch die Auswahl unter gleichwertigen Bewerbern, weil hier der Untersuchungsgrundsatz und die Ermittlung des Sachverhaltes zu keiner eindeutigen Entscheidung führen könnte. Kann nun das Auswahlermessen der Behörde frei zwischen der Anwendung des Prioritätsgrundsatzes oder der chancengleichen Losentscheidung wählen? bb) Die Vorschriften über das Anhören von Beteiligten in § 21 und beim förmlichen Verfahren in § 52 lassen dagegen einen indirekten Schluß auf die Anwendung des Prioritätsprinzips oder des Gleichheitsgrundsatzes 49 zu. Allerdings ist der Musterentwurf nicht dem Vorschlag der Kommission gefolgt, der die Anhörung und damit die Gleichheit vor der Behörde zu einer Muß-Vorschrift machen wollte. Die Kritik von Ule/Becker 50 ist nicht unberechtigt. Nicht nur im förmlichen Verwaltungsverfahren, sondern auch im nichtförmlichen entspricht die Anhörung der Beteiligten, in deren Rechte eingegriffen werden soll, dem Grundsatz behördlicher Neutralität, Sachlichkeit und Chancengleichheit. Das letztere spielt vor allem dort eine bedeutende Rolle, wo mehrere Antragsteller untereinander konkurrierend der Behörde gegenüberstehen 61. Die Gleichheit vor der Behörde aus der Menschenwürde 52 abzuleiten, wäre allerdings eine Überforderung von Art. 1 GG und hätte keine Aussagekraft gegenüber dem Prioritätsprinzip, geschweige denn verdrängende Wirkung. Die Ablehnung der Gleichheit vor der behördlichen Entscheidung wegen der Beschränkung des rechtlichen Gehörs auf das gerichtliche Gehör würde nicht nur an der extensiv interpretierenden der von einer dem „Gesetz immanenten Beurteilungsermächtigung" spricht. Vgl. ferner Rupp, Grundfragen der heutigen Verwaltungslehre, 1965, S. 219 u n d Kopp, D Ö V 1966, 318. Schmidt/Salzer, a.a.O., S. 65 u n d 76 ff. löst das Problem der Verifizierbarkeit m i t der prozessualen Theorie des Beurteilungsspielraumes. Waltner, Die gerichtliche Überprüfbarkeit von Verwaltungsentscheidungen i m Rahmen des sogenannten Beurteilungsspielraumes, Jur. Diss., München 1968, S. 222 ff. von der Groeben/Knack, A l l g . VerwGesetz f ü r das L a n d Schleswig-Holstein, K ö l n 1968, Anm. 2 zu § 83. 49 Das B V e r f G sieht i n A r t . 103 GG einerseits eine L e i t l i n i e f ü r die Ausgestaltung des rechtlichen Gehörs i n den Verfahrensgesetzen, andererseits u n mittelbares Grundrecht, wobei das Verhältnis des Konkretisierungsbedürftigen zum Konkretisierten i n der Schwebe bleibt (BVerfGE 9, 95/97). Der U n t e r suchungsgrundsatz — das muß auch für das verwaltungsgerichtliche Verfahren gelten — steht dem rechtlichen Gehör nicht entgegen (BVerfGE 7, 57; 7, 281; 10, 182; 17, 361). Z u r Geltung des rechtlichen Gehörs i m Verwaltungsverfahren vgl. die Nachweise bei Ule/Becker, a.a.O., S. 38, A n m . 122 u n d 124. 50 Ule/Becker, a.a.O., S. 37 ff. 51 Entgegen Haueisen, DVB1 1966, 773 w i r d m a n i n diesen Fällen von einem Grundsatz der Waffengleichheit m i t Nachdruck sprechen müssen. M Wintrich, B a y V B l 1957, 137 ff.; Maunz/Dürig, RdNr. 36 zu A r t . 1 Abs. 1 G G u n d RdNr. 5 zu A r t . 103 GG. Vgl. auch BVerfGE 9, 95, sowie Ule/Becker, a.a.O., S. 38, A n m . 126.

VI. Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die V e r w a l t u n g 8 7 Rechtsprechung des BVerwG 5 3 vorbeigehen, sondern auch übersehen, daß es eines solchen Umweges gar nicht bedarf, weil das Gebot behördlicher Gleichbehandlung oder Gleichheit vor der behördlichen Entscheidung unmittelbar aus dem die Verwaltung bindenden Gleichheitssatz hervorgeht. Der Prioritätsgrundsatz kann dagegen, selbst wenn man ihn rechtsstaatlich als vom Prinzip der Rechtssicherheit 54 gefordert ansieht, keine grundrechtliche Verstärkung erfahren. Es handelt sich also nicht wie das BVerwG 5 5 meint, um die Auswahl von zwei dem Prinzip der Rechtssicherheit gegenüber gleichwertigen Handlungsmaximen; vielmehr muß die Verwaltung bei gleicher Ausgangslage, also nach allseitiger Prüfung und gegenseitiger Abwägung, dem Chancengleichheitsprinzip den Vorrang geben. cc) Dadurch wird auch die Neutralität der konkurrenz- oder streitentscheidenden Behörde5® unterstrichen. Greift ein unterlegener Antragsteller an, so ist die Behörde in der Lage nachzuweisen, daß die Auswahl rein objektiv erfolgte. Denn bei der Berufung auf die Priorität müßte die Behörde — vor allem bei Ausschreibungen 57 — immer mit dem gerechtfertigten oder ungerechtfertigten Einwand rechnen, daß einzelne Bewerber früher als andere von dem Vorhaben Kenntnis erlangt haben. dd) Verlangt also die Soll- bzw. die Mußvorschrift über die Beteiligung am Verfahren die Anwendung der Chancengleichheitsmaxime, weil sonst die Beteiligung nur zu einer rein formalen herabsinken würde, so muß dieses Prinzip auch dort eine Einschränkung erfahren, wo der Prioritätsgrundsatz dem Gleichheitsgebot entspricht. Das heißt, daß Anträge, die zeitlich ein oder mehrere Jahre auseinanderliegen, nicht als untereinander gleichwertig anzusehen sind. · 58 58 Vgl. BVerwG, DVB1 1958, 174 u n d DVB1 1959, 777 sowie B V e r w G 16, 289/291, sowie Bachof, JZ 1966, 229 u n d Nr. 191 f. Groeb en/ Knack, a.a.O., RdNr. 1 zu § 87. 54 Es liegt bei der W a h l zwischen Priorität u n d Chancengleichheit kein A b wägen zwischen Rechtssicherheit u n d Einzelfallgerechtigkeit vor, w e i l beide Verfassungsmaximen v o m Standpunkt der Gerechtigkeit gleichwertig sind. Eine W a h l k a n n deswegen dem Gesetzgeber nicht eingeräumt werden, w i e dies die Rechtsprechung des B V e r f G bei der K o l l i s i o n von Rechtssicherheit u n d Einzelfallgerechtigkeit zu t u n pflegt (BVerfGE 3, 237; 15, 319 unter Hinweis auf 1, 52; 4, 155; 11, 253. Leibholz/Rinck, RdNr. 26 zu A r t . 20 GG). Dies erkennt das B V e r w G i n seiner Entscheidung B V e r w G E 16,190. " B V e r w G E 16,190. 56 B V e r w G E 7, 73. Wolff bezeichnet sie materiell als Rechtsprechungsakte (Wolff, Verwaltungsrecht I, § 19 I VwGO). «7 Vgl. B V e r w G E 14, 65, ergänzt durch BVerwG, U. v. 5.10.1965, M D R 1966, 536; BayVerfGH, E. v. 20. 7.1966, DVB11966, 758. 58 Diese Frist k a n n n u r eine Ordnungsfrist sein (OVG Koblenz, U. v. 10.3. 1965, DVB1 1966, 319), so daß die Behörde auch spätere Bewerber berücksichtigen kann; vgl. aber OVG Lüneburg, U. v. 23. 2.1965, DVB11965, 535.

VI. Einzelfragen der Gleichbehandlung durch die Verwaltung Allerdings ist bei den Ausschlußfristen, die unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit von besonderer Bedeutung sind, zwischen materiell-rechtlichen prozessualen und verwaltungsverfahrensrechtlichen zu unterscheiden. Nur bei der materiell-rechtlichen Ausschlußfrist wird der materielle Anspruch, bei den anderen Fristen dagegen nur das Recht auf Prüfung präkludiert. Innerhalb der Ausschlußfristen müssen alle Anträge gleich behandelt werden, und auch die Erstreckung der Ausschlußfrist steht unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit für die Geltendmachung. Die immer stärker werdende Kritik gegenüber der Zulässigkeit der Präklusion materieller Rechte, welche vorwiegend unter dem Gesichtspunkt von Art. 19 Abs. 4 GG geführt wird, findet in der Idee der Chancengleichheit eine gewisse Rechtfertigung. Die Ausschlußfristen müssen diesem Prinzip mehr Rechnung tragen und gegebenenfalls eine Durchbrechung zugunsten des Gleichheitssatzes erleiden. Das zur Chancengleichheit konkretisierte Gleichheitsgebot hat also nicht nur innerhalb des Fristenlaufes Wirkung, sondern beeinflußt auch die Fristerstreckung und, unter bestimmten Voraussetzungen, die Zulässigkeit der Präklusion.

V I I . Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit 1. Der staatsrechtliche Gleichgewichtszustand

Die Vorstellung, daß in einem Staatsgebilde Gleichgewichtsverhältnisse bestehen oder geschaffen werden müssen, ist nicht neu. Die Fortbildung des Gewaltenteilungs- und Hemmungsprinzips zu einem Grundsatz der Ausbalancierung hat dem historisch belasteten Gedanken der Gewaltenteilung neues Leben eingehaucht. Die verschiedenen Staatsgewalten, Bund und Länder zueinander sollen ein ausgeglichenes Machtverhältnis, eine Balance zwischen Kompetenzen und Funktionen bewirken. Dabei wird dem föderalistischen Prinzip eine neue Funktion, nämlich die Aufgabe des Ausgleichs und der Ausbalancierung zwischen Regierung und Opposition — die sich auf Landesebene etabliert — und zwischen den Landesministerialverwaltungen, die über den Bundesrat zu Worte kommen, zugewiesen. Jedes Über- oder Ungleichgewicht zwischen Bund und Ländern würde das Staatsmodell des unitarischen Bundesstaates oder auch des kooperativen Föderalismus ins Schwanken bringen. Die Idee der Ausbalancierung und der Gleichgewichtsregelungen basieren auf der Vorstellung formaler Chancengleichheit zwischen den einzelnen Gliedern des Bundes untereinander und in ihrer Gesamtheit zum Bunde selbst.

2. Ungleichgewichte Staat—Gesellschaft und das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht

Demgegenüber war das Verhältnis Staat—Gesellschaft durch Nichtidentifikation auf der einen, und Ungleichgewicht (Subordination) auf der anderen Seite gekennzeichnet. Ihren verfassungsrechtlichen Ausdruck fand dies in dem Postulat der verfassungsrechtlichen Neutralität gegenüber der Wirtschaft. Dieses Neutralitätsverhältnis ist durch eine Änderung der Verfassung an ihr Ende gelangt und die Beziehungen Staat—Gesellschaft—Wirtschaft werden durch Prinzipien charakterisiert, die als Ausbalancierung unter Schaffung von Gleichgewichtszuständen durch ein Instrumentarium konzertierter Aktion gekennzeichnet werden kann. Grundlage für diese Änderung ist auf Verfassungsebene die Neufassung des Art. 109 Abs. 2 GG durch das 15. Änderungsgesetz zum GG.

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VII. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit a) Der Begriff

des gesamtwirtschaftlichen

Gleichgewichts

Nach der Einfügung des neuen Art. 109 Abs. 2 GG, der als verfassungsrechtliche Pflicht das Erfordernis des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts aufstellt, kann von einer Wende des Wirtschaftsverfassungsrechts gesprochen werden 1 . Bund und Länder sollen das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht zwar nicht durch Globalsteuerung aller wirtschaftlichen Daten herbeiführen, sondern es sollen nur die öffentlichen Haushaltswirtschaften 2 als Teil des Wirtschaftskreislaufes in den ökonomischen Gesamtablauf miteinbezogen werden 3 . Der Begriff des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist aus der ökonomischen Terminologie in die Begriffswelt der Verfassung übernommen worden, obschon er selbst in der Volkswirtschaft keineswegs geklärt ist4. Ob der Grundsatz des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts auch schon als Verfassungsauftrag aus anderen Einzelnormen oder aus der Gesamtkonzeption des Grundgesetzes hergeleitet werden kann, ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung5. Die Beantwortung dieser Frage würde nur dazu führen, die Institutionalisierung des magischen Vierecks durch Art. 109 Abs. 2 GG als konstituierend oder als deklaratorisch zu bezeichnen®. b) Verfassungsrechtliche Probleme eines „dynamisierten" Gleichheitssatzes Inhalt dieses gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist es, die Konjunkturschwankungen zu nivellieren, also eine Gleichförmigkeit des wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses herzustellen. Insofern könnte die Institutionalisierung eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts als Dynamisierung des Gleichheitssatzes aufgefaßt werden. Es würde die Funk1 Zuck, N J W 1967, 1301. D. Wolf, Stabilitätspolitik i m Bundesstaat, Jur. Diss., München 1968. Ich möchte i n diesem Zusammenhang auch H e r r n W o l f f ü r Anregung u n d Mitarbeit danken. 2 Ob die i n § 1 S. 1 StabG angesprochenen wirtschafts- u n d finanzpolitischen Maßnahmen allerdings von dem i n A r t . 109 n. F. gebrauchten Begriff „Haushaltswirtschaft" gedeckt sind, erscheint zweifelhaft. Vgl. auch Zuck, N J W 1967, 1303, Fußnote 46. 8 Vgl. auch Stern, N J W 1967, 1837 zum Verhältnis der Globalsteuerung u n d Planung. 4 Vgl. Prof. Schiller vor dem BTag a m 14.9.1966, Sten. Ber. S. 2672; eine v o m Bundestag vorgeschlagene Definition wurde nicht ins StabG aufgenommen, vgl. BTag-Drucks. V/890, A n i . 4, S. 24; vgl. ferner Stern/Münch, Gesetz zur Förderung der Stabilität u n d des Wachstums der Wirtschaft, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1967, Komemntar, S. 34, S. 59. 5 Vgl. Ipsen i n W d S t R L 24, 222 (Diskussion); vgl. auch Stern, DÖV 1967, 659. 6 So auch Kölble, N J W 1966,474; Stern, DÖV 1967, 659.

VII. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit tion des Gleichheitssatzes in der Gestalt der Chancengleichheit aus seiner punktuellen Bedeutung gegenüber dem jeweiligen Gesetzgebungsakt oder den Maßnahmen von Verwaltung und Rechtsprechung in einen dynamischen Verfassungsauftrag umformulieren. Die konjunkturelle Ungleichheit im Wechsel zwischen Depression und Inflation würde zu einem chancengleichen Prozeßgleichgewicht wirtschaftlicher Prosperität umgemünzt werden 7 . Dieses gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht soll erreicht werden durch Erhaltung des Geldwertes bei hohem Beschäftigungsstand, außenwirtschaftlichem Gleichgewicht und angemessenem Wirtschaftswachstum 8. Mißt man diese Verankerung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts an Hand der Verfassung, so könnte es den Anschein haben, daß vom Gleichheitssatz her weder gegenüber der Geldwertsstabilität noch gegenüber dem Wirtschaftswachstum Bedenken erhoben werden könnten. Ganz im Gegenteil, der Einsatz der finanzpolitischen Mittel könnte als verfassungsrechtliches Agens, als Aktionsermächtigung für wirtschaftsgestaltende Tätigkeit 9 aus dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit als gefordert anzusehen sein. Eine konjunkturell ausgerichtete Finanzpolitik würde als Steigerung der sozialen Gerechtigkeit gleichzeitig die soziale Chancengleichheit konkretisieren. aa) Bedenken könnten allenfalls aus dem ausgeglichenen Haushalt hergeleitet werden, der in Art. 110 Abs. 2 S. 2 GG als statische Balancierungsnorm verankert ist 10 . Hier tritt eine klassische Balancierungsidee statischer Art der modernen Vorstellung von Prozeßgleichgewichten oder dynamischen Ausbalancierungen entgegen. Der Grundsatz der Ausgeglichenheit des Haushaltes 11 ist aber kein Verbot jeder Kreditwirtschaft, so daß die Zulässigkeit eines deficit-spending letztlich nur von der Frage abhängt, ob es sich bei der konjunkturwirksamen Ausgabe um einen außerordentlichen Betrag handelt 12 . Auch die Thesaurierungspolitik wird durch Art. 110 Abs. 2 S. 2 GG nicht betroffen 13 . bb) Andere verfassungsrechtliche Bedenken gegen die verfassungsrechtliche Verankerung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, ins7 Vgl. BTag-Drucks. V/890, S. 8; vgl. auch Stern/Münch, a.a.O., S. 36 u n d Jöhr, K o n j u n k t u r i n HdSW, Bd. 6, S. 125. 8 Vgl. BTtg-Drucks. V/890, S. 8; vgl. auch Stern/Münch, a.a.O., S. 36. • Stern, Rechtsfragen der öffentlichen Subventionierung Privater, J Z 1960, 523, sowie Hettlage, Die Finanzverfassung i m Rahmen der Staatsverfassung i n V V d S t R L , Heft 14, S. 32. 10 Vgl. Maunz/Dürig, Grundgesetz, Kommentar, München u n d B e r l i n 1966, A r t . 110, RdNr. 20; Neumark, Grundsätze der Haushaltsführung u n d Finanzbedarfsdeckung, S. 614. 11 Vgl. von Mangoldt, Das Bonner Grundgesetz, Kommentar, B e r l i n 1953, S. 588; Maunz/Dürig, a.a.O., A r t . 110, RdNr. 25. 12 Vgl. Viaion, Haushaltsrecht, B e r l i n 1959, S. 204; Wacke, Das Finanzwesen der Bundesrepublik, Tübingen 1950, S. 83; Maunz/Dürig, a.a.O., A r t . 115, RdNr. 10. 18 Vgl. z. B. Hettlage, a.a.O., S. 6 f.

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VII. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit

besondere im Hinblick auf die Geldwertsstabilität können ganz sicher nicht aus Art. 14 GG hergeleitet werden als Schutz von einer staatlich inaugurierten Währungsverschlechterung 14. Hier versagt diese Bestimmung genauso, wie sie gegenüber der steuerstaatlichen Aktivität nicht in Anspruch genommen werden kann. Die Aufgabe der Währungssicherung 15 stellt allerdings eine beachtliche Schranke dar, die als mittelbare Auswertung auch den Bereich des Art. 14 GG abschützt. cc) Auch gegen die Vollbeschäftigung und das Wirtschaftswachstum lassen sich aus dem Grundgesetz keine entgegenstehenden Normen entnehmen. Ganz im Gegenteil, solange das GG mit dem Bekenntnis zu einer sozialstaatlichen Ordnung 16 schon nach überkommenem Recht die Aufgabe, nicht nur die materielle Existenz des Menschen zu sichern, sondern darüberhinaus die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Grundbedingungen an die sich wandelnden Vorstellungen sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe anzupassen17 hat. Dieser Teilnahme gewährende Sozialstaat18 wird in der europäischen Sozialcharta vom 18.10.1961 mit der Formulierung angesprochen „toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris" 1β. 3. Chancengleichheit oder Diskrimnierung durch Globalsteuerung

Die Vorstellung, daß das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht als Ausprägung oder Folgerung der Sozialstaatlichkeit anzusehen ist, hatte die vorschnelle Beurteilung hervorgerufen, als sei der Grundsatz der Chancengleichheit durch das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht nicht nur unverletzt, sondern geradezu verwirklicht, indem punktuelle Chan14

Schüssler, N J W 1964, 951, ferner Weber i n W d S t R L , Bd. 14, S. 83 f. (Diskussion). 15 Vgl. Maunz/Dürig, a.a.O., RdNr. 10 u. 11 zu A r t . 88; v. Spindler/Beckerf Starke, Die deutsche Bundesbank, Grundzüge des Notenwesens u n d K o m m e n tar zum Gesetz über die Errichtung der deutschen Bundesbank, S. 95. BVerfGE 9, 327. 16 I n w i e w e i t A r t . 20 Abs. 1 GG primären Aussagecharakter u n d A r t . 28 Abs. 1 n u r sekundären hat, ist ziemlich gleichgültig, vgl. Werner Weber, Verfassungsrechtliche Grenzen sozialstaatlicher Forderungen i n : Der Staat, Bd. 4, 1965; a. A . Ridder, Z u r verfassungsrechtlichen Stellung der Gewerkschaften i m Sozialstaat nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, S t u t t gart 1960, S. 5. Z u r Entstehungsgeschichte vgl. i m einzelnen den Bericht bei v. Doemming u. a. i n JÖR, Bd. 1, S. 195 f. 17 So Stern i n : Ev. Staatslexikon, Sp. 2097. Staat u n d Gesellschaft stehen sich heute nicht mehr als Gegner gegenüber. Vielfach werden beide Begriffe synonym gebraucht u n d der Staat als verfaßte Gesellschaft angesehen, vgl. auch Stern i n Ev. Staatslexikon, Sp. 2092. 18 Vgl. Forsthoff i n W d S t R L , Bd. 12, S. 8 f. u n d i n Verfassungsprobleme des Sozialstaates, Münster 1954, S. 3; ferner v. Mangoldt/Klein, S. 609 und Stern i n Ev. Staatslexikon, Sp. 2097. 19 Abgedruckt i n ArchVölkR, Bd. 10 (1963), S. 335 f.

VII. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit cengleichheit als dynamische und kontinuierliche Gleichheit im Sinne eines Prozeßgleichgewichts gewährt werde. Diese Auffassung ist aber oberflächlich und bei näherer Betrachtung irreführend. Denn die Herstellung von Prozeßgleichgewichten durch globale Steuerung hat mit individueller Gleichheit oder Chancengleichheit als Grundrecht recht wenig zu tun, ja vermag im einzelnen sogar das Gleichheitsrecht zu beeinträchtigen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. a) Ungleichheit der Chancen als Mittel der Globalsteuerung? Es taucht die Frage auf, ob die Globalsteuerung gegenüber der beteiligten Wirtschaft dem Gleichheitssatz unterworfen ist. Die Bindung an diese Grundstruktur staatlichen Handelns wird dadurch überspielt, daß die Globalsteuerung gar nicht in das Feld rechtlich verfestigter Positionen eingreift, sondern im Vorfeld der Bedingungen und Chancen operiert. Es wird deshalb gerade der materielle Aspekt des Chancengleichheitsprinzips angesprochen, wenn verlangt wird, daß die staatlichen Steuerungsmaßnahmen auch das vorrechtliche Chancenfeld unter dem Aspekt der Gleichheit zu berücksichtigen haben 20 . Nun erscheint die Globalsteuerung, wie vor allem auch die konzertierte Aktion gar nicht mehr als staatliches Handeln, sondern als Vergesellschaftung der Staatstätigkeit. Ist dem so, dann ist die Konsequenz Wagners zutreffend, daß die marktwirtschaftlichen Handlungsmuster ohne weiteres auf die staatliche Globalsteuerung umschlagen. Das Prinzip der Ungleichheit als Medium des privat-wirtschaftlichen Marktes müßte dann geradezu vom Staat als Diskrimierungsgebot übernommen werden. Das Chancengleichheitsgebot wäre von einem solchen Blickpunkt her nicht deshalb unbeachtlich, weil es rechtlich irrelevante Positionen erfasse, sondern weil Gleichheit als staatliche Maxime durch Vergesellschaftung des staatlichen Handelns aufgehört hat, ein verbindliches Postulat zu sein 21 . 20

Stern k o m m t i n seinem Gutachten für den 47. D J T zu einer eingehenden Betrachtung der Schranken der Konjunktursteuerung, unter welchen er Rechtsstaatlichkeit, Gesetzesvorrang- u n d Vorbehaltlichkeit, Ubermaßverbot u n d Demokratiegebot u. a., nicht aber den Gleichheitssatz betrachtet. Unter dem Gesichtspunkt des Vorranges w i r d auch nicht derjenige der Verfassung, sondern des Gesetzes untersucht. Eine besondere Betrachtung des Gleichheitssatzes findet nicht statt. Stern, Konjunktursteuerung und kommunale Selbstverwaltung, Gutachten f ü r den 47. DJT, München 1968, E 32—46. 21 Heinz Wagner, öffentlicher Haushalt u n d Wirtschaft, Leitsatz I I 17/3 u n d I I , 15 a u n d b, Tagungsbericht über die Staatsrechtslehrertagung i n Bochum von Rüfner, DVB1 1969, 21/24 f. Auch bei der Diskussion wurde zwar anerkannt, daß die Grundrechte gegenüber der Wirtschaftslenkung w e i t h i n v e r sagten, es wurde aber von Bachof, Schaumann u n d Fuß K r i t i k an der A u f fassung geübt, daß die Übertragung des Marktmechanismus auf den Staat die Grundrechte beiseite schieben dürfe. I m makroökonomischen Bereich wurde von Fuß die Fortgeltung des W i l l k ü r - u n d Übermaß Verbotes u n d von Zacher die Grundrechtsbindung schlechthin postuliert (Rüfner, Tagungsbericht, a.a.O., S. 26).

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VII. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit b) Privilegierung

durch Globalsteuerung?

Es ist zutreffend bemerkt worden, daß die Effektivität von Globalsteuerungsmaßnahmen davon abhängt, das in der bisherigen Subventionswirtschaft gängige Gießkannenprinzip zu Gunsten einer gezielten — und deshalb diskriminierenden — Lenkungssubvention zu verlassen 22. Verstärkt wird die Diskriminierung oder Ungleichheit dadurch, daß Zugang und Teilhabe an der konzertierten Aktion kanalisiert werden 23 . Dadurch entsteht eine doppelte Privilegierung, denn der beteiligte Verband erhält einen Informationsvorsprung vor dem nichtbeteiligten und das Mitgestaltungsrecht an den Steuerungsmaßnahmen. Der Vorteil der position déjà prise 24 wird sich von Steuerungsmaßnahme zu Steuerungsmaßnahme erhöhen, so daß sich sogar ein ungewolltes Ungleichgewicht derer, die dem closed shop angehören und jener, die nicht dabei sind, ergibt. Die Parallele zur 5 °/o Klausel und zur Parteienfinanzierung drängt sich geradezu auf 25 . Ist dieses Ungleichgewicht durch rechtliche Kontrollen nachprüfbar oder kontrollierbar? Wenn es in das freie Ermessen des Bundeswirtschaftsministers gestellt wird, wer an der konzertierten Aktion teilnimmt und wer nicht, wenn also auch hier das privatwirtschaftliche Modell der Vertragsfreiheit zur Anwendung gelangt, dann wird es einen Rechtsschutz des Nichtberücksichtigten nicht geben. Der Gleichheitssatz in seiner Gestalt als Willkürverbot könnte allenfalls in allerärgsten Fällen eine gewisse Kontrollfunktion ausüben. Die Ungleichheit entsteht aber nicht durch die erste Auswahl, sondern durch die Prämie auf die Macht, die von Maßnahme zu Maßnahme gesteigert wird und denen zugute kommt, die einmal ohne Verletzung des Willkürprinzips in den closed shop Aufnahme gefunden haben. Es wird schwierig sein, den Teilnehmerkreis zu korrigieren und die einmal Privilegierten werden bald auf einen Besitzstand pochen, den sie nicht preiszugeben gewillt sind 26 . c) Korrekturmöglichkeit

oder Umstrukturierung?

Die Korrektur des mangelnden Rechtsschutzes erfolgt auf zweierlei Wegen: Durch Beeinflussung der staatlichen Behörde über die Verbände 22 Wagner verweist i n seinem Referat auf den Unterschied zwischen den Lenkungssubventionen u n d den herkömmlichen Globalsubventionen h i n u n d beruft sich darauf, daß auch die US-Regierung bei der Entwicklung des Überschallflugzeuges sich zwischen Boing u n d Lockheed entscheiden mußte (Wagner, öffentlicher Haushalt u n d Wirtschaft, a.a.O., S. 21 maschinenschriftlich). 23 Biedenkopf, Rechtsfragen der konzertierten A k t i o n , B B 1968, 1005/1008. 24 Dieser Begriff aus der Paretianischen Soziologie bezeichnet treffend den K e r n des Anliegens: Chancengleichheit soll als égalité en fait die position déjà prise wieder öffnen. Z u m Begriff „closed shop" vgl. Biedenkopf, a.a.O., S. 1008, A n m . 17. 25 BVerfG, 3.10.1968, D Ö V 1969, S. 60; BVerfG, 3.12.1968, N J W 1969, S. 179. 26 Biedenkopf, a.a.O., S. 1008; Möller, Kommentar zum Gesetz zur Förderung

VII. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit und über die Anpassung der Unternehmerstrukturen an die Postulate rechtsstaatlicher Verwaltung. Die erste Korrekturmaßnahme zeigt sich auch bei den Unternehmungen, die in den Genuß der Lenkungssubventionen kommen, wenn es zu einer Spannung zwischen staatlicher Empfehlung und Subventionsentzug auf der einen und privatwirtschaftlichen Zielen auf der anderen Seite kommt 27 . Die Flucht in die Verbandstätigkeit wird aber für diejenigen keine Möglichkeit der Korrektur darstellen, die nicht über relevante Verbandsmitgliedschaft verfügen. Hier wird dann die Frage zu beantworten sein, ob die Hineinnahme privatwirtschaftlicher Unternehmungen in staatliches Handeln als Beleihung von Verbänden mit öffentlichen Aufgaben nicht korrigiert werden muß durch strukturelle Veränderungen des Unternehmensaufbaus 28. Somit führt die Forderung nach demokratischer Legitimation der privilegierten Unternehmungen doch zu einem neuen Verständnis des Gleichheitssatzes zurück, so daß nur für eine Übergangszeit die Globalsteuerung im Namen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Ungleichheit und Diskriminierung in die Wirtschaft bringt. Marktkonforme, weil privatwirtschaftlich orientierte Diskriminierungen würden im Namen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu einem janusköpfigen Staatsmodell führen, das, um ein Prozeßgleichgewicht zu schaffen, Ungleichheiten begründet und Privilegien verteilt. Mit der Strukturveränderung der privilegierten privatwirtschaftlichen Unternehmungen würde die Verletzung der Chancengleichheit korrigiert werden, die darin zu sehen ist, daß es im staatlichen Ermessen liegt, wer zum Kreis der privilegierten Informations- und Koordinationsträger gehören soll. 4. Die Interpretation des Prozeßgleichgewichtes als Rechtfertigung

Die Interpretation des Prozeßgleichgewichtes als Rechtfertigung chancenungleichen Verhaltens rückt die Frage in den Vordergrund, inwieweit nicht das gesamte Bund-Länderverhältnis als Prozeßgleichgewicht verder Stabüität u n d des Wachstums der Wirtschaft, Hannover 1968, § 3 StabG, A n m . 3. 27 H i e r f ü r ist das Gesetz zur Anpassung u n d Gesundung des deutschen Steinkohlenbergbaus u n d der deutschen Steinkohlenbergbaugebiete v o m 15. 5. 1968, B G B l I S. 365 von Interesse, vgl. auch Biedenkopf, a.a.O., S. 1010. 28 E i n verwandtes Problem zeigt sich auf dem Gebiet des „Meinungsmarktes". Die Zugangsfrage erscheint hier unter dem Begriff der inneren Pressefreiheit oder institutionellen Garantie, die Frage des Vorsprunges stellt sich unter dem Gesichtspunkt der Konzentration, der Wettbewerbsverzerrung durch Werbesendungen der öffentlich-rechtlichen Massenmedien. Vgl. hierzu: H. Arndt, Die Konzentration i n der Presse u n d die Problematik des VerlegerFernsehens, F r a n k f u r t / M . 1967; Baldus, Konzentration auf dem Pressemarkt u n d kommunikationssoziologische Diskussion, Publizistik 1968, S. 101; Glotz/ Langenbucher, Monopol u n d K o m m u n i k a t i o n , ebd., S. 137; Kieslich, Wettbewerb der Massenmedien u n d Konzentration i m Pressewesen, ebd., S. 180.

96

VII. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit

standen werden muß und ob damit auch Ungleichgewichte sanktioniert werden. I n der Rechtsprechung wird die Anwendung des Chancengleichheitssatzes im Bund-Länderverhältnis für den sogenannten horizontalen Finanzausgleich verneint 29 . Auch wird von der Rechtsprechung eine Anwendung des Gleichheitssatzes als Bindung des Landesgesetzgebers gegenüber anderen Landesgesetzgebern abgelehnt 30 . Die Entwicklung innerhalb des Föderalismus in der Bundesrepublik zeichnet sich dadurch aus, daß formale Gleichheit der Gliedstaaten untereinander immer mehr abgebaut wird unter Zuhilfenahme der Interpretaionsgrundlage des Willkürverbotes. Damit verlieren aber die Länder gleichzeitig den Aspekt des Staatlichen und geraten in die Entwicklung zum unitarischen Bundesstaat31. Mit der Ablehnung schematischer Gleichheit wird die Betonung eines Prozeßgleichgewichtes verbunden, ohne daß man diesen Umstand bereits in aller Folgerichtigkeit erkannt hat. Elemente dieses Prozeßgleichgewichtes sind die Stärkung des Bundesrates und die Einflußnahme der Länderexekutiven auf die Bundesgesetzgebung32. So tritt die Umfunktionierung schematisch-statischer Gleichheit in ein dynamisches Prozeßgleichgewicht ein. Das Gleiche gilt auch für die Gemeinschaftseinrichtungen zwischen Ländern einerseits und Bund und Ländern andererseits. Mag hier zunächst noch unter dem Aspekt des sogenannten kooperativen Föderalismus 33 und des partnerschaftlichen Zusammenwirkens mehr oder weniger chancengleiches Zusammenwirken gemeint sein, so werden auch diese Einrichtungen oder die gesamte dritte Ebene aus der Chancengleichheit in Prozeßgleichheit oder Prozeßgleichgewichte umfunktioniert. Dies müßte bedeuten, daß von dem einzelnen Beteiligten weitgehend abgesehen, seine Chancengleichheit ungeschützt bleiben darf, wenn nur der gesamte Prozeß zwischen Ländern oder Bund 29

BVerfGE 1,140; 10, 382; 14, 75. BVerfGE 10,371; 12,143; 12,324; 16, 24; 17, 331. 31 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der BRD, 2. Aufl., Karlsruhe 1967, S. 91 u n d 184; Herzog, B a y V B l 1966,181. 32 Hesse, a.a.O., S. 91; ders., Der unitarische Bundesstaat, 1962, S. 12. 33 Gemeinschaftsaufgaben zwischen Bund, Ländern u n d Gemeinden, Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Bd. 11,1961. Föderalismus i n der Verfassungsordnung der BRD, Verhältnis von B u n d u n d Ländern, Geiger, i n : Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Bd. 33; Groß, Die verfassungsrechtliche W ü r d i gung der Kooperationsformen bei B u n d u n d Ländern, N J W 1967, 1001; Herzog, Zwischenbilanz i m Streit u m die bundesstaatliche Ordnung, JUS 1967, 193; Hüttl, Kooperativer Föderalismus u n d Gemeinschaftsaufgaben, DVB1 1967, 433; Jahrreiß, Die Gliederung des Bundes i n Länder, i n : Gedächtnisschrift H. Peters, B e r l i n 1967; Kölble, Finanzreform u n d Bundesstaatsprinzip, D Ö V 1967, 1. Kewenig, Kooperativer Föderalismus u n d bundesstaatliche O r d nung, AöR 1968, 433. 30

VII. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit und den Ländern gleichgewichtig verläuft. Ob es sich hierbei auch um eine Übernahme marktwirtschaftlicher Modellvorstellungen von Gewichten und Gegengewichten handelt, muß unbeantwortet bleiben 34 . 5. Gewaltenteilung und Gewaltenbalancierung

Auch das Gewaltenteilungsprinzip erscheint der modernen Staatsrechtslehre mehr und mehr unter dem Aspekt eines Gleichgewichtszustandes. Damit verläßt es die historisch überkommene Vorstellung von gegenseitiger Kontrolle und Mäßigung der Staatsfunktionen, wie sie noch zunächst von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verstanden wurde 35 . Aber schon in diese Entscheidungen mischen sich andere Konstruktionsprinzipien, die nichts mehr zutun haben mit der Montesquieuschen Vorstellung von der Sicherung der liberté d'âme durch sich gegenseitig arretierende Staatsgewalt. Das von der klassischen Gewaltenteilungslehre eingebaute Widerstandsprinzip von Hemmung, Mäßigung und Kontrolle wird abgebaut und umgewandelt in eine gleichmäßige Verteilung von Gewichten, welche verhindern soll, daß ein Ungleichgewicht im Staate durch die Übergewichtigkeit der einen oder anderen Gewalt entsteht 36 . I m geometrischen Staatsmodell erscheinen Dreiund Zweiteilungen der Gewalten, bzw. der legislativen Befugnisse und der Exekutive als exakte Gleichberechtigung deshalb, weil diese Gewalten — abgesehen von der pouvoir judiciaire, der als en quelque façon nulle verstanden wurde — unterschiedlichen realen Mächten zugewiesen waren. Der Monarch auf der einen Seite stand mit der Exekutivgewalt den Ständegewalten als der Legislativgewalt gegenüber. Dies müßte eine exacta mutuaque aequalitas hervorrufen. Mit der Konzentration der Staatsgewalt beginnend mit Rousseau hatte diese exakte Gleichheitsvorstellung im Rahmen der Gewaltenteilung keinen Raum mehr, weshalb auch die neueren Interpretationen dem Gewaltenteilungsschema einen veränderten Sinn unterlegen 37 . Wenn man den Gewaltenteilungsgrundsatz heute mehr als Gewaltenbalance oder umgekehrt Gewaltenbalance durch Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Bundesstaat und De34

Siehe A n m . 21. BVerfGE 3, 247 u n d 7,188. 36 BVerfGE 9, 279 unter Hinweis auf 3, 247; 7,188. 37 Hesse, a.a.O., S. 178 ff., 183. W. Weber, Die Teilung der Gewalten als Gegenwartsproblem, i n : Festschrift f ü r Carl Schmitt zum 70. Geburtstag, 1959, S. 260 ff.; H. Peters, Gewaltentrennung i n moderner Sicht, 1954, S. 23 ff.; W. Kägi, V o n der klassischen Dreiteilung zur umfassenden Gewaltenteilung, i n : Verfassungsrecht u n d Verfassungswirklichkeit, Festschrift f ü r Hans Huber zum 60. Geburtstag, 1961, S. 164 ff. Vgl. demgegenüber P. Schneider, Z u r Problematik der Gewaltenteilung i m Rechtsstaat der Gegenwart, AöR 82, 1957, 9 ff. u n d Bäumlin, Der schweizerische Rechtsstaatsgedanke, Zeitschr. des B e r n i schen Juristen Vereins 101,1965, 94 ff. 35

7 Scholler

98

VII. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit

mokratie herstellen will 3 8 , so knüpft diese Vorstellung an die Idee der Chancengleichheit zwischen den politischen Kräften an 39 . Die Umfunktionierung der Gewaltentrennung in die Gewaltenbalancierung täuscht den Meistern dieses artistischen Kunststücks einen Gleichgewichtszustand vor, den man mit Chancengleichheit zu kennzeichnen versucht. Die tatsächlichen Unterschiede im Ausgangspunkt von Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung sind jedoch so verschieden, daß weder von einer liberté en droit noch von einer liberté en fait gesprochen werden kann. Ob hinter dieser Gewaltenbalancierung wenigstens die Idee eines echten Prozeßgleichgewichets steht, kann mit guten Gründen vermutet werden. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit sind aber wegen ihrer verschiedenen Strukturen, welche bei ersteren objektiv-rechtlicher, bei letzterer subjektiver Natur sind, zu andersartig. Die Auffassung, daß sich staatliche Tätigkeit in einem gleichgewichtigen Prozeß zu vollziehen hat, geht auf die statische Uniformitäts- und Symmetrielehre zurück, die man allzu leicht unter Berufung auf den „primitive sense of symmetry" als überholt zurückweist 40. 6. Parität als Balance oder Chancengleichheit

Auch der Paritätsgrundsatz 41 gehört zu den Strukturelementen des Staatsrechts, die sich von einer schematischen egalitären Gleichheitsvorstellung fortenwickelt haben zu einer Vorstellung, die mehr der chancengleichen Partnerschaft entspricht und einen Gleichgewichtszustand unter den Religionsgesellschaften einerseits und zwischen diesen und dem Staate andrerseits führen sollte. Insofern ist es gerechtfertigt, die beiden Hauptgrundsätze des Staatskirchenrechts als Gewissensfreiheit und Parität 4 2 zu kennzeichnen. Die Veränderungen, welchen der Paritätsbegriff unterworfen ist, zeigen sich deutlich in der Abkehr vom Paritätsschema der Weimarer Verfassung. Dies gilt sowohl für das Paritätsprinzip als Regulativ zwischen den Kirchen und Religionsgesellschaften, als auch 88

Hesse, a.a.O., S. 185. Jülich, a.a.O., S. 95; Elemente dieser Ausbalancierung sind die verfassungsrechtlichen Verknüpfungen durch M i t w i r k u n g s - , Mitsprache-, W i d e r spruchs· u n d Kontrollbefugnisse. Hierzu gehört auch A r t . 19 Abs. 4 GG, sowie A r t . 113 GG. Vgl. ferner VerfGH, U. v. 3.10.1968, D Ö V 1969, 67 u n d Henle, Z u m Notbewilligungsrecht des Finanzministers, DÖV 1969, 59. 40 Krüger, Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl., 1966, S. 99/101, insbesondere die Anmerkungen 73 u n d 86, sowie S. 415 u n d S. 35 zum Gleichgewicht des Schrekkens; sowie S. 830 unter Hinweis auf BVerfGE 12, 205 (255) hinsichtlich der Gleichheit von Gliedstaaten. 41 BVerfGE 19,1; dazu Hollerbach, J Z 1965, 612 ff.; BVerfGE 19,129. Häberle, DVB11966,216 ff.; Hollerbach, J Z 1966, 270 ff. 42 Z u diesem Ausdruck referiert Obermayer, Staatskirchenrecht i m Wandel, DÖV 1967, 9 ff. = Staat u n d Kirche i n der Bundesrepublik, hrsg. v. Quaritsch u n d Weber, Bad Homburg 1967, S. 389. 89

VII. Prozeßgleichgewichte und Chancengleichheit

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für das Verhältnis Kirche und Staat. Art. 137 WRV wollte das egalitäre Paritätsschema, das unter der Herrschaft der kleinen Zahl — der zwei oder drei gleichberechtigten Kirchen — entstanden war, auf alle Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen ausdehnen48. Da Parität als Verdichtung der Gleichheitsidee immer nur unter der Herrschaft der kleinen Zahl möglich ist, war dieser Versuch von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Deswegen sehen wir heute die Hinwendung zum Willkürverbotsdenken auch im Staatskirchenrecht, wenn man entweder die Ungleichheit der einzelnen Religionsgesellschaften überbetont 44 , oder den Gleichheitssatz nur mittelbar — das heißt über die Bürger 45 — auf die Kirchen zur Anwendung bringt, oder schließlich das Über- und Unterordnungsverhältnis 46 erneut betont. Die Auflockerung der Parität ist somit ein Symptom der Auflösung der religiösen Landschaft in eine atomisierte Zahl von bekenntnismäßigen Assoziationen, deren Rechtsverhältnisse nur noch dem Willkürverbot unterstellt werden sollen. Hier würde die Idee der Chancengleichheit einen möglichen Ausweg bieten, da ihre Differenzierungsmöglichkeiten bei Vorliegen eines dringenden Grundes die schematische Starrheit der Parität vermeidet, ohne die Weitmaschigkeit des Willkürverbotes ins Spiel zu bringen.

48 J. Heckel, Melanchton u n d das heutige deutsche Staatskirchenrecht, Festgabe E. Kaufmann, Stuttgart 1950 = Staat u n d Kirche i n der Bundesrepublik, S. 18. 44 Hesse, Der Bedeutungswandel der kirchenpolitischen A r t i k e l der W e i marer Reichsverfassung, JÖR 1961, Bd. 10, S. 22 ff. = Staat u n d Kirche i n der Bundesrepublik, S. 228 f. 45 Scheuner, Kirche u n d Staat i n der neueren deutschen Entwicklung, ZevKR, Bd. 7, S. 225 ff. = Staat u n d Kirche i n der Bundesrepublik, S. 156 (186). 48 Obermayer, a.a.O., S. 388; vgl. demgegenüber Mikat, Das kirchenpolitische System, i n : Die Grundrechte I V , 1, 1960, S. 124 ff. = Staat u n d Kirche i n der Bundesrepublik, S. 199 (202).



V I I I . Der Standort der Chancengleichheit unter dem Aspekt der Staatsstruktur Die von Leibholz akzentuierte Wandelbarkeit des Gleichheitssatzes legt es nahe, seine verschiedenen Interpretationen in Beziehung zur Staatsform zu setzen. 1. Identität von rechtsstaatlichem Gesetz und Gleichheit im liberalen Rechtsstaat

Identität von rechtsstaatlichem Gesetz und Gleichheit im liberalen Rechtsstaat führt zu einer Reduktion auf Rechtsanwendungsgleichheit. Der bürgerliche Rechtsstaat der liberalen Aera betonte die Gleichheit der Freien und die Freiheit der Gleichen. Ihm erschien das Postulat der Gleichheit als immanentes Merkmal des volks- oder parlamentsbeschlossenen Gesetzes. Diese Theorie wirkt noch nach in der petrifizierten Form des Art. 3 Abs. 1 GG, der von Gleichheit vor dem Gesetz spricht, also den Gleichheitssatz virtuell (Art. 1 Abs. 3 GG) auf die Rechtsanwendungsgleichheit beschränkt und damit die Rechtssetzungsgleichheit übergeht. Eine Nachwirkung dieser Auffassung findet sich vor allem bei Carl Schmitt. Der richtige Begriff der Gleichheit ist mit dem richtigen Begriff des Gesetzes (Art. 19 Abs. 1 GG) untrennbar verbunden. Auf zwei Thesen beruht die Ansicht von Carl Schmitt: die eine betrifft das begriffliche Verhältnis von Gleichheit und rechtsstaatlichem Gesetz, die andere folgert daraus das Verbot jeder Individualgesetzgebung1. 2. Persönliche Rechtsgleichheit und Privilegierungsverbot als Sinngestalt des demokratischen Staatsbildes

Der demokratische Gesetzgebungsstaat sieht im Gleichheitssatz vor allem das Verbot der Privilegierung von Ständen oder anderen Machtgruppen. Die Gleichheit bleibt reduziert auf Rechtsanwendungsgleichheit und erscheint, wie bei Nawiasky, als Garantie der persönlichen Rechtsgleichheit im Gegensatz zur sachlichen Gleichheit2. Die Krisis des liberaldemokratischen Gleichheitsverständnisses wird augenscheinlich in der Theorie des Willkürverbotes, das sich auch gegen den Gesetzgeber wendet. Diese Auseinandersetzung hat noch bis in unsere Tage angedau1 2

Böckenförde, Böckenförde,

Gleichheitssatz, S. 43/44. Schaumann, J Z 1966, 721. Gleichheitssatz, S. 45 u n d A n m . 7.

VIII. Der Standort d. Chancengleichheit unt. d. Aspekt d. Staatsstruktur 101 ert und in Apelt und Thoma die letzten Vertreter einer streng gesetzlichen Theorie gefunden. Auch die Betonung des Willenselementes und der geringen Justiziabilität des Willkürverbotes bei Fuß zeigt die Prävalenz des Gesetzgebungsstaatsdenkens gegenüber den justizstaatlichen Konzeptionen. Diese Auffassung verkennt aber die Stellung des modernen Gesetzgebers, dessen Funktion nicht mehr die unbestrittene eines pouvoir neutre ist. 3. Formale Gleichheit und Chancengleichheit als Strukturmerkmale der pluralistischen Gesellschaft

Formale Gleichheit und Chancengleichheit werden in dualistischen oder pluralistischen „Rechtsgemeinschaften" gefordert, solange sich der Pluralismus der inkorporierten Institutionen unter der Herrschaft des Gesetzes der kleinen Zahl befindet. Die agonalen Elemente zwischen den rivalisierenden Gruppen der pluralistischen Gesellschaft verlangen Parität, Chancengleichheit schlechthin Gegenseitigkeit und damit eine égalité en fait et en droit. Dies beginnt bei der Rechtsgemeinschaft im Zeichen der Glaubenszweiheit und endet bei den Bekenntnisparitäten der Gegenwart, bei den Paritäten in der Besoldung3 zwischen Beamten und Richtern, um nur ein letztes Beispiel der Ausformung der Chancengleichheit darzulegen. Auf bestimmten der Wirtschaft und des Arbeitsrechtes, aber auch auf dem Gebiet der Kommunikationsmittel gewinnt die Forderung nach Parität und Chancengleichheit als Waffengleichheit oder Pressefehde immer mehr Gehalt. Das agonale Element der Demokratie festgelegt in den Prozeßgleichgewichten der Gewaltenteilung, des Verhältnisses von Regierung und Parlament und der Opposition oder des Verhältnisses von Parlamentsmehrheit zu Parlamentsminderheit greift über auf das gesamtgesellschaftliche Verhältnis und führt dort zu stärkeren Desintegrationen und damit zum Auftreten rivalisierender Opponenten. Die mit der Desintegration verbundene Verdünnung der rechtlich geregelten Beziehungen bringt neue agonale Strukturelemente als Verhaltensmuster hervor, die dann als formale Gleichheit der Chancen, als aequalitas exacta mutuaque rechtlich verfestigt werden. Schließlich kann das sozialstaatliche Element unserer Verfassung es nicht bei der Ausbildung formaler Gleichheit bewenden lassen. Neben dem funktionellen Teilinhalt der Chancengleichheit tritt der materielle Teilinhalt, d. h. die Einwirkung auf die Sozialsphäre und damit auf die faktischen Lebensverhältnisse. Dem Begriff der Chancengleichheit wohnt, wie ausgeführt, nicht nur das formale Element exakter Gleichheit, sondern auch das materiale Element der Gleichheit der Chancen inne. Die Hinwendung 8 Vgl. das Exposé zur Besoldungsparität zwischen Richtern u n d V e r w a l tungsjuristen, des Bundesverbandes der Verwaltungsbeamten des höheren Dienstes i n der BRD, v o m A p r i l / M a i 1968.

VIII. Der Standort d. Chancengleichheit unt. d. Aspekt d. Staatsstruktur zur égalité en fait ist nicht ohne weiteres mit der Anerkennung exakter formaler Gleichheit gegeben. Sie kann sich beschränken auf den Kaum der liberté en droit. Jedoch verlangt der Sozialstaat, wie auch die Desintegration der Rechtsbeziehungen zwischen den konkurrierenden Gruppen in der agonalen Gesellschaft die stärkere Einbeziehung und Umwandlung der sozialen Verhältnisse. Damit ist Chancengleichheit in ihren beiden Teilinhalten geradezu zum Wesensmerkmal der modernen Entwicklung geworden. Abgelöst vom Gesichtspunkt der Subjektivität der Rechtsbeziehungen entwickelt sich Chancengleichheit als objektives Prinzip in der Idee der Gleichgewichtslage oder Prozeßgleichgewichte im Staatsinnern. Das Übergreifen der agonalen Strukturen und der Chancengleichheitsidee von parlamentarisch-demokratischen Funktionen auf den gesamtgesellschaftlichen Raum können wir mit der Homogenisierungstendenz erklären, die der demokratischen Gleichheit innewohnt. Unter diesem Aspekt läßt sich aus die Entwicklung an den deutschen Hochschulen als Erscheinung eines umgreifenden Gesamtprozesses erklären, der natürlich auf dem Bildungssektor eine eigene Prägimg erlangt hat. Das Gesetz der kleinen Zahl bestätigt sich hier durch die unzureichenden Hochschulkapazitäten auf der einen Seite und durch das Vorhandensein einer auf drei Gruppen beschränkten Zahl von rivalisierenden Interessen. Das Verlangen nach Drittelparität kann nur sinnvoll eingeordnet werden in ein Gesamtverständnis staatlicher und gesellschaftlicher Entwicklung, wenn man die dynamische Kraft der égalité en fait nicht verkennt. Die Forderung nach Homogenität der gleich zu gewährenden Chancen ist wohl einer der entscheidenden Beweggründe für die quasi-revolutionären Entwicklungen auf einem bis vor kurzem zum toten Wasser gehörenden Nebengebiet des Verwaltungsrechts 4. Die dem Gleichheitssatz innewohnende Homogenisierungstendenz wurde bereits 1835 von Tocqueville eingehend beschrieben. Dieser Grundcharakter demokratischer Gleichheit führt dazu, daß die Gleichheitsforderung in dem Maße wächst, in welchem die Ungleichheiten abnehmen. Je mehr damit der Gleichheitssatz als Funktionsnorm an die Stelle des Gleichheitssatzes als Kontrollnorm tritt, wird seine Eigenschaft als Grenzbegriff — da absolute Gleichheit Identität bedeuten würde — von größerer Bedeutung. Die Wirkung dieses Grenzbegriffes auf der Schwelle zur Identität wird um so stärker, der Grenzbegriff selbst um so ausgeprägter, je genauer die Relationsgrößen, auf welche hin verglichen wer4 Hans Meyer, D Ö V 1968, 608. Die Referate von Rupp u n d Geck auf der Bochumer Staatsrechtslehrertagung 1968 haben eine recht zurückhaltende Stell u n g bezogen u n d versuchen, A r t . 5 Abs. 3 G G aus dem Homogensierungsprozeß herauszuhalten. Rupp/Geck, Die Stellung der Studenten i n der U n i versität, B e r l i n 1968.

VIII. Der Standort d. Chancengleichheit unt. d. Aspekt d. Staatsstruktur 103 den soll, durch exaktere Erfassung der Vergleichsdaten bestimmbar werden. Ob man dieser Entwicklung ein objektives oder subjektives Maßhalten 5 entgegensetzen soll, beurteilt sich nach der grundsätzlichen Werteinstellung und dem Wertverhältnis zwischen Gleichheit und Freiheit, das keineswegs als grundsätzlich kontradiktorisch aufgefaßt werden darf. Trotz der vielfach postulierten Präponderanz der Freiheit, ist es heute schon sicher, daß auf vielen Gebieten die Rückkehr zum Willkürverbot versperrt ist, und daß die Gebiete einer homogenisierten Gleichheit im Sinne einer égalité en fait wachsen. Diese Entwicklung hat niemand besser beschrieben als Tocqueville: „Der Haß, mit dem die Menschen dem Privileg begegnen, wächst in dem Maße, wie die Privilegien an Zahl und Bedeutung abnehmen, und man könnte fast sagen, daß die demokratischen Leidenschaften stärker aufflammen, sobald sie weniger Nahrung finden. Den Grund für dieses Phänomen habe ich bereits gegeben. Wenn alle Bedingungen ungleich sind, verletzt auch die größte Ungleichheit nicht, während inmitten allgemeiner Gleichförmigkeit die geringste Abweichung empörend wirkt; ihr Anblick wird um so unerträglicher, je vollständiger die Gleichförmigkeit ist. Darum ist es nur natürlich, daß die Gleichheitsliebe ständig mit der Gleichheit selbst wächst; wer sie befriedigt, gibt ihr neue Nahrung 6 ."

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